MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
Cu titlu de manuscris
CZU 343.224.1 (043.3)
POPESCU DORIN
CIRCUMSTANŢELE ATENUANTE ŞI AGRAVANTE ÎN DREPTUL PENAL AL
REPUBLICII MOLDOVA
Specialitatea științifică: 554.01 – Drept penal și execuțional penal
Teză de doctor în drept
Conducător ştiinţific: Gheorghe ULIANOVSCHI,
doctor în drept,
conferenţiar universitar
Autorul:
CHIŞINĂU 2015
2
© POPESCU DORIN, 2015
3
CUPRINS
ADNOTARE (în limbile română, rusă, engleză).......................................................................4
LISTA ABREVIERILOR ............................................................................................................7
INTRODUCERE ..........................................................................................................................8
1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL DREPTULUI PENAL ÎN MATERIA
CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE ŞI AGRAVANTE ................................................17
1.1. Analiza generală a materialelor ştiinţifice din Republica Moldova ce ţin de problematica
circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal ………………………………………….17
1.2. Analiza generală a materialelor ştiinţifice a altor ţări ce ţin de problematica circumstanţelor
atenuante şi agravante în dreptul penal .............................................................................................27
1.3. Concluzii la capitolul 1 ……………………………………………………………………..38
2. NOŢIUNEA ŞI NATURA JURIDICĂ A CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE ŞI
AGRAVANTE ........................................................................................................................41
2.1. Noţiunea şi natura juridică a circumstanţelor atenuante şi agravante ……………….............41
2.2. Problemele clasificării circumstanţelor atenuante şi agravante ………...................................53
2.3. Coraportul dintre circumstanţele atenuante şi agravante şi circumstanţele speciale - semne
calificative sau privilegiate ale componenţei de infracţiune .........................................................71
2.4. Concluzii la capitolul 2 .....................................................................................................81
3. INFLUENŢA CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE ŞI AGRAVANTE LA
STABILIREA PEDEPSEI PENALE ……………………………………………………........84
3.1. Circumstanţele atenuante şi agravante–criteriu de bază al individualizării pedepsei penale..84
3.2. Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale. Efectele
circumstanţelor atenuante şi agravante .......................................................................................104
3.3. Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea
prevăzută de lege .............................................................................................................................120
3.4. Concluzii la capitolul 3 ........................................................................................................141
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ................................................................145
BIBLIOGRAFIE .......................................................................................................................152
ANEXE .....................................................................................................................................164
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII ...................................................168
CV-ul autorului .........................................................................................................................169
4
ADNOTARE Popescu Dorin. Circumstanţele atenuante şi agravante în dreptul penal al Republicii Moldova.
Teză de doctor în drept. Chişinău, 2015.
Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din
176 de titluri, 2 anexe, 151 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sânt publicate în 12 lucrări
ştiinţifice.
Cuvintele-cheie: circumstanţe atenuante, circumstanţe agravante, pedeapsă penală,
individualizare, semne calificative.
Domeniul de studiu: Lucrarea ştiinţifică ţine de domeniul Dreptului penal.
Scopul tezei constă în etalarea şi soluționarea problemelor juridico-penale legate de natura
juridică a circumstanţelor atenuante şi agravante, de influenţa lor la stabilirea pedepsei penale, şi,
implicit, în formularea unor propuneri de lege ferenda menite să optimizeze cadrul legal actual în
vederea rentabilizării practicii judiciare în materia ce vizează aplicarea prevederilor art. 75-79 CP
RM, astfel fiind asigurată eficiența pedepsei penale şi realizarea scopurilor acesteia.
Obiectivele: determinarea naturii juridice a circumstanţelor atenuante şi agravante; cercetarea
influenţei circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale; elaborarea unui mecanism
de aplicare și evaluare a circumstanţelor atenuante şi agravante; analiza practicii judiciare actuale;
evidenţierea carenţelor legislative strecurate în normele prevăzute la art. 75-79 CP RM; elaborarea
unor recomandări cu privire la perfecţionarea normelor Codului penal ce ţin de domeniul
circumstanţelor atenuante şi agravante etc..
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei de doctorat rezidă în evidențierea unor polemici
existente în doctrină, vis-à-vis de circumstanţele atenuante şi agravante, în analiza acestora şi
expunerea propriei viziuni, în efectuarea unei ample cercetări a problemelor ce ţin de modul şi
ordinea de aplicare și evaluare a circumstanţelor atenuante şi agravante. În acest sens, originalitatea
ştiinţifică a prezentei teze de doctorat constă în formularea unor concluzii şi recomandări apte de a fi
implementate în vederea perfecţionării legii penale, precum şi în încercarea de a soluţiona unele
probleme întâlnite în practica organelor de drept. În special, au fost formulate recomandări de
perfecţionare a conţinutului normelor prevăzute la art. 75; 76; 77; 78; 79; 117 CP RM. Problema
ştiinţifică de importanţă majoră soluţionată constă în determinarea naturii juridice a
circumstanţelor atenuante şi agravante, a influenţei circumstanţelor atenuante şi agravante la
stabilirea pedepsei penale, inclusiv prin prisma efectelor sale, a rolului lor la aplicarea pedepsei mai
blânde decât cea prevăzută de lege și elaborarea mecanismului de aplicare și evaluare a
circumstanţelor atenuante şi agravante la stabilirea pedepsei, ceea ce a contribuit la înaintarea unor
propuneri de lege ferenda, în vederea direcţionării legiuitorului spre perfecţionarea cadrului legal
naţional, pentru a asigura eficiența pedepsei penale și realizarea reală a scopurilor acesteia. Semnificaţia teoretică a prezentului studiu ştiinţific constă în faptul că în premieră a fost
efectuată o cercetare complexă a mai multor probleme ce ţin de circumstanţele atenuante şi agravante
în dreptul penal al RM, din care motiv respectiva lucrare poate reprezenta un fundament ştiinţifico-
metodologic esențial pentru literatura de specialitate, în special pentru dezvoltarea în continuare a
ştiinţei dreptului penal.
Valoarea aplicativă a tezei de doctorat constă în faptul că lucrarea de faţă reprezintă un
veritabil suport ştiinţific pentru organele de drept abilitate cu aplicarea legii penale, iar recomandările
de lege ferenda pot fi utilizate în scopul perfecţionării normelor de drept penal, care să reglementeze
modul şi ordinea de evaluare a circumstanţelor atenuante şi agravante, precum şi efectele acestor
circumstanţe pentru individualizarea pedepsei penale.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei ştiinţifice pot fi utilizate pentru
optimizarea aplicării normelor juridice, ce vizează circumstanţele atenuante şi agravante. Materialele
prezentei teze pot servi drept suport în procesul de instruire atât a studenţilor facultăţilor de drept, a
masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul dreptului, cât şi pentru instruirea procurorilor,
judecătorilor, ofiţerilor de urmărire penală şi a avocaţilor în cadrul cursurilor de formare profesională
continuă.
5
АННОТАЦИЯ Попеску Дорин. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в уголовном праве
Республики Молдова. Диссертация на соискание ученой степени доктора права. Кишинэу,
2015.
Структура диссертации: введение, три главы, общие выводы и рекомендации,
библиография из 176 наименований, 2 приложений, 151 страницы основного текста.
Полученные результаты опубликованы в 10 научных работах.
Ключевые слова: смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства, уголовное
наказание, индивидуализация, квалифицирующие признаки.
Область исследования: Научная работа относится к области уголовного права.
Цель диссертационного исследования: идентификация и решение уголовно-правовых
проблем касающихся правовой природы смягчающих и отягчающих обстоятельств,
определения их влияния при назначении уголовного наказания и, соответственно, в
разработке новых законодательных предложений, с целью оптимизации существующей
нормативно-правовой базы для обеспечения продуктивности судебной практики, касаемо
применения ст.75-79 УК РМ, обеспечивая тем самым эффективность уголовного наказания и
достижения его целей.
Задачи исследования: выявление правовой природы смягчающих и отягчающих
обстоятельств, исследование их влияния на назначение уголовного наказания, разработка
механизма учета смягчающих и отягчающих обстоятельств при назначении наказания, анализ
современной судебной практики; выявление законодательных пробелов в ст. 75-79 УК РМ и
разработка рекомендаций по совершенствованию норм Уголовного кодекса в области
смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Научная новизна и оригинальность диссертационного исследования заключается в
анализе существующей доктринальной полемики относительно смягчающих и отягчающих
обстоятельств, в формулировании собственных выводов, в анализе проблем касающихся
порядка оценки и учета смягчающих и отягчающих обстоятельств при назначении наказания,
а также в попытке решить некоторые вопросы правоприменения. В частности,
сформулированы предложения по внесению поправок в ст. 76; 77; 78; 79; 117 УК РМ.
Важный научный вопрос решенный заключается в определении правовой природы
смягчающих и отягчающих обстоятельств, установлении их влияния на назначении
уголовного наказания, их роли при назначении более мягкого наказания чем предусмотрено
законом и в разработке мехнизма влияния смягчающих и отягчающих обстоятельств на
уголовное наказание, что способствовало разработке некоторых предложений, направленных
на совершенствование национальной нормативно-правовой базы, для обеспечения
эффективности уголовного наказания.
Теоретическая значимость исследования заключается в том что автором впервые был
проведен комплексный анализ некоторых проблем смягчающих и отягчающих обстоятельств
и их учета при назначении наказания, поэтому данная работа может стать надлежащей
научно-методической основой для развития уголовно-правовой науки.
Прикладная ценность: данное исследование представляет собой реальную научную
основу для деятельности правоприменительных органов, а рекомендации по поправке
некоторых норм УК позволяют значительно улучшить законодательные положения в сфере
оценки и учета смягчающих и отягчающих обстоятельств и их последствий при
индивидуализации наказания.
Внедрение научных результатов исследования заключается в том что его выводы
могут быть использованы для оптимизации применения правовых норм, касающихся
смягчающих и отягчающих обстоятельств. Материалы данной научной работы могут быть
использованы в процессе подготовке студентов юридических вузов (и не только), а так же для
подготовки прокуроров, судей и адвокатов в рамках учебных курсов по повышению
квалификации.
6
SUMMARY
Popescu Dorin. The mitigating and aggravating circumstances in the criminal law of
Republic of Moldova. Doctoral dissertation. Chişinău, 2015.
The structure of the dissertation: introduction, three chapters, general conclusions and
recommendations, bibliography of 176 sources, 2 appendixes, 151 pages of basic text. The
results of the research are published in 10 scientific articles.
Keywords: mitigating circumstances, aggravating circumstances, criminal punishment,
individualization, classification signs.
The field of study. This dissertation refers to criminal law area.
The purpose and the objectives of the dissertation. The purpose of this dissertation is to
identify and to solve the criminal law issues related to mitigating and aggravating circumstances
and their influence on the criminal punishment. Moreover, the author aimed at drafting proposals
in order to improve the existing legal framework and judicial practice related to the enforcement
of provisions from art. 75-79 of the Criminal Code in order to ensure the efficiency of the
criminal punishment and achievement of its purposes.
The objectives: to determine the legal nature of mitigating and aggravating circumstances,
to evaluate the influence of the mitigating and aggravating circumstances on the punishment, to
create a mechanism for application and evaluation of mitigating/aggravating circumstances, to
analyses the judicial practice, to identify the gaps in the provisions of the art. 75-70 of the
Criminal Code, to formulate recommendations to improve the provisions of the Criminal Code
on mitigating and aggravating circumstances.
The novelty and originality of the dissertation consist in underlining the existing doctrinal
polemics on mitigating and aggravating circumstances, analysis of these polemics and
formulation of authors’ opinions, extensive research on the evaluation of the mitigating and
aggravating circumstances. In this sense scientific originality of this thesis consist in the
conclusions and recommendations formulated to improve the provisions of the criminal law and
in the solutions offered by the author to different issues existing in the judicial practice. In
particular, the author makes recommendations regarding amending some provisions contained in
the following articles from the Criminal Code of Moldova: art. 76; 77; 78; 79; 117 CP RM.
The major scientific problem solved consists in determining the legal nature of the
mitigating and aggravating circumstances, the influence of these circumstances on establishing
the punishment, including their effects as well as their role for the application of a milder
punishment than the one provided by the law, and creating the mechanism of the influence of
these circumstances on the criminal punishment. These aspects have led to the formulation of
certain proposals in order to orient the legislator towards the improvement of the national legal
framework to assure the efficiency of the criminal punishment and achievement of its goals.
The theoretical significance and applicative value of the dissertation consists in the fact
that the author for the first time carried out a detailed and deep research of the theoretical and
practical problems related to the application of mitigating and aggravating circumstances in
criminal law of Moldova. In this sense, the thesis represents a valuable scientific and
met5hodologic basis essential for the development of the criminal law science.
Implementation of the scientific result. The results of the research can be used to improve
the criminal legislative framework on application of mitigating and aggravating circumstances.
The theses can be used to teach criminal law to bachelor, master and PhD students as well
as for continuous education of prosecutors, judges, criminal investigators and defense attorneys.
7
LISTA ABREVIERILOR
RM – Republica Moldova
CP – Codul penal al Republicii Moldova
CP al RM – Codul penal al Republicii Moldova
CSJ - Curtea Supremă de Justiţie
PG - Partea Generală,
PG CP - Partea Generală a Codului penal
PS – Partea Specială
PS CP - Partea Specială a Codului penal
Hot. Plen. CSJ – Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie
art. - articol
p. - pagină
NCP - noul Cod penal, în redacţia Legii nr. 985 din 18.04.2002
УК – Уголовный кодекс
УК РМ - Уголовный кодекс Республики Молдова
8
INTRODUCERE
Actualitatea şi importanţa problemei abordate.
Odată cu destrămarea URSS şi proclamarea independenţei, situaţia criminalităţii în
Republica Moldova a devenit şi continuă să fie extrem de gravă până în prezent.
Conform datelor statistice a Biroului Naţional de Statistică a RM, ce ţine de informaţia
privind situaţia infracţionalităţii în anul 2014, conform datelor Ministerului Afacerilor Interne în
anul 2014, pe teritoriul republicii au fost înregistrate 41,8 mii infracţiuni, ceea ce constituie o
creştere de 9,5 % comparativ cu anul 2013. Rata infracţionalităţii constituie 117 infracţiuni
înregistrate la 10 mii locuitori, faţă de 94 infracţiuni în anul 2010. Din totalul de infracţiuni
înregistrate, 19,4 % (8090 mii cazuri) sunt din categoria celor excepţional de grave, deosebit de
grave şi grave, inclusiv 3,3% (1376 cazuri) revin infracţiunilor excepţional de grave şi deosebit
de grave, iar 16,1 % (6714) revin celor grave. Totodată, în anul 2014 comparativ cu anul 2010 au
fost înregistrate cu 15 la sută mai multe infracţiuni mai puţin grave, iar numărul infracţiunilor
uşoare s-a majorat cu 65 la sută în ultimii 5 ani. În anul 2014 numărul persoanelor condamnate
s-a majorat cu 5 % comparativ cu anul precedent. La 100 mii locuitori în medie revin 278
condamnaţi, cu 59 condamnaţi mai mult comparativ cu anul 2010. Din numărul total de
condamnaţi, 6,5 % sunt femei. La 100 mii femei revin în medie 35 femei condamnate, iar la 100
mii bărbaţi revin în medie 541 bărbați condamnați.Rata minorilor condamnaţi înregistrează un
nivel de 38 condamnaţi la 100 mii minori (0-17 ani) [167].
Într-o atare situaţie critică pedeapsa penală este unul dintre instrumentele principale de
apărare a valorilor sociale împotriva actelor criminale. În dreptul penal al Republicii Moldova
cercetarea ştiinţifică a problemelor teoriei pedepsei se dezvoltă intens. Cu toate că principiul de
bază al politicii penale al statului nostru îl constituie realizarea unui şir de măsuri de provenienţă
socială a fenomenului criminal, rolul pedepsei rămâne destul de important. De aceia în ultimul
timp în centrul atenţiei savanţilor, practicienilor şi a diferitor organizaţii obşteşti, se află
problemele legate de obţinerea celei mai înalte eficiențe a sancţiunii penale.
Anume necesitatea reformării sistemului de pedepse penale şi a politicii de aplicare a
acestora au dictat eventualitatea organizării mai multor conferinţe internaţionale, spre exemplu,
cele organizate de Ministerul Justiţiei al RM, Procuratura Generală a RM, în colaborare cu IRP şi
experţii internaţionali ai Misiunii Norvegiene de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în
Moldova, (3 februarie 2008, 8 aprilie 2008 - conferinţe internaţionale cu genericul „Politica
penală a Republicii Moldova în tranziţie către standardele europene”) [166], precum și
conferința organizată de ABA ROLI Moldova cu sprijinul Colegiului Penal al CSJ pe tema
Aspectele ce țin de individualizarea și aplicarea pedepsei penale [166], (Anexa 2). Subiectele de
9
bază ale acestor manifestații științifice au determinat revizuirea CP al RM, prin impunerea unor
noi repere de politică penală şi sistem de pedepse, fiind conturate tendinţe novatorii privind
infracționalitatea şi sancţiunea, aplicarea alternativelor la detenţie, preluându-se în acest mod
experienţa internaţională în domeniul politicilor penale şi resocializării deţinuţilor, la fel, au avut
ca obiectiv efectuarea unui schimb de experienţă între judecători şi discutarea aspectelor ce ţin de
aplicarea şi individualizarea pedespei penale, efectele circumstanțelor atenuante și a
circumstanțelor agravante, aplicarea criteriilor speciale de individualizare a pedepsei [176].
Aplicarea pedepsei este un instrument important al dreptului penal. Realizarea corectă a
sarcinilor acestuia permite prevenirea şi contracararea la timp a atentatelor criminale. În acelaşi
timp, cum nu ar fi de importantă calificarea corectă a infracţiunilor, principalele efecte practice
ale legislaţiei penale se produc, mai întâi de toate, prin aplicarea pedepsei persoanei culpabile de
săvârşirea infracţiunii. Atingerea obiectivelor trasate ale legislaţiei penale este posibilă doar în
condiţiile în care pedeapsa aplicată persoanei culpabile va fi legală, echitabilă şi justificată.
Pedeapsa penală este cea mai dură modalitate de influenţare, pe care o aplică un stat democratic
de drept, faţă de o persoanele care încalcă legea. În acest sens, devine deosebit de importantă
problema optimizării şi diminuării pedepsei ca măsură cu caracter penal. Pedeapsa aplicată în
scopul atingerii obiectivelor de restabilire a echităţii sociale, corectare a condamnatului şi
prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, trebuie să fie proporţională cu caracterul şi gradul de
pericol social al infracţiunii şi al persoanei făptuitorului. În acest aspect, la stabilirea categoriei şi
cuantumului pedepsei penale un rol destul de important, revine circumstanţelor atenuante şi
agravante. În actualul Cod penal, acestea joacă un rol important la aplicarea pedepsei.
În această ordine de idei, în conformitate cu alin. (1) art. 75 CP al RM, „la stabilirea
pedepsei instanţa de judecată, ţine cont de..... circumstanţele cauzei, care atenuează ori agravează
răspunderea.....”. Însă, indiferent de faptul că în legislaţia penală circumstanţelor atenuante şi
agravante le este atribuit un loc important, totuşi în teorie şi practică nu este o claritate referitor
la mai multe aspecte ce vizează circumstanţele în cauză şi anume: referitor la noţiunea şi natura
juridică a lor, funcţia lor, referitor la caracterul legăturii ultimelor cu alte criterii de
individualizare, la coraportul lor cu circumstanţele speciale - semne calificative ale componenţei
infracţiunii, referitor la mecanismul influenţei acestor circumstanţe asupra răspunderii şi
pedepsei penale şi de asemenea referitor la particularităţile circumstanţelor atenuante şi
agravante prevăzute în art. 76 şi 77 a CP al RM etc.
După cum am mai spus, în procesul de alegere a măsurii de înrâurire juridico-penală, un rol
important este atribuit de legislaţie circumstanţelor ce atenuează şi agravează pedeapsa.
Reieşind din faptul, că circumstanţele atenuante şi agravante, sunt cunoscute legislaţiei penale a
10
Republicii Moldova de mai mult timp, s-ar părea că noţiunea şi natura juridică a lor n-ar trebui să
trezească întrebări deosebite nici în teorie, nici în practică şi cu atât mai mult în legislaţie. Insă
lucrurile stau altfel. La ziua de azi, nu există o unanimitate de păreri chiar în denumirea acestor
circumstanţe - ele fiind numite circumstanţe ce atenuează şi agravează vinovăţia, răspunderea,
pedeapsa, pericolul social al infracţiunii etc. Ele ba sunt incluse în cercul criteriilor de aplicare a
pedepsei, ba sunt recunoscute ca element al principiilor generale ce concretizează criteriile de
alegere a măsurii de constrângere. Listele acestor circumstanţe sunt recunoscute aproximative,
orientative, fie că uneia din ele i se atribuie un caracter exhaustiv.
Toate acestea confirmă faptul că lipseşte o claritate referitor la natura juridică şi esenţa
circumstanţelor atenuante şi agravante şi confirmă faptul că subiectul dat nu este cercetat
suficient.
La fel o problemă importantă în teorie şi practică este acea a circumstanţelor omonime,
care într-un caz concret apar şi ca semne calificative a componenţei de infracţiune şi ca
circumstanţe ce atenuează sau agravează pedeapsa. Întrebarea dacă o circumstanţă atenuantă sau
agravantă ce constituie semn al componenţei calificative a infracţiunii concrete poate fi luată în
consideraţie concomitent şi la stabilirea pedepsei în calitate de circumstanţă atenuantă ori
agravantă, nu este dezvăluită cu claritate în legislaţia penală a Republicii Moldova şi provoacă
discuţii în teorie şi dificultăţi în aplicarea legislaţiei penale în practică.
Este de menţionat şi faptul, că deşi am utilizat un număr important de lucrări ce vizează
într-un mod sau altul circumstanţele atenuante şi agravante, totuşi realitatea constă în aceia că
chestiunile ce ţin de complexitatea şi aspectul multilateral al acestui domeniu nu au fost cercetate
în mod suficient atât în Republica Moldova, cât şi în afara ţării. Mai mult decât atât, în Republica
Moldova de la proclamarea independenţei, precum şi de la adoptarea noului Cod penal, până în
prezent lipsesc careva cercetări complexe la nivel monografic şi de disertaţie a problemei
abordate, din care cauză, asemenea cunoştinţe nu pot fi aplicate la stabilirea şi evaluarea
circumstanţelor atenuante şi agravante, precum şi la determinarea influenţei lor la aplicarea
pedepsei penale pe o cauză penală concretă.
Toate acestea impun necesitatea unui studiu complex şi sistematizat al problematicii
multiaspectuale a circumstanţelor atenuante şi agravante
Din aceste considerente, putem afirma, pe bună dreptate, că tema prezentei investigaţii este
una actuală şi importantă atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic.
Scopul şi obiectivele tezei
Scopul tezei constă în etalarea şi soluționarea problemelor juridico-penale legate de natura
juridică a circumstanţelor atenuante şi agravante, de influenţa lor la stabilirea pedepsei penale, şi,
11
implicit, în formularea unor propuneri de lege ferenda menite să optimizeze cadrul legal actual în
vederea rentabilizării practicii judiciare în materia ce vizează aplicarea prevederilor art.75-79 CP
RM, astfel fiind asigurată eficiența pedepsei penale şi realizarea scopurilor acesteia.
Pentru atingerea scopului propus, sunt trasate următoarele obiective ce urmează a fi
realizate:
- analiza concepţiilor, viziunilor, tezelor teoretico-ştiinţifice ale oamenilor de ştiinţă atât
din Republica Moldova, cât şi din alte state, referitoare la problematica circumstanţelor
atenuante şi agravante;
- cercetarea naturii juridice a circumstanţelor atenuante şi agravante și formularea definiției
circumstanţelor atenuante și a circumstanţelor agravante;
- cercetarea practicii judiciare privind aplicarea circumstanţelor atenuante şi agravante;
- relevarea problemelor de clasificare a circumstanţelor atenuante şi agravante și
propunerea unei clasificări principial noi;
- cercetarea circumstanţelor atenuante şi agravante ca criteriu de individualizare a pedepsei
penale prcum și a influienței lor asupra pedepsei penale;
- trasarea liniilor de demarcaţie dintre sferele individualizării şi diferenţierii răspunderii
penale, precum și dintre procesul de individualizare a răspunderii penale și cel de individualizare
a pedepsei penale;
- determinarea efectelor circumstanţelor atenuante şi agravante, precum şi etalarea rolului
lor la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege;
- etalarea deosebirilor dintre circumstanţele atenuante şi agravante generale prevăzute la
alin. (1) art.76 şi alin. (1) art.77 CP şi circumstanţele atenuante şi agravante speciale – semne
calificative sau privilegiate a componenţei de infracţiune prevăzute de normele Părții Speciale a
CP;
- elaborarea mecanismului de aplicare și evaluare a circumstanţelor atenuante şi agravante
la stabilirea pedepsei;
- evidenţierea carenţelor legislative strecurate în normele prevăzute la art. 75-79 CP RM
- formularea propunerilor de lege ferenda menite să optimizeze cadrul legal actual în
vederea rentabilizării practicii judiciare în materia ce vizează circumstanţele atenuante şi
agravante și aplicarea prevederilor art. 75-79 CP RM, astfel fiind asigurată eficiența pedepsei
penale şi realizarea scopurilor acesteia.
În vederea realizării scopului şi obiectivelor trasate, în prezenta teză au fost aplicate o serie
de metode, printre care: metoda istorică, logică (analiza deductivă şi inductivă, generalizarea,
specificarea), sistematică, comparativă, statistică.
12
În calitate de puncte de reper şi comparaţie la elaborarea lucrării au servit prevederile
actelor juridice internaţionale, ale legislaţiei naţionale şi ale legislaţiilor penale din alte state cum
sunt: România, Germania, Franţa, Spania, Elveţia, Rusia, Azerbaidjan, San-Marino, Tunisia,
precum şi hotărârile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova şi a
altor state.
Baza empirică a studiului au constituit-o:
- sentinţele şi deciziile pronunţate pe dosarele penale examinate de instanţele de judecată de
gradul întâi, de colegiile penale ale curţilor de apel din RM, precum şi de colegiul penal al CSJ a
RM;
- practica judiciară publicată a Curţii Supreme de Justiţie a RM [165];
- datele statisticii oficiale a Biroului Naţional de Statistică a RM, ce ţine de informaţia
privind situaţia infracţionalităţii în anul 2010;
- în procesul prezentei cercetări ştiinţifice autorul s-a bazat şi pe experienţa personală de
activitate de peste 18 ani, în calitate de avocat al Biroului A.A. „Facultatea de drept”, din anul
1996, până în prezent.
Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor investigaţiei
se exprimă în evidențierea unor polemici existente în doctrină, vis-à-vis de circumstanţele
atenuante şi agravante, în analiza acestora şi expunerea propriei viziuni, în efectuarea unei ample
cercetări a problemelor ce ţin de modul şi ordinea de aplicare și evaluare a circumstanţelor
atenuante şi agravante. La acestea se adaugă şi caracterul novator al studiului întreprins, or,
reticenţa ştiinţifico-investigativă a problemei abordate, face ca lucrarea de faţă să fie pentru
Republica Moldova un studiu de pionierat în materia circumstanţelor atenuante şi agravante.
Noutatea ştiinţifică a lucrării elaborate rezidă și în: 1) stabilirea și argumentarea faptului că
natura juridică a circumstanţelor atenuante şi agravante, constă în influenţa lor asupra gradului
prejudiciabil al infracţiunii şi asupra pericolului social al persoanei vinovatului şi datorită acestui
fapt ele influenţează la individualizarea categoriei şi cuantumului pedepsei penale; 2) elaborarea
unei clasificări noi a circumstanţelor atenuante şi agravante; 3) elucidarea faptului că
circumstanţele atenuante şi agravante, influenţează atât la individualizarea cât şi la diferenţierea
răspunderii penale; 4) relevarea faptului că la stabilirea categoriei şi mărimii pedepsei penale,
instanţa de judecată trebuie să aprecieze importanţa circumstanţelor atenuante şi agravante ale
cauzei, reieşind nu doar din criteriul cantitativ, dar - şi din criteriul calitativ; 5) elaborarea
mecanismului de aplicare și evaluare a circumstanţelor atenuante şi agravante la stabilirea
pedepsei; 6) formularea regulelor de evaluare a circumstanţelor atenuante şi agravante la
stabilirea categoriei şi cuantumului pedepsei și în acest sens, deducerea punctului de referinţă -
13
pedeapsa orientativă, în raport cu care se efectuează atenuarea sau agravarea cuantumului
pedepsei penale; 7) demonstrarea că la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de
lege, toate circumstanţele care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum
şi atestă despre contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la
descoperirea acesteia sunt circumstanţe atenuante şi nu toate circumstanţele atenuante constituie
temei pentru aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege (art.79 CP al RM);
8) demonstrarea faptului că la aplicarea pedepsei conform modului prevăzut la art.79 alin. (1)
CP, categoria circumstanţei, inclusiv atenuante, care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a
consecinţelor ei nu este excepţională, ci este excepţional însuşi modul de aplicare a pedepsei, în
coraport cu regula generală de aplicare a pedepsei, stabilită la alin. (1) art.75 CP;
9) argumentarea necesității utilizării și întroducerii în lege a termenului de circumstanţe
calificative atenuante şi circumstanţe calificative agravante pentru circumstanțele speciale -
semne calificative sau privilegiate a componenţelor de infracţiuni, prevăzute de normele Părții
Speciale a CP.
Problema ştiinţifică de importanţă majoră soluţionată constă în determinarea naturii
juridice a circumstanţelor atenuante şi agravante, a influenţei circumstanţelor atenuante şi
agravante la stabilirea pedepsei penale, inclusiv prin prisma efectelor sale, a rolului lor la
aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege și elaborarea mecanismului influenţei
circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale, ceea ce a contribuit la înaintarea
unor propuneri de lege ferenda, în vederea direcţionării legiuitorului spre perfecţionarea cadrului
legal naţional, pentru a asigura eficiența pedepsei penale și realizarea reală a scopurilor acesteia.
Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Lucrarea de faţă prezintă valoare
teoretico-practică, provocând interes atât pentru doctrina de specialitate, cât şi pentru organele de
drept, învestite cu aplicarea legii penale. Importanţa teoretică a prezentului studiu ştiinţific
constă în faptul că în premieră a fost efectuată o cercetare complexă a mai multor probleme ce
ţin de circumstanţele atenuante şi agravante în dreptul penal al RM, a rolului şi importanţei lor la
aplicarea pedepsei penale, la fel şi locului lor în sistemul dreptului penal al RM, fiind relevate
unele aspecte care au fost cercetate doar superficial sau care au fost chiar neglijate în doctrină,
însă care au importanţă majoră pentru determinarea esenţei şi importanţei circumstanţelor
atenuante şi agravante în dreptului penal în general, din care motiv respectiva lucrare poate
reprezenta un fundament ştiinţifico-metodologic esențial pentru literatura de specialitate, în
special pentru dezvoltarea în continuare a ştiinţei dreptului penal. În acest context, s-a atras
atenţia și la stabilirea gradului de compatibilizare a textului de lege prevăzut la art.75; 76; 77; 78;
79 CP cu rolul real pe care îl au circumstanţele atenuante şi agravante în sistemul dreptului penal.
14
Valoarea aplicativă a tezei de doctorat constă în faptul că lucrarea de faţă reprezintă un
veritabil suport ştiinţific pentru organele de drept abilitate cu aplicarea legii penale, iar
recomandările de lege ferenda pot fi utilizate în scopul perfecţionării normelor de drept penal,
încât să reglementeze modul şi ordinea de evaluare a circumstanţelor atenuante şi agravante,
importanţa lor la individualizarea răspunderii şi pedepsei penale, precum și efectele acestor
circumstanţe pentru individualizarea pedepsei penale în dreptul penal. La fel, în aspect practic,
lucrarea dată poate fi utilizată ca suport științific pentru elaborarea hotărârilor Plenului Curţii
Supreme de Justiţie a RM, cu privire la practica aplicării diferitor prevederi a Codului penal al
RM, în special, a celor ce vizează individualuzarea răspunderii și pedepsei penale. Totodată,
materialele prezentei teze pot servi drept suport în procesul de instruire a studenţilor facultăţilor
de drept şi a masteranzilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior cu profil juridic, a
doctoranzilor în domeniul dreptului, precum şi în procesul de instruire a judecătorilor,
procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală şi a avocaţilor în cadrul cursurilor de formare
profesională continuă.
Aprobarea rezultatelor ştiinţifice.
Ideile şi concluziile principale ale lucrării sunt formulate în 10 publicaţii ştiinţifice. La fel,
ideile, concluziile şi recomandările principale cuprinse în prezenta teză de doctorat au fost
expuse în cadrul a mai multor conferinţe ştiinţifice şi ştiinţifico-practice naţionale şi
internaţionale şi anume:
Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii
1998/1999”, USM, Chişinău, 27 septembrie – 2 octombrie 2000 (tema comunicării: „Problemele
aplicării pedepsei penale în cazul cumulului de infracţiuni”).
Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-
2002”, USM, Chişinău, 30 septembrie – 6 octombrie 2003 (temele comunicărilor: 1) „Trăsăturile
caracteristice ale circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal al Republicii Moldova”;
2) „Unele probleme privind aplicarea circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal al
Republicii Moldova”).
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Pedeapsa ca formă a răspunderii juridice şi
rolul ei în societatea de tranziţie”, Universitatea de Criminologie, Chişinău 14-15 februarie 2002
(tema comunicării: „Rolul circumstanţelor atenuante şi agravante la aplicarea pedepsei penale.
Locul lor în sistemul legislaţiei penale a Republicii Moldova”).
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Criminalitatea în Republica Moldova:
starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi de combatere”, Academia „Ştefan cel Mare” a
15
MAI, Chişinău, 18-19 aprilie 2003 ( tema comunicării: „Rolul circumstanţelor agravante în
prevenirea criminalităţii”).Este important să menţionăm faptul, că recomandările expuse la
această conferinţă, au fost luate în consideraţie de Parlamentul RM la adoptarea Legii nr.277 din
18.12.2008 pentru modificarea şi completarea Codului penal al RM, în vigoarea din 24.05.2009,
prin care a fost modificat art. 77 CP al RM.
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Creşterea impactului
cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”, USM, Chişinău, 21-22 septembrie 2011 (tema
comunicării: „Noţiunea individualizării pedepsei penale şi rolul circumstanţelor atenuante şi
agravante la individualizarea pedepsei penale”).
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Societatea civilă în realizarea
Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016”. Chişinău, 14 octombrie 2011 (tema
comunicării: „Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante la aplicarea pedepsei mai blânde
decât cea prevăzută de lege”).
Sumarul compartimentelor tezei
Reflectând consecutivitatea realizării obiectivelor trasate şi ţinând cont de standardele
stabilite, lucrarea prezintă următoarea structură: adnotări în limbile română, rusă şi engleză; lista
abrevierilor; introducere; trei capitole divizate în unsprezece paragrafe; concluzii generale şi
recomandări; bibliografie; anexe; declaraţia privind asumarea răspunderii şi SV-ul autorului.
În Capitolul 1 „Analiza situaţiei în domeniul dreptului penal în materia circumstanţelor
atenuante şi agravante” - este efectuată analiza generală a materialelor ştiinţifice din Republica
Moldova, România, Federaţia Rusă, Republica Ukraina, Republica Belarus precum şi Azerbaidjan
ce ţin de problematica circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal cu expunerea
concluziilor autorului. Este compus din două paragrafe, în care sunt supuse investigaţiei
materialele ştiinţifice publicate în Republica Moldova şi peste hotare, în special în Federaţia Rusă,
Republica Ukraina, Republica Belarus, Azerbaidjan, dedicate problemelor privind problematica
circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal cu expunerea concluziilor autorului. În
special, au fost analizate lucrările următorilor autori: C.N. Florea, T.I. Carpov, N.C. Gorea, S. I.
Comarniţchi, I. Macari, Botnaru Stela, M. Grama și alții, I.A. Ciobanu, V. Nour, Iu. Odagiu
(Republica Moldova), Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, Costică Bulai şi Bogdan N. Bulai, Constantin
Mitrache şi Cristian Mitrache, Gheorghe Ivan (România), Carpeţ I.I., Cudreavţev V.N., Cruglicov
L.L., Cacean M.I., Measnicov O. A., Lesnievschi-Costariova T.A. (Federaţia Rusă), Bajanov M.I.
(Ukraina ), Veliev S.A (Republicii Azerbaidjan) etc.
Capitolul doi, „Natura juridică şi noţiunea circumstanţelor atenuante şi agravante”, este
consacrat cercetării complexe a circumstanţelor atenuante şi agravante prevăzute la art. 76; 77
16
CP al RM. Astfel, este cercetată natura juridică a acestor circumstanţe, este elaborată noţiunea
circumstanţelor atenuante şi agravante. La fel, în Capitolul doi, este cercetată problematica
clasificării circumstanţelor atenuante şi agravante, precum și coraportul dintre circumstanţele
atenuante şi agravante generale prevăzute la alin. (1) art.76 şi alin. (1) art.77 CP şi
circumstanţele speciale – semne calificative sau privelegiate a componenţei infracţiunii,
prevăzute de normele Părții Speciale a Codului penal.
Capitolul trei al tezei, „Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante la stabilirea
pedepsei penale” cuprinde analiza şi cercetarea importanţei circumstanţelor atenuante şi
agravante în dreptul penal, prin prisma influenţei lor asupra categoriei şi mărimii pedepsei şi la
aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege. În acelaşi timp, au fost cercetate şi
determinate efectele circumstanţelor atenuante şi agravante.
Lucrarea se finalizează cu un cumul de concluzii generale şi recomandări care vor putea fi
utilizate la perfecţionarea bazelor teoretice şi practice ale dreptului penal, permiţând înlăturarea
lacunelor ce ţin de problematica circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal.
17
1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL DREPTULUI PENAL ÎN MATERIA
CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE ŞI AGRAVANTE
1.1. Analiza generală a materialelor ştiinţifice din RM ce ţin de problematica
circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal
Studiind situaţia în ştiinţa dreptului penal vis-à-vis de domeniul circumstanţelor atenuante şi
agravante, de până la proclamarea independenţei RM la 27 august 1991, cât şi după proclamarea
independenţei RM, am constatat că puţini autori autohtoni au abordat această problemă. Printre
primii autori din RM, care au cercetat principiile de bază ale individualizării şi aplicării pedepsei
penale, precum şi problema circumstanţelor atenuante şi agravante, sunt savanţii C.N. Florea şi
T.I. Carpov. Astfel, în lucrarea sa „Noţiuni de infracţiune şi aplicarea pedepsei” [24], autorii au
făcut o analiză a tuturor circumstanţelor atenuante şi agravante în parte sub aspectul influenţei lor
asupra stabilirii pedepsei penale. Este important faptul, că în lucrarea sa autorii s-au oprit mai
mult la problemele discutabile ce aveau loc în literatura juridică la acea perioadă. În aşa mod,
pentru aplicarea corectă a circumstanţelor cercetate, în opinia autorilor, este necesar a înţelege
sensul juridic al circumstanţelor atenuante şi agravante, iar pentru aceasta este necesar de a
clarifica întrebarea: la ce element al componenţei de infracţiune se referă una sau alta
circumstanţă şi numai atunci se va putea răspunde la întrebarea, de ce cutare împrejurare trebuie,
de exemplu să atenueze răspunderea penală. Autorii consideră că odată ce infracţiunea ca faptă
social-periculoasă este nu alt ceva decât o activitate a persoanei în lumea obiectivă, atunci şi în
procesul săvârşirii acesteia acţionează reciproc capacităţile infractorului şi trăsăturile lumii
obiective, deaceia circumstanţele atenuante şi agravantepot fi atribuite fie la personalitatea
infractorului, fie la împrejurările obiective în care se săvârşeşte infracţiunea, la care se referă
semnele obiective ale infracţiunii [ibidem]. Noi salutăm munca autorilor în abordarea problemei
date, însă, cercetarea naturii juridice a circumstanţelor atenuante şi agravante, precum şi a
influenţei lor asupra pedepsei penale, prin prisma elementelor componenţei de infracţiune, în
opinia noastră, nu este destul de reuşită, deoarece o asemenea abordare nu ne permite să
descoperim pe deplin esenţa circumstanţelor cercetate rolul ş locul lor în sistemul dreptului
penal, iar în cele din urmă – modul şi gradul influenţei lor la stabilirea categoriei şi mărimii
pedepsei penale.
În special problema dată mai detaliat a fost abordată de autorii N.C. Gorea şi S.I.
Comarniţchi în lucrarea „Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei”.
Această lucrare merită o atenţie deosebită, deoarece autorii printre primii în fosta RSSM, au
cercetat noţiunea şi natura juridică a circumstanţelor atenuante şi agravante. Astfel, în opinia
autorilor urmează să fie deosebite circumstanţele care apar în calitate de semne calificative ale
18
infracţiunii şi circumstanţele atenuante şi agravante în sensul propriu al cuvântului, opinie pe care
o susţinem. Vorbind despre sistemul circumstanţelor atenuante şi agravante autorii încearcă să
combată ideea, că lista circumstanţelor agravante trebuie să fie exhaustivă, expunându-şi opinia şi
propunând să fie stabilit prin lege ca lista acestor circumstanţe, să fie orientativă, fiind interpretată
extensiv ca şi cea a circumstanţelor atenuante [37, p. 12-15]. Însă, nu suntem de acord şi nu
susţinem această opinie, deoarece legea trebuie să fie previzibilă în aşa mod încât persoana, făcând
cunoştinţă cu Legea penală, trebuie clar să ştie în ce caz se va agrava situaţia şi ulterior să se abţină
de la săvârşirea infracţiunii în genere. La fel, autorii pun în discuţie problema clasificării
circumstanţelor atenuante şi agravante, analizând şi supunând criticii părerile mai multor savanţi,
dar propunând şi o clasificare proprie a circumstanţele cercetate după criteriul corelaţiei esenţei
circumstanţelor atenuante şi agravante cu elementele respective ale conţinutului infracţiunii şi
anume, clasificându-le în circumstanţe ce caracterizează: 1) actul criminal; 2) actul comis şi
persoana vinovatului; 3) persoana vinovatului, însă. Noi susţinem doar parţial această idee,
deoarece nu toate circumstanţele atenuante şi agravante se referă la conţinutul infracţiunii, unele
din ele, în special cele ce caracterizează persoana vinovatului, se afla în afara limitelor
conţinutului infracţiunii [ibidem p. 30, 33]. Un interes deosebit prezintă Capitolul II al lucrării, în
care autorii, au cercetat influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante la stabilirea pedepsei
pentru cauzele de infracţiuni violente, studiind şi practica aplicării pedepsei pentru asemenea
infracţiuni, existentă la acel moment. În urma cercetărilor respective, autorii au ajuns la
concluzia că însuşi caracterul acestei influenţe este complicat şi că unele circumstanţe influenţează
în mod diferit asupra felului şi cuantumului pedepsei. În opinia autorilor, mecanismul influenţei
diferitelor circumstanţe asupra stabilirii pedepsei este legat strâns de caracterul circumstanţei
propriu zise. Totodată, factorii atenuanţi şi cei agravanţi, care caracterizează persoana vinovatului,
sunt legaţi între ei anume prin intermediul acestei personalităţi, iar caracterul acestei legături este,
însă necunoscut [ibidem p. 30, 33]. Neajunsul acestei lucrări, în opinia noastră constă în faptul că
cercetările s-au referit doar la influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei
pentru cauzele de infracţiuni violente, iar concluziile au fost făcute în mod special reieşind din
practica judiciară la aplicarea pedepsei pentru asemenea infracţiuni, fără o cercetare amplă a
naturii juridice a circumstanţelor atenuante şi agravante, fără a propune soluţii privind elaborarea
unui mecanism de influenţă a acestor circumstanţe la aplicarea pedepsei.
La fel, o atenţie deosebită merită şi monografia autorului N.C.Gorea „Назначение
наказания по делам о насильственных преступлениях” [85]. În Capitolul II al monografiei
autorul cercetează clasificarea circumstanţelor atenuante şi agravante care mai des sunt luate în
consideraţie de către instanţele de judecată la aplicarea pedepsei pentru infracţiuni violente,
19
evidenţiind circumstanţele care influenţează stabilirea pedepsei. În Capitolul III, autorul
cercetează gradul şi mecanismul influenţei circumstanţelor atenuante şi agravante asupra
categoriei şi termenului pedepsei stabilite pentru infracţiuni violente. Autorul a ajuns la
concluzia că gradul influenţei fiecărei circumstanţe atenuante şi agravante la alegerea categoriei
pedepsei depinde de legătura acesteea nu doar cu caracterul infracţiunii, dar şi cu alte circumstanţe
atenuante şi agravante, fapt de care trebuie de ţinut cont la individualizarea categoriei pedepsei. Ce
ţine de stabilirea termenului pedepsei, autorul concluzionează că mărirea sau micşorarea acesteia
este legată de gradul de corelaţie a circumstanţelor agravante între ele. Cu cât această corelaţie este
mai mare, cu atât influenţa unei sau altei circumstanţe asupra mărimii pedepsei este mai mare. Noi
apreciem pe bun merit aportul autorului la cercetarea subiectului abordat, însă neajunsul lucrării
date constă în faptul, că studiind influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante la stabilirea
categoriei şi mărimii pedepsei, precum şi mecanismul acestei influenţe la infracţiuni violente
autorul, de fapt, s-a referit în special la circumstanţele agravante, iar cele atenuante, nu au fost
cercetate sub aspectul menţionat mai sus. Totodată autorul, în principiu, nu face deosebire dintre
circumstanţele atenuante şi agravante propriu – zise prevăzute în Partea Generală a CP şi
circumstanţele stabilite în Partea Specială a CP în calitate de semne calificative.
O altă lucrare, ce ţine de domeniul problemei cercetate, este lucrarea „Dreptul penal al
Republicii Moldova. Partea Generală”, elaborată de autorul moldovean Ivan Macari în
conformitate cu noul Cod Penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii
Moldava la 18 aprilie 2002 [47]. Ea cuprinde toate problemele Părţii Generale a dreptului penal al
Republicii Moldova, inclusiv, în lucrare se discută şi problema circumstanţelor atenuante şi
agravante. Astfel, autorul defineşte circumstanţele atenuante şi agravante ca fiind asemenea
circumstanţe care nu intră în numărul semnelor calificative ale componenţei de infracţiune, care
caracterizează un pericol mai mare sau mai mic al faptei săvârşite, ori ale infractorului şi care
trebuie să fie evidenţiate de instanţa de judecată la aplicarea modalităţii şi măsurii de pedeapsă.
În acelaşi timp, în opinia autorului, circumstanţele atenuante constituie semnele obiective şi
subiective ale faptei, care ies în afara componenţei de infracţiune, precum şi datele despre
persoana celui vinovat, care reduc pericolul social al faptei, iar circumstanţele agravante
constituie semnele obiective şi subiective ale faptei, care ies în afara componenţei de infracţiune,
precum şi datele despre persoana celui vinovat, ce sporesc caracterul prejudiciabil al faptei. La
fel, este important faptul că autorul face o diferenţiere între semnele calificative (agravante) ale
componenţei de infracţiune şi circumstanţele atenuante şi agravante şi anume, diferenţierea constă
în aceia că primele influenţează stabilirea de către legislator a limitelor sancţiunii în articolul
corespunzător din Codul Penal, iar ultimele - ies în afara componenţei de infracţiune şi exercită o
20
influenţă esenţială asupra alegerii modalităţii şi măsurii de pedeapsă în limitele sancţiunii stabilite
pentru infracţiunea concretă. Totuşi, în opinia noastră, definirea circumstanţelor atenuante şi
agravante ca fiind nişte circumstanţe care ies în afara componenţei de infracţiune, nu este prea
reuşită, deoarece o asemenea definire nu reflectă pe deplin natura juridică a circumstanţelor
cercetate, locul lor în sistemul dreptului penal şi rolul acestora la determinarea categoriei şi
cuantumului pedepsei. Mai mult decât atât, autorul menţionează că la circumstanţele atenuante şi
agravante se referă acele circumstanţe, care caracterizează însuşi infracţiunea şi subiectul
infracţiunii, deaceea în viziunea sa, ele se clasifică în circumstanţe ce vizează: sau fapta
săvârşită, sau persoana celui vinovat. Reieşind din acesta, în opinia noastră, autorul într-o
oarecare măsură se contrazice singur pe sine, deoarece, în principiu, circumstanţele ce
caracterizează însuşi infracţiunea, de fapt, nu se află în afara componenţei de infracţiune, ci în
interiorul acesteia şi pot să caracterizeze elementele acesteia, cum ar fi de exemplu: săvârşirea
infracţiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial sau
săvârşirea infracţiunii din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă ( art. 76
alin. (1) lit. c); art. 77 alin. (1) lit. d) CP ) - se referă la latura subiectivă a infracţiunii; săvârşirea
faptei de o persoană cu responsabilitate redusă ( art. 76 alin. (1) ilt. b) CP ) - se referă la
subiectul infracţiunii; săvârşirea infracţiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit
(art. 77 alin. (1) lit. i) CP) - se referă la latura obiectivă a infracţiunii etc. Altceva este faptul că
circumstanţele atenuante şi agravante, deşi se află în interiorul componenţei de infracţiune, ele nu
constituie semne obligatorii sau calificative ale acesteia, ci constituie unul din criteriile aplicării
pedepsei, influenţând inclusiv, aplicarea liberării de răspundere şi pedeapsă penală. În acest sens,
suntem solidari cu autorul şi susţinem opinia acestuia, conform căreia nu trebuie confundate
semnele calificative ale componenţei de infracţiune cu circumstanţele atenuante şi agravante.
O altă lucrare în care este abordată problema circumstanţelor atenuante şi agravante este
manualul Drept penal Partea generală. Vol. I. La editarea acestei lucrări au participat mai mulţi
autori, colaboratori ai Catedrei de Drept penal şi Criminologie a Facultăţii de Drept a USM şi
anume: Botnaru Stela, Mariana Grama, Alina Şavga, Valdimir Grosu. În special, problema de
care suntem interesaţi este expusă în această lucrare de autorul Mariana Grama în Capitolul
XVIII, cu titlul – INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR. Astfel, analizând circumstanţele
cercetate în calitate de criteriu general de individualizare a pedepselor, autorul analizează
noţiunea circumstanţelor atenuante şi agravante, pune în discuţie problema clasificării acestora, la
fel, analizează fiecare circumstanţă atenuantă şi agravantă în parte. Este de menţionat faptul, că
autorul o analizează noţiunea circumstanţelor cercetate, prin prisma noţiunii de circumstanţe în
general. Aşa, în opinia autorului, prin circumstanţe înţelegem acele stări, împrejurări ori calităţi
21
ce ţin de infracţiune sau infractor anterioare, concomitente sau subsecvente comiterii infracţiunii,
reglementate implicit sau expres de legea penală şi care micşorează sau măresc gradul
prejudiciabil al infracţiunii sau de periculozitate al infractorului, atenuând sau agravând
răspunderea penală. Totodată, consideră autorul că toate circumstanţele în dependenţă de
incidenţa lor asupra gradului de pericol social se clasifică în atenuante şi agravante [20, p. 560,
561]. În opinia noastră, o asemenea abordare nu este chiar reuşită, or, într-o cauză penală, în
afară de circumstanţe atenuante şi agravante ce caracterizează atât infracţiunea cât şi persoana
infractorului, pot să existe circumstanţe ce caracterizează şi alte criterii de individualizare a
pedepsei, prevăzute la art. 75 CP al RM, decât circumstanţele atenuante şi agravante, cum sunt de
exemplu, circumstanţe ce se referă la gravitatea infracţiunii săvârşite, la motivul acesteia, la
persoana celui vinovat, la condiţiile de viaţă ale familiei acestuia. Astfel, dacă am accepta
afirmaţia autorului, precum că toate circumstanţele existente într-o cauză penală în dependenţă de
incidenţa lor asupra gradului de pericol social se clasifică în atenuante şi agravante, atunci am
putea pune la îndoială necesitatea delimitării între ele a criteriilor generale de individualizare a
pedepsei prevăzute la art. 75 CP al RM şi ar trebui să existe doar un singur criteriu general de
individualizare a pedepsei şi anume - circumstanţele atenuante şi agravante, care ar cuprinde
caracterizarea tuturor criteriilor generale de individualizare a pedepsei prevăzute la art. 75 CP al
RM. Cu toate acestea, considerăm că ideea menţionată mai sus prezintă interes şi merită a fi
analizată. La fel, un moment interesant, este şi analiza efectelor circumstanţelor atenuante şi
agravante. Aşa, autorul constată că în cazul circumstanţelor agravante, agravarea răspunderii este
facultativă pentru judecători, datorită faptului că potrivit prevederilor art. 78 alin. (3) CP RM, în
cazul în care există circumstanţe agravante, instanţa de judecată poate aplica pedeapsa maximă
prevăzută la articolul corespunzător din Partea specială a Codului penal, dar nu este obligată.
Circumstanţele agravate au, deci, un efect, însă acest efect în mod facultativ se poate exprima
într-o aplicare a pedepsei maxime prevăzute în sancţiune, atunci când în opinia autorului, o
asemenea transgresare apare cu adevărat necesară [ibidem, p.578]. Nu este clară opinia autorului
vis-à-vis de efectele circumstanţelor atenuante. Astfel, se expune opinia că circumstanţele
atenuante constatate, au ca efect atenuarea obligatorie a pedepsei, atenuare ce poate consta într-o
reducere, ori o schimbare a pedepselor prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă [ibidem,
p.567, 568]. În continuare, însă autorul vorbeşte despre un drept al instanţei de judecată de a
reduce pedeapsa, fără a formula o opinie privind înlăturarea contradicţiilor existente în lege la
problema dată. Cu toate acestea, în general, lucrarea Drept penal Partea generală, prezintă o
importanţă deosebită pentru cercetarea problemei abordate, iar opiniile autorului Mariana Grama,
expuse în Capitolul XVIII, indiscutabil, urmează a fi puse la baza polemicii privind natura
22
juridică, clasificarea, efectele şi alte aspecte a circumstanţelor atenuante şi agravante.
Încă o lucrare cu valoare mai puţin teoretică, dar mai mult practică, este Comentariul Codului
penal al Republicii Moldova [19], la elaborarea căreia, au participat mai mulţi autori din ţara
noastră, persoane notorii în domeniul dreptului cum sunt de exemplu: Victor Volcinschi, Trofim
Carpov, Alexei Barbăneagră, Valeriu Cuşnir, Gheorghe Ulianovschi, Xenofon Ulianovschi şi alţii.
Lansarea acestei lucrări, a constituit un eveniment mult aşteptat nu doar de către colaboratorii
organelor de drept, care zi de zi se întâlnesc cu anumite probleme în aplicarea legislaţiei penale,
dar şi de către teoreticienii din domeniul respectiv. Astfel, Comentariul Codului penal al Republicii
Moldova, este editat cu toate modificările operate în legea penală până la republicare în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 72-74/195 din 14.04.2009. Un merit deosebit al lucrării este
acela că autorii au adnotat Comentariul Codului penal, atât cu jurisprudenţa CEDO, cât şi cu
practica judiciară a instanţelor naţionale. Cu referire la subiectul cercetat în prezenta teză –
circumstanţele atenuante şi agravante, Comentariul Codului penal al Republicii Moldova, conţine o
explicare a fiecărei circumstanţe ce se conţine în art. 76 şi 77 CP al RM, ceia ce este un lucru util şi
binevenit. Însă, în opinia noastră, neajunsul respectivului Comentariu, în partea comentării art. 76-
78 CP al RM, constă în faptul, că în el nu se explică mecanismul influenţei circumstanţelor
atenuante şi agravante asupra pedepsei, la fel, nu se explică criteriile în baza cărora, instanţa de
judecată, în conformitate cu art. 76 alin. (2) CP al RM, poate considera drept circumstanţe
atenuante şi alte circumstanţe, neprevăzute în lege. În acelaşi timp, art. 78 CP – „Efectele
circumstanţelor atenuante şi agravante”, în opinia noastră, conţine un comentariu foarte vag.
În ultimul deceniu, reieșind din importanța pe care o au, circumstanţele atenuante şi
agravante, au fost subiect al unificării practicii judiciare. Astfel, asupra interpretării
circumstanţelor atenuante şi agravante Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova s-a
expusă atât în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la
aplicarea în practica judiciară a principiului individualizării pedepsei penale”, nr.16 din
31.05.2004 [40], cât și în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu
privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale” nr. 8 din 11.11.2013
[162], prin care a fost abrogată Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.16 din
31.05.2004 „Cu privire la aplicarea în practica judiciară a principiului individualizării pedepsei
penale”.
Astfel, în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire
la aplicarea in practica judiciară a principiului individualizarii pedepsei penale”, nr.16 din
31.05.2004 [40], în mod special era explicat, că: „În conformitate cu principiul individualizării
pedepsei instanţa de judecată aplică pedeapsa luând în consideraţie caracterul si gravitatea
23
infracţiunii săvârşite, motivul si scopul celor comise, personalitatea vinovatului, caracterul
prejudiciului şi mărimea daunei cauzate, circumstanţele ce atenuează sau agravează răspunderea,
ţinându-se cont de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării vinovatului, precum şi de
condiţiile de viaţă ale familiei lui. Instanţele de judecată trebuie să ţină cont de faptul ca
enumerarea circumstanţelor atenuante (art.76 CP) nu este limitativă. Prin alte împrejurări mai pot
fi considerate şi săvârşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări, existenţa unor
merite deosebite în trecut, întreţinerea părinţilor inapţi de muncă, vinovatul este unicul din
membrii familiei apt de muncă etc. Recunoaşterea de către instanţa de judecată a acestor
circumstanţe drept atenuante trebuie să fie indicate în sentinţă. La stabilirea pedepsei instanţele
judecătoreşti nu respectă prevederile art. 77 CP şi pot fi recunoscute ca circumstanţe agravante
numai în cazul în care acestea au fost stabilite de organele de urmărire penală şi susţinute de
acuzatorul de stat în dezbaterile judiciare. În aşa situaţie nerecunoaşterea uneia din aceste
circumstanţe ca agravantă trebuie sa fie motivată în sentinţă. La individualizarea pedepsei, în caz
de concurs al circumstanţelor agravante şi celor atenuante, instanţa nu este obligată să stabilească
pedeapsa minimă sau maximă prevăzută de Partea speciala a Codului penal. Nu poate fi
recunoscută drept circumstanţă agravantă săvârşirea infracţiunii de către o persoană care anterior
a mai săvârşit o infracţiune, dacă în privinţa infracţiunii anterioare a expirat termenul de
prescripţie pentru tragerea la răspundere penală, dacă antecedentele penale au fost stinse sau
anulate sau dacă legea a decriminalizat acţiunea comisă în trecut, precum şi în cazurile când
persoana a fost liberată de răspundere penală în condiţiile prevăzute de legea penală”.
La ziua de azi, după cum am menționat mai sus, problema circumstanţelor atenuante şi
agravante este reflectată în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu
privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale” nr. 8 din 11.11.2013
[162]. Printre altele, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, în special a explicat
instanțelor de judecată că „În conformitate cu principiul individualizării pedepsei (art.7 CP) în
coroborare cu criteriile generale de individualizare a pedepsei inserate la art.75 alin.(1) CP,
instanţa de judecată aplică pedeapsă luând în considerare caracterul şi gradul prejudiciabil al
infracţiunii săvârşite, motivul şi scopul celor comise, persoana celui vinovat, caracterul şi
mărimea daunei prejudiciabile, circumstanţele ce atenuează sau agravează răspunderea, ţinându-
se cont de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării vinovatului, precum şi de condiţiile de
viaţă ale familiei acestuia. Instanţele de judecată trebuie să ţină cont de faptul că enumerarea
circumstanţelor atenuante (art.76 CP) nu este limitativă. Recunoaşterea de către instanţa de
judecată a altor circumstanţe stabilite în şedinţă de judecată drept atenuante trebuie să fie indicată
în partea descriptivă a sentinţei. Drept circumstanţe de individualizare a pedepsei în sensul
24
atenuării acesteia, care intră sub incidenţa art.76 alin.(2) CP, pot fi recunoscute: consimţămîntul
victimei; motivul de compătimire cu care a acţionat vinovatul; întreţinerea părinţilor inapţi de
muncă; etc..În conformitate cu art.77 CP, enumerarea circumstanţelor agravante are caracter
exhaustiv. Pot fi recunoscute drept circumstanţe agravante numai acele împrejurări, care sânt
strict prevăzute de lege, stabilite de organele de urmărire penală şi incluse în conţinutul
rechizitoriului. În cazul în care vreuna din circumstanţe agravante enumerate în art.77 CP
imputată inculpatului, fiind cercetată în şedinţă judiciară, nu şi-a găsit confirmare, aceasta
urmează a fi exclusă din învinuire, din oficiu, de către instanţa de judecată, cu indicarea
motivelor în partea descriptivă a sentinţei. În cazurile în care circumstanţa ce atenuează sau
agravează răspunderea penală (art.76-77 CP) este indicată în dispoziţiile articolului Părţii
Speciale a Codului penal, ca semn al componenţei infracţiunii, în conţinutul variante-tip sau în
conţinutul variantelor agravate, ea nu poate fi luată în considerare la stabilirea pedepsei pentru
această infracţiune. Cerinţele art.78 alin.(1) CP privind atenuarea pedepsei se răsfrâng numai
asupra pedepsei principale care poate fi redusă sau schimbată de instanţa de judecată şi numai în
limitele prevăzute de lege. În cazul în care instanţa de judecată a constatat circumstanţe
atenuante şi a redus pedeapsa, după caz pînă la minim, aceste circumstanţe nu mai pot servi
temei de aplicare a prevederilor art.90 Cod penal, deoarece ar însemna că aceleiaşi situaţii de
drept i se acordă o dublă valenţă juridică. În cazul circumstanţelor agravante, înăsprirea pedepsei
este facultativă pentru instanţa de judecată. Dacă există circumstanţe atenuante excepţionale,
pedeapsa poate fi aplicată conform prevederilor art.79 CP”.
După cum am menţionat de la bun început, aşa lucrări cum sunt comentariul codului penal,
Hotărârile Plenului Curţii Supreme de Justiţie, au nuanţă ştiinţifică mai puţin pronunţată. Cu toate
acestea, asemenea lucrări prezintă importanţă pentru elaborarea aspectului practic al cercetărilor
ştiinţifice şi pentru atribuirea acestora a unei importanţe aplicative.
La studierea problemei abordate, un merit deosebit atribuim publicaţiilor la tema cercetată,
existente în revistele de specialitate şi ştiinţifice din Republica Moldova. Astfel, prezintă interes
deosebit publicaţiile autorilor Valeriu Nour, Iurie Odagiu, Cornel Osadcii, Sergiu Crudu, Vasile
Balcan, care în mod special analizează sub diferite aspecte, anume problematica circumstanţelor
atenuante şi agravante. Vom analiza mai jos doar unele din publicaţiile existente, publicate atât în
coautorat cât şi separat de către aceşti autori şi care în opinia noastră prezintă interes mai accentuat
pentru domeniul cercetării noastre.
Aşa, Valeriu Nour şi Sergiu Crudu, într-o publicaţie a sa, analizează circumstanţa atenuantă
prevăzută de lit. g) alin. (1) art. 76 CP RM, ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, dacă
ele au provocat infracţiunea. Autorii menţionează că o condiţie obligatorie pentru atenuarea
25
pedepsei penale a infractorului sunt acţiunile ilegale ale părţii vătămate dezvăluind caracterul
ilegalităţii acestor acţiuni [52, p. 117-121].
Vasile Balcan pune în discuţie problemele ce ţin de circumstanţele agravante ale omorului,
analizând aceste circumstanţe în calitate de semne calificative a componenţei infracţiunii
respective[18, p. 45-48].
Autorii Valeriu Nour şi Cornel Osadcii, în publicaţia „Circumstanţele atenuante în legea
penală a Federaţiei Ruse” [54, p. 48-55], analizează circumstanţele atenuante care sunt prevăzute
în lista legală a CP al Federaţiei Ruse, caracterizând fiecare circumstanţă.
În publicaţia „Provocarea din partea victimei ca circumstanţă atenuantă” [55, p.217-223],
autorii Valeriu Nour, Iurie Odagiu, atrag atenţia la faptul că nu trebuie de confundat provocarea
din partea victimei privită drept circumstanţă atenuantă cu constrângerea fizică sau psihică care
face ca o faptă comisă sub influenţa acesteia să nu fie infracţiune. Astfel, autorii consideră
provocarea din partea victimei drept acte de executare, fie consumate, săvârşite de către
provocator, fie în curs de desfăşurare, dar care nu întrunesc condiţiile unui atac care să pună
persoana în faţa unei legitime apărări, astfel încât reacţia provocatorului nu urmăreşte
respingerea acestuia, ci răzbunarea. Cu această afirmaţie în linii mari suntem de acord. Însă nu
susţinem opinia autorilor potrivit căreia actul de provocare trebuie să fie produs prin violenţă, ce
duce la lezarea gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă, cum ar fi lipsirea de
libertate în mod ilegal, violare de domiciliu etc., deoarece acţiunile ilegale constituie încălcare a
normelor de drept, pe când acţiunile imorale constituie încălcare a normelor morale, iar după cum
ştim cu toţii, toate normele de drept sunt şi norme ale moralei şi invers - nu toate normele moralei
sunt norme de drept. De aceia, nu este obligatoriu ca provocarea din partea victimei să fie efectuată
doar prin acte ilegale fie penale, fie extrapenale. Pentru ca acţiunile victimei ce au provocat
infracţiunea, să fie recunoscute drept circumstanţă atenuantă,este necesar de constatat, că acestea
constituie încălcare a normelor de drept, fie nu sunt ilegale, adică nu contravin legii, însă
constituie încălcare a normelor moralei. Principalul este că aceste acţiuni atât de natură ilegală,
cât şi de natură ce nu contravine legii, să aducă atingere gravă anumitor valori materiale, morale,
spirituale şi de altă natură ale infractorului, încât acesta să fie adus într-o stare de puternică
tulburare sau emoţie determinată de conduita intenţionat provocatoare a victimei şi această
puternică stare de tulburare trebuie să existe pe tot parcursul acţiunii infracţionale.
Într-o altă publicaţie [53, p. 223-232], autorii Valeriu Nour şi Iurie Odagiu, abordează
problema efectelor circumstanţelor atenuante. Bazându-se pe faptul că acestea constituie un
mijloc de individualizare a pedepsei, autorii consideră că importanţa circumstanţelor atenuante,
decurge din influenţa pe care ele o pot avea asupra pedepsei concrete în vederea atenuării acesteia în
26
raport cu influenţa pe care circumstanţele o au asupra gradului de pericol social al faptei ori al
făptuitorului. Vorbind despre necesitatea reglementării efectelor circumstanţelor atenuante şi
agravante prin prisma art. 78 CP al RM, autorii, însă, nu analizează această normă şi nu-şi expun
opinia din punct de vedere al existenţei contradicţiilor, ce în opinia noastră, se conţin în norma dată
şi nu se expun asupra faptului, cum urmează a fi interpretată şi aplicată această normă, ci doar fac
trimitere la prevederile acesteia. Totodată, autorii vorbesc despre obligativitatea reducerii pedepsei
sub minimul special ca efect al circumstanţelor atenuante în cazul când se constată existenţa
circumstanţelor atenuante excepţionale, ceia ce de fapt este o idee interesantă şi care merită a fi pusă
în discuţie, însă nu se aduc argumente în susţinerea acestei opinii, deşi autorii constată anumite
lacune în acest sens atât în conţinutul art.79 din actualul CP al RM, cât şi în art.42 din CP al RM, în
redacţia Legii din 24 martie 1961, care stabilesc doar dreptul instanţei de a reduce pedeapsa sub
minimul special al acesteia şi nu o obligaţie. În cele din urmă, în baza cercetărilor efectuate, autorii
propun o altă redacţie a art.78 CP al RM „Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante” şi
anume:
(1) In cazul în care instanţa constată circumstanţe atenuante în săvârşirea infracţiunii şi nu sunt
circumstanţe agravante, pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează:
a) când pedeapsa închisorii este detenţiune pe viaţă, pedeapsa se coboară sub minimul
ei special de la 5 la 20 de ani;
b) când este prevăzută pedeapsa cu închisoarea, pedeapsa se coboară sub minimul ei
special, dar nu mai jos de la 2 la 5 ani;
c) când minimul special al pedepsei închisorii este minimul general, dar nu mai mare
de 1 an, pedeapsa se coboară până la acest minim;
d) când pedeapsa prevăzută de lege este amenda, aceasta se coboară sub minimul
special, putând fi redusă până la jumătate din minimul special.
Aliniatele 2, 3 şi 4 din art. 78 CP al R.M. vor rămâne în redacţia prevăzută de Codul penal.
Noi susţinem ideea că circumstanţele atenuante, în anumite cazuri, trebuie să aibă un efect
obligatoriu asupra atenuării pedepsei. La fel, susţinem ideea că art.78 CP al RM urmează a fi
redactat. Însă, nu suntem de acord cu varianta redacţiei alin. (1) al art.78 CP al RM propusă de
autori. În primul rând, dacă este să vorbim despre o intervenţie în conţinutul acestei norme pentru a-
l ajusta la efectele reale pe care le au circumstanţele atenuante şi agravante asupra pericolului social
al faptei şi al infractorului, iar în cele din urmă asupra pedepsei penale, atunci, în opinia noastră,
sub acest aspect urmează a fi analizate nu doar circumstanţele atenuante, dar şi cele agravante, cu
elaborarea unei concepţii unice în acest sens. Totodată, ce ţine de redacţia concretă a alin. (1) al
art.78 CP al RM, propusă de autorii Valeriu Nour şi Iurie Odagiu, considerăm că aceasta, nu este
27
una tocmai reuşită şi chiar neclară, iar în unele momente contravine legii. De exemplu, conform
Codul penal al RM, închisoarea şi detenţiunea pe viaţă, sunt pedepse diferite, deaceia, nu este
corect să vorbim că pedeapsa închisorii este detenţiune pe viaţă, aşa cum propun autorii să fie
redactat art.78 alin. (1) lit. a) CP al RM.
În publicaţia „Stabilirea şi reţinerea circumstanţelor atenuante – necesitate şi realitate” [56,
p. 233-236], Iurie Odagiu, analizând conţinutul circumstanţelor atenuante şi a practicii judiciare în
ceea ce priveşte stabilirea şi reţinerea lor, ajunge la concluzia că: acestea necesită să fie clasificate
de legiuitor în două categorii, conform principiului necesităţii reţinerii acestora în sarcina
inculpatului. În opinia autorului, din numărul circumstanţelor atenuante, propuse astăzi de
legiuitor, trebuie separate cele cu un caracter univoc atenuant ori de câte ori sunt stabilite, iar altele
să fie lăsate la aprecierea judecătorului şi acesta să discreţioneze aplicarea efectelor lor. La fel,
autorul concluzionează că nu toate circumstanţele atenuante pot produce acelaşi efect atenuant, având
în vedere forţa lor atenuantă, de aceea clasificarea lor în obligatorii şi facultative ar da posibilitate
judecătorilor mai obiectiv să adapteze pedeapsa cuvenită inculpatului. Noi suntem de acord, în
principiu, cu afirmaţia că nu toate circumstanţele atenuante influenţează în mod egal asupra
pericolului social al infracţiunii şi al persoanei infractorului. În acelaşi timp, nu suntem de acord
cu clasificarea acestor circumstanţe în obligatorii şi facultative, în sensul propus de autor,
deoarece o dată ce au fost stabilite, ele toate (inclusiv şi alte circumstanţe, neincluse în lege, dar
recunoscute de instanţa de judecată ca fiind atenuante) sunt obligatorii pentru instanţa de
judecată şi toate urmează a fi luate în consideraţie la stabilirea şi aplicarea pedepsei, însă ţinând
cont de ponderea lor, de forţa cu care ele scad pericolului social al infracţiunii şi al persoanei
infractorului, în cazul unei infracţiuni concrete, reieşind din circumstanţele cauzei concrete.
1.2. Analiza generală a materialelor ştiinţifice a altor ţări ce ţin de problematica
circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal
În ştiinţa românească, la etapa actuală, la fel se acordă atenţie deosebită circumstanţelor
atenuante şi agravante, cercetându-se natura lor juridică şi nu în ultimul rând – importanţa lor
pentru individualizarea răspunderii şi pedepsei penale. Astfel, au fost editate un şir de lucrări sub
formă de manuale şi monografii, în care a fost abordată problematica circumstanţelor atenuante şi
agravante şi care prezintă interes pentru prezenta cercetare ştiinţifică.
Aşa, autorii Vasile Dobrinoiu, Gheorghe Niatoreanu, Ilie Pascu, Alexandru Boroi, Ioan
Molnar, Velerică Lazăr, în manualul Drept penal. Partea Generală. Ediţia a IV-a. Revizuită şi
adăugită cu dispoziţiile Legii nr. 140/1996 [35, p.431-445], propun noţiunea şi clasificarea
circumstanţelor atenuante şi agravante, analizând fiecare categorie de circumstanţe. La fel, autorii
vorbesc şi despre efectele acestor circumstanţe.
28
Gheorghe Nistoreanu şi Alexandru Boroi, în lucrarea Drept penal. Partea Generală,
analizează circumstanţele cercetate din punct de vedere al criteriilor generale ale individualizării
pedepsei, tratând circumstanţele atenuante şi agravante, ca fiind nişte criterii generale de
individualizare judiciară a pedepsei [49, p. 285-295].
Costică Bulai, Bogdan N. Bulai, în lucrarea Manual de Drept penal. Partea Generală [23,
p.378], fac distincţie între stări de agravare sau de atenuare pe de o parte şi circumstanţe
agravante sau atenuante, pe de altă parte. În opinia autorilor, stările se referă la modul în care se
prezintă anumite entităţi, fapte, persoane având semnificaţie în ceea ce priveşte gradul de pericol al
faptei sau periculozitate a făptuitorului, prin legătura lor directă sau indirectă cu săvârşirea unei
infracţiuni (de exemplu pluralitatea de infracţiuni, forma continuată a infracţiunii, tentativa, starea
de minoritate sau tinereţea făptuitorului etc.). Spre deosebire de stări, circumstanţele sunt situaţii,
însuşiri, calităţi, implicând totdeauna o relaţie fie de la faptă către ambianţa acesteia, fie de la
făptuitor către biografia acestuia, relevând grade de pericol social sau de periculozitate mai reduse
ori mai mari ale acestora. Circumstanţele precedă, însoţesc ori succedă săvârşirii faptei. Ele nu
trebuie să fie confundate cu acele stări, însuşiri, calităţi etc. prevăzute de lege ca elemente
circumstanţiale, în conţinutul agravat sau atenuat al unor infracţiuni, fiindcă acestea determină
existenţa infracţiunii, în varianta agravată, după caz, pe când circumstanţele, ca date exterioare
conţinutului infracţiunii, pot determina nu existenţa însăşi a infracţiunii, ci numai un grad de
pericol social mai ridicat sau mai puţin ridicat al faptei, o periculozitate mai mare sau mai mică a
făptuitorului. Totodată, autorii atribuie circumstanţele cercetate la criteriile generale de
individualizare judiciară a pedepsei penale.
Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, „Drept penal român: Partea generală. Ediţia a VII-
a revăzută şi adăugită”. Bucureşti, Universul Juridic, - 2009 [48, p.383]. În această lucrare,
autorii la fel, consideră că în cadrul cauzelor de agravare ori de atenuare a pedepsei trebuie de
făcut distincţie între stări şi circumstanţe. În opinia autorilor, împărţirea în stări şi circumstanţe a
cauzelor de agravare şi de atenuare a pedepsei este importantă sub raportul efectelor ce le produc
asupra pedepsei în cazul unui concurs de stări şi a unui concurs de circumstanţe: în cazul
existenţei unui concurs de stări (de exemplu pluralitatea de infracţiuni, forma continuată a
infracţiunii, tentativa, starea de minoritate său tinereţea făptuitorului etc.) acestea îşi produc efecte
fiecare în parte asupra pedepsei, acţionând succesiv, iar concursul de circumstanţe nu are acelaşi
efect, provocând doar o singură atenuare ori agravare, oricâte astfel de circumstanţe ar fi.
În lucrarea Drept penal român. Partea generală. Culegere de probleme din practica
judiciară, autorii Bulai Constantin, Mitrache Cristian, Mitrache Constantin şi Lefterache lavinia,
analizează circumstanţele atenuante şi agravante, precum şi problemele ce ţin de aplicarea
29
acestora, prin prisma practicii judiciare a Românei [24, p. 143-170].
O altă lucrare, în care sunt reflectate unele aspecte a circumstanţelor atenuante şi agravante
este monografia autorului român Octavian Pop „Cauzele care atenuează şi agravează pedeapsa”
[57]. Lucrarea dată, abordează problematica din domeniul dreptului penal român, cu referinţe la
istoricul evoluţiei conceptului individualizării pedepsei în dreptului penal român. În primele
capitole autorul analizează rolul şi locul individualizării sancţiunilor în cadrul politicii penale,
precum şi noţiunile generale care sunt definite, creând premise necesare pentru conturarea cadrului
complex, care este dezbătut în capitolele următoare. În următoarele trei secţiuni, autorul dezvoltă
aspecte esenţiale privind circumstanţele atenuante şi agravante, analizând atât aspecte generale, cât
şi trăsăturile specifice ale fiecărei categorii de circumstanţe în parte. În final, autorul face
interesante propuneri legislative, care vin să îmbunătăţească legislaţia şi să ajute instanţa asupra
modului în care aceasta îşi formează convingerea asupra gradului de vinovăţie a persoanei ce a
comis infracţiunea, prin instituirea obligatorie a efectuării unei anchete sociale în cazul unor
categorii de infracţiuni grave, sau în cauzele cu infractorii minori. Totodată, nu suntem de acord
cu propunerea autorului care vizează introducerea în art. 75 al CP al României, ca circumstanţă
agravantă – săvârşirea, în timpul minorităţii, a unor categorii de infracţiuni mai des întâlnite în
statistici.
Încă o monografie, ce prezintă un mare interes pentru cercetarea problematicii
circumstanţelor atenuante şi agravante, este cea a autorului român Gheorghe Ivan, întitulată:
„Individualizarea pedepsei” [43]. Lucrarea cuprinde patru capitole în care sunt abordate probleme
de interes teoretic şi practic importante pentru înfăptuirea justiţiei penale, constând în cercetarea
interdisciplinară a criteriilor legate de adaptare a pedepsei, ce constituie o cerinţă esenţială a
realizării individualizării pedepsei. În capitolul trei al lucrării sunt analizate criteriile generale de
individualizare a pedepsei, în care autorul atribuie atenţie deosebită cercetării împrejurărilor care
atenuează sau agravează răspunderea penală, cercetării circumstanţelor atenuante şi agravante
precum şi efectelor circumstanţelor respective. Autorul îşi expune opinia asupra unor aspecte a
problemei cercetate, precum şi face propuneri de lege ferenda, la care ne vom referi în cadrul
prezentei cercetări.
O atenţie deosebită se acordă cercetării problematicii multiaspectuale ale circumstanţelor
atenuante şi agravante, în ştiinţa penală a Federaţiei Ruse. Un număr impunător de savanţi din
Rusia s-au preocupat şi se preocupă în prezent de cercetarea circumstanţelor atenuante şi
agravante, dedicându-le un şir de monografii, materiale didactice şi publicaţii. În acelaşi timp,
problematica circumstanţelor atenuante şi agravante, este abordată şi într-un şir de manuale şi
comentarii scrise de autorii ruşi. Cu siguranţă, ne vom referi la unele materialele ştiinţifice, care
30
prezintă interes major pentru tema abordată în prezenta lucrare şi care, în opinia noastră, ne permite
să facem o analiză a situaţiei existente în domeniu.
Astfel, ţinem să menţionăm lucrarea autorului rus Carpeţ I.I., întitulată „Отягчающие и
смягчающие обстоятельства в уголовном праве” [95], care constituie una din primele lucrări
ştiinţifice ce ţine de problematica circumstanţelor atenuante şi agravante în perioada postbelică în
fosta URSS. Lucrarea cuprinde cinci capitole, în care autorul pune în discuţie circumstanţele
atenuante şi agravante ca unul din principiile generale de aplicare a pedepsei. La fel, autorul
cercetează natura juridică, caracterul şi felurile circumstanţelor atenuante şi agravante, precum şi
importanţa lor pentru aplicarea unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege. În capitolele
III şi IV, autorul cercetează în detalii circumstanţele atenuante şi agravante, reieşind din
clasificarea lor, după elementele şi semnele componenţei de infracţiune. Aici menţionăm faptul, că
nu suntem de acord cu autorul, în ce priveşte clasificarea circumstanţelor cercetate, având ca
criteriu de clasificare doar elementele componenţei de infracţiune, deoarece această clasificare, în
opinia noastră, nu descoperă pedeplin natura juridică a circumstanţelor cercetate. Ulterior, într-o
altă lucrare a sa, „Индивидуализация наказания в советском уголовном праве” [94], autorul
Carpeţ I.I., recunoaşte că de fapt, toate circumstanţele unei cauze penale ce caracterizează atât
infracţiunea, cât şi persoana infractorului, şi vorbesc despre pericolul social mai mare sau mai
mic atât al faptei, cât şi al persoanei infractorului, fie constituie semne calificative ale
infracţiunii, fie constituie trăsături a lor, ce se află în afara limitelor componenţei de infracţiune
cum sunt circumstanţele atenuante şi agravante. Tot aci, savantul argumentează ştiinţific opinia,
conform căreia autorul consideră institutul individualizării pedepsei ca fiind unul din cele mai
puternice mijloace, care asigură legalitatea, umanitatea şi echitatea pedepsei penale. În acest sens,
autorul printre primii vine cu argumente ştiinţifice bine chibzuite privind importanţa
circumstanţelor atenuante şi agravante pentru individualizarea pedepsei. În opinia autorului,
pentru a stabili care infracţiune este mai mult sau mai puţin periculoasă, trebuie să stabilim cât de
mare este pericolul social al acesteia, adică, să stabilim gradul de pericol social al respectivei
infracţiuni. La rândul său, gradul de pericol social al infracţiunii, se exprimă într-un cumul de
semne obiective şi subiective, ce caracterizează fapta criminală concretă. Aceste semene, pot
caracteriza componenţa de infracţiune, constituind semnele calificative ale acesteia, dar pot să
iasă şi în afara limitelor componenţei de infracţiune, ca circumstanţe atenuante şi agravante
enumerate în lege, fie stabilite în cadrul examinării cauzei concrete. Atunci când ne referim la
pericolul social al persoanei infractorului, la fel este vorba despre nişte trăsături sau semene
specifice subiectului, ce vorbesc despre un grad de pericol social mai mare sau mai mic al
acesteia. Instanţa de judecată, de fiecare dată trebuie să stabilească o pedeapsă individuală. O
31
asemenea pedeapsă se alică, reieşind din toate prevederile PG CP, inclusiv ţinând cont de acele
circumstanţe care se află în afara componenţei de infracţiune şi anume – de circumstanţele
atenuante şi agravante. În aşa mod, autorul consideră că importanţa circumstanţelor atenuante şi
agravante pentru individualizarea pedepsei este enormă. În aceste circumstanţe des trebuie de
căutat cheia răspunsului la întrebarea, de ce vinovatului i se aplică anume o atare pedeapsă şi nu
alta. Autorul face şi o analiză ştiinţifică particulară a circumstanţelor atenuante. Astfel, lucrarea
prezintă valoare ştiinţifică importantă pentru cercetările efectuate în prezenta teză.
Un loc deosebit în ştiinţa dreptului penal îl ocupă lucrarea monografică a savantului rus,
Cudreavţev V.N., întitulată „Общая теория квалификации преступлений”, publicată în a. 1972
şi reeditată cu unele modificări în a. 2004 [113 p.114]. În lucrarea sa, academicianul Cudreavţev V.
N., studiază minuţios bazele logice şi de drept a aplicării legii penale, în cazuri concrete de
săvârşire a infracţiuni. Prin procedee ştiinţifice, autorul ne ajută să înţelegem just semnele
concrete ale componenţei de infracţiune, pentru ca ulterior, studiindu-le, să le deosebim de
circumstanţele care doar atenuează sau agravează răspunderea şi pedeapsa penală, fără a influenţa
calificarea infracţiunii. La fel, autorul pune în discuţie întrebarea ce ţine de stabilirea corectă a
semnelor infracţiunii, în cazurile când descrierea lor nu este strictă, este una evaluativă, stabilirea
existenţei acestor semne fiind lăsată la aprecierea instanţei de judecată. În special, acestei
probleme este dedicat §4 din Capitolul IV – „Оценочные признаки” din lucrarea reeditată.
Astfel, acelaşi mod de determinare a aşa numitor semne evaluative a componenţei de infracţiune,
în opinia noastră, urmează a fi aplicat şi în cazurile constatării existenţei într-o cauză concretă a
circumstanţelor atenuante şi agravante, care la fel sunt evaluative şi constatarea existenţei acestor
circumstanţe, la fel este lăsată la aprecierea instanţei de judecată ( de exemplu circumstanţele
prevăzute la art. 76 alin. (1) CP al RM, lit. c) săvârşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de
împrejurări grele de ordin personal sau familial; lit. g) ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor
victimei, dacă ele au provocat infracţiunea; lit. k) afectarea gravă, prin infracţiunea săvârşită, a
făptuitorului acesteia sau greutatea poverii pedepsei, aplicată pentru el, din cauza vârstei
înaintate a acestuia, stării sănătăţii lui sau altor circumstanţe; art.77 alin. (1) CP al RM, lit. a)
săvârşirea infracţiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracţiune
similară sau pentru alte fapte care au relevanţă pentru cauză; lit. b) provocarea prin infracţiune
a unor urmări grave; lit. h) săvârşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin
batjocorirea victimei; lit. i) săvârşirea infracţiunii prin mijloace care prezintă un pericol social
sporit ş.a.). În aşa mod, asemenea semne ale componenţei de infracţiune, precum şi asemenea
circumstanţe atenuante şi agravante, ce constituie nişte noţiuni „ evaluative” se caracterizează prin
aceia, că subiectul care le foloseşte, îndeplineşte două funcţii: el nu numai compară fenomenul
32
cercetat cu o oarecare noţiune generală, dar mai formulează (evident că în anumite limite), însuşi
conţinutul acestei noţiuni generale [ibidem, p.115]. În acest sens, lucrarea are o valoare ştiinţifică
deosebită.
Un aport imens în cercetarea problematicii circumstanţelor atenuante şi agravante l-a adus
savantul rus Cruglicov L.L.. Credem că nu vom greşi, dacă vom afirma că monografiile,
manualele, materialele didactice şi publicaţiile domniei sale, la ziua de azi, stau la baza teoretică a
elaborării majorităţii, lucrărilor ştiinţifice a autorilor contemporani, ce ţin în special de problema
circumstanţelor atenuante şi agravante. Lucrarea „Смягчающие и отягчающие обстоятельства
в советском уголовном праве” [103], este dedicată problematicii circumstanţelor atenuante şi
agravante, prin prisma elaborării unor criterii concrete ce ar permite instanţei de judecată să
aleagă o pedeapsă, care în cea mai mare măsură să corespundă caracterului şi gradului adevărat
al pericolului social al faptei criminale şi al persoanei ce a comis-o. În lucrare este întemeiată
ştiinţific necesitatea trecerii de la dezvoltarea teoretică generală a întrebării privind scopurile şi
sarcinile pedepsei penale, conceptul principiului individualizării răspunderii, - la o cercetare
concretă a rolului fiecărui din factori, ce ar putea influenţa volumul răspunderii penale, a
aprecierii ponderii acestora la alegerea măsurii de pedeapsă. În acest sens, lucrarea este de mare
ajutor pentru înţelegerea justă a principiilor generale ale aplicării pedepsei, printre care cu
certitudine un loc important îl ocupă circumstanţele atenuante şi agravante. Lucrarea captivează
prin abordarea netradiţională la acel moment, de către autor, a problemei clarificării locului
circumstanţelor ce atenuează şi agravează răspunderea în sistemul general de factori ce
influenţează alegerea măsurii de pedeapsă, prin aspiraţia autorului de a clarifica rolul pe care îl au
circumstanţele omonime indicate în PG CP şi PS CP. Autorul trage concluzia, că deşi
circumstanţele enumerate în lege, se referă la momente ce se află în afara componenţei de
infracţiune, ele totuşi influenţează esenţial caracteristica pericolului social al faptei şi a persoanei
vinovate de comiterea ei. Merită a fi susţinută şi concluzia autorului cu privire la faptul că
circumstanţele agravante ce au un caracter obiectiv (de exemplu, provocarea prin infracţiune a
unor urmări grave, săvârşirea infracţiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit), pot
fi luate în consideraţie doar în cazul în care la săvârşirea infracţiunii, ele erau cuprinse de
vinovăţia făptuitorului. Autorul reuşit a descoperit natura socială a diferitor circumstanţe, care
deşi se află în afara semnelor componenţei infracţiunii, totuşi în mare măsură caracterizează
gradul pericolului social al infracţiunii şi al infractorului, ce şi predetermină caracterul juridic al
lor, utilizarea lor în calitate de momente ce agravează sau atenuează răspunderea vinovatului.
Autorul printre primii a ajuns la concluzia că la baza clasificării circumstanţelor atenuante şi
agravante, trebuie să stea nu doar semnele componenţei de infracţiune, dar însuşi fapta şi
33
persoana infractorului, nivelul de pericolul social al cărora în cele din urmă şi determină alegerea
categoriei şi mărimii pedepsei penale. În aşa mod respectiva lucrare, prezintă o valoare ştiinţifică
importantă. La fel, circumstanţele atenuante şi agravante sunt cercetate de către savantul
Cruglicov L.L., în lucrarea „Смягчающие и отягчающие обстоятельства в советском
уголовном праве. Часть особенная: Учебное пособие” [105]. Mai sus am menţionat faptul, că
dintre toţi cercetătorii problematicii circumstanţelor atenuante şi agravante, Cruglicov L.L., este
unul din primii autori, care a propus clasificarea circumstanţelor atenuante şi agravante, reieşind
din natura sa juridică şi anume, reieşind din faptul că ele caracterizează gradul pericolului social
al faptei criminale şi/sau al persoanei ce a comis-o. Astfel, în această lucrare, autorul cercetează
în mod particular, circumstanţele atenuante ce caracterizează atât infracţiunea, cât şi persoana
vinovatului şi cele ce caracterizează doar persoana vinovatului, precum şi circumstanţele
agravante, ce caracterizează atât infracţiunea, cât şi persoana vinovatului şi cele ce caracterizează
doar persoana vinovatului. În aşa mod, lucrarea prezintă valoare ştiinţifică pentru cercetarea
problemei ce ţine de natura juridică şi de clasificarea circumstanţelor atenuante şi agravante. În
altă lucrare a sa, întitulată „Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в
уголовном праве. Вопросы теории” [106], profesorul Cruglicov L.L., cercetează circumstanţele
atenuante şi agravante, deja ca institut al dreptului penal. Lucrarea este compusă din VI capitole,
în care autorul abordează un şir de probleme importante din punct de vedere ştiinţific, însă
analizând şi unele aspecte practice ale circumstanţelor atenuante şi agravante. Astfel, sunt
cercetate aşa probleme cum sunt de exemplu: conceptul circumstanţelor cauzei în general; funcţia
influenţei circumstanţelor; principiile alegerii pedepsei; criteriile stabilirii pedepsei în lege şi în
practică; coraportul dintre circumstanţele atenuante şi agravante şi alte criterii de alegere a măsurii
de înrâurire; coraportul dintre circumstanţele atenuante şi agravante şi circumstanţele speciale
(semne calificative ale infracţiunii), fiind pusă în discuţie şi problema unificării circumstanţelor
cauzei. Un capitol aparte şi anume capitolul VI, este dedicat cercetării problemelor teoretice a
aplicării circumstanţelor ce atenuează şi agravează răspunderea, precum şi unele aspecte ale
evaluării circumstanţelor atenuante şi agravante la stabilirea pedepsei. Totodată, autorul operează
cu noţiunea de circumstanţe ce atenuează şi agravează răspunderea şi nu pedeapsa, ceia ce este
discutabil în doctrina dreptului penal şi la momentul actual. Astfel, lucrarea enunţată, prezintă o
mare valoare ştiinţifică pentru cercetarea problematicii circumstanţelor atenuante şi agravante în
dreptul penal. La fel, prezintă interes ştiinţific de mare importanţă, monografia
„Дифференциация ответственности в уголовном праве”, scrisă de către Cruglicov L.L., în
coautorat cu Vasilevschii A.V., tema fiind destul de actuală la momentul de faţă [108]. În lucrare
sunt abordate prolemele teoretice şi practice a diferenţierii răspunderii în dreptul penal, sunt
34
elaborate noţiunea, felurile, temeiurile şi limitele diferenţierii răspunderii, la fel, sunt determinate
mijloacele diferenţierii răspunderii. Locul central în lucrare este atribuit stabilirii şi cercetării
mijloacelor concrete de diferenţiere a răspunderii penale în PG CP şi PS CP. Astfel,
circumstanţele atenuante şi agravante, sunt cercetate ca unul din mijloacele principale a
diferenţierii răspunderii penale în PG CP. În afară de lucrările menţionate mai sus, profesorul
Cruglicov L.L., s-a expus pe marginea diferitor aspecte a circumstanţelor cercetate într-un şir de
publicaţii şi anume: „Смягчающие, отягчающие обстоятельства и уголовный закон” [107],
„Смягчающие и отягчающие обстоятельства как разновидность обстоятельств дела” [111],
„Особая жестокость как квалифицирующее и как отягчающее обстоятельство” [109] ş.a..
La fel, natura juridică, problemele clasificării şi a evaluării circumstanţelor atenuante şi
agravante a fost cercetată de către Doneţ S.P., în lucrarea „Смягчающие и отягчающие
обстоятельства в уголовном праве Российской Федерации (правовая природа,
классификация, проблемы учета)” [88]. Un loc important în lucrare este atribuit cercetării
problemelor existente în teorie şi practică, ce ţin de luarea în consideraţie a circumstanţelor
atenuante şi agravante. Astfel, prezintă interes ideea autorului, conform căreia, anume sancţiunea
normei PS CP, reprezintă limitele legale în interiorul cărora instanţa de judecată trebuie să dea
apreciere şi să ţină cont de circumstanţele atenuante şi agravante. Deşi în opinia noastră o
asemenea abordare a subiectului îngustează natura juridică, locul şi rolul circumstanţelor cercetate,
această părere merită a fi apreciată, inclusiv şi datorită faptului, că denotă despre aceia că la
momentul de faţă în teoria dreptului penal, nu există o opinie unică în privinţa mai multor
aspecte a circumstanţelor atenuante şi agravante.
Următoarea lucrare, în care se reflectă situaţia în domeniul cercetării problematicii abordate
în prezenta teză, este cea a autorului Measnicov O. A., întutulată: „Смягчающие и отягчающие
наказание обстоятельства в теории, законодательстве и судебной практике” [128]. Lucrarea
este dedicată diferitor aspecte a stabilirii şi aplicării pedepsei penale, ţinând cont de
circumstanţele atenuante şi agravante. În lucrare sunt utilizate pe larg lucrări ştiinţifice,
legislaţia actuală şi precedentă, a Federaţiei Ruse, a ţărilor străine, precum şi materiale a
organelor de urmărire penale şi a practicii judiciare. În lucrare sunt argumentate propuneri de
perfecţionare a legislaţiei penale. Totodată, se acordă o mare atenţie analizei practicii judiciare,
depistării greşelilor tipice, admise la alegerea categoriei şi măsurii de pedeapsă. Un moment
important este acela, că autorul dă recomandări ce ţin de evaluarea şi aplicarea relativ corectă a
circumstanţelor ce atenuează şi agravează pedeapsa penală.
Menţionăm că cercetările efectuate de către Measnicov O.A., privind circumstanţele
atenuante şi agravante, sunt expuse şi într-un şir de publicaţii, care prezintă interes ştiinţific cum
35
sunt: „Обстоятельства, смягчающие наказание по новому Уголовному Кодексу” [127],
„Сущность и правовая природа смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств”
[129], „О смягчающих наказание обстоятельствах, не указанных в законе” [126].
În publicaţia „О смягчающих наказание обстоятельствах, не указанных в законе”,
autorul menţionează că aplicarea unei pedepse echitabile persoanei ce a încălcat legea, trebuie să
fie bazată pe o cercetare obiectivă, amplă şi sub toate aspectele a tuturor circumstanţelor faptei
comise, a persoanei vinovatului şi a circumstanţelor atenuante şi agravante ale cauzei. În acest
sens, este imposibil de prevăzut în legislaţie toate circumstanţele ce se întâlnesc în practica
judiciară. Studiind circa 1047 de dosare penale, autorul a constatat, că în 21 % de cazuri au fost
aplicate circumstanţe atenuante prevăzute de lege, iar în 65 %, au fost aplicate ca fiind atenuante
alte circumstanţe decât cele prevăzute în lege. În acelaşi timp, în opinia autorului, majoritatea
judecătorilor, calificând drept circumstanţe atenuante, alte circumstanţe, neprevăzute în lege
(art. 61 alin. (2) CP al Federaţiei Ruse şi art.76 alin. (2) CP al RM ), neîntemeiat au calificat ca
fiind atenuante aşa circumstanţe cum sunt de exemplu: săvârşirea pentru prima dată a unei
infracţiuni; anterior nu a fost condamnat; anterior nu a fost tras la răspundere penală. Suntem de
acord cu această opinie, or, atât legea penală a Federaţiei Ruse (art.61 alin. (1) lit. a) CP ), cât şi
legea penală a Republicii Moldova (art.76 alin. (1) lit. a) CP), pe lângă faptul săvârşirii pentru
prima dată a unei infracţiuni, se mai impun şi nişte condiţii suplimentare, cum sunt de exemplu,
săvârşirea pentru prima dată a unei infracţiuni anume uşoare sau mai puţin grave. Deaceea în
cazul infracţiunilor grave, deosebit de grave şi excepţional de grave, acest fapt, este mai mult o
trăsătură ce caracterizează persoana infractorului şi nu o circumstanţă atenuantă. La fel, în opinia
autorului, judecătorii neîntemeiat recunosc drept circumstanţe atenuantă caracteristica pozitivă a
persoanei vinovatului eliberată de la locul de trai, de muncă, sau de detenţie. Evident că aceste
date pozitive, vorbesc despre un pericol social relativ scăzut al persoanei ce a comis infracţiunea,
însă ele trebuie să fie atribuite la trăsăturile ce caracterizează persoana infractorului şi nu la
circumstanţe atenuante, care în mod obligatoriu atenuează răspunderea şi pedeapsa penală,
deoarece deseori se întîmplă, când infractorul ce a comis un omor cu o deosebită cruzime, sau
chiar ucigaşi în serie, se fie caracterizat pozitiv la locul de trai, de muncă, sau de detenţie.
Această poziţie a autorului, în opinia noastră, are un suport ştiinţific şi o susţinem, or, asemenea
lucruri se întâmplă şi în justiţia penală a RM.
Încă o lucrare în care se cercetează unele aspecte discutabile ale circumstanţelor atenuante
şi agravante, este monografia elaborată de autorul - Cacean M.I. şi întitulată „Обстоятельства,
смягчающие наказание, в российском уголовном праве” [96]. În lucrare, autorul pune în
discuţie noţiunea şi sistemul circumstanţelor atenuante, face o analiză profundă a circumstanţelor,
36
ce caracterizează infracţiunea şi persoana infractorului. Totodată prezintă un interes deosebit
analiza circumstanţelor atenuante, ce caracterizează comportamentul vinovatului în timpul şi după
comiterea infracţiunii, precum şi ideea privind necesitatea elaborării unor reguli de stabilire a
pedepsei, ţinând cont de circumstanţele atenuante, prezente într-o cauză penală concretă. În acest
sens, valoarea ştiinţifică a lucrării este evidentă.
Dorim să menţionăm şi lucrarea autorului rus Deadichin D.S., întitulată „Теоретические
основы назначения наказания”, în care se abordează problema elaborării unor reguli, ce ar stabili
modul în care trebuie să fie luate în consideraţie circumstanţele atenuante şi agravante. Vorbind
despre esenţa circumstanţelor atenuante şi agravante şi coraportul clor cu alte criterii de
individualizare a pedepsei penale, autorul propune un model şi o formulă de calcul a influenţei
fiecărei circumstanţe la procesul de individualizare a pedepsei [89].
O altă lucrare este cea a autorului Stanovschii M.N., întitulată „Назначение наказания”
[139]. În lucrare sunt cercetate problemele principale a pedepsei penale, pe baza analizei legislaţiei
noi a Federaţiei Ruse şi practicii aplicării acesteia. Totodată, în această lucrare, autorul s-a dedicat
cercetării circumstanţelor atenuante şi agravante în calitate de criteriu general al aplicării
pedepsei, făcând o analiză detaliată a fiecărei din circumstanţele enumerate în lege. Meritul lucrării
constă în faptul, că autorul a pus în discuţie unele prevederi noi incluse în lege cum ar fi de
exemplu, aplicarea pedepsei în cazul recidivei de infracţiune, precum şi aplicarea circumstanţelor
atenuante în cazul infracţiunii neconsumate, cercetând şi unele condiţii speciale de aplicare a
pedepsei.
Încă o lucrare, ce ţine de domeniul cercetării, este cea a autorului Nepomneaşceaia T.V.,
întitulată „Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы” [131].
Lucrarea este dedicată problemelor actuale ale stabilirii pedepsei. Autorul studiază probleme
discutate în teoria dreptului penal şi în acelaşi timp importante pentru aplicarea în practica
judiciară, legate de criteriile generale şi principiile aplicării pedepsei penale, coraportul lor,
caracterizând în acelaşi timp, circumstanţele atenuante şi agravante, în calitate de criteriu aparte
de stabilire a pedepsei, polemizând pe problema clasificării, naturii juridice şi a influenţei
circumstanţelor cercetate asupra alegerii categoriei şi mărimii pedepsei penale.
Prezintă interes şi lucrarea autorului Lesnievschi-Costariova T.A., întitulată:
„Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика” [119].
În lucrare sunt cercetate problemele teoretice şi practice a diferenţierii răspunderii penale ca
direcţie principială a politicii penale, sunt analizate particularităţile şi limitele diferenţierii
răspunderii în dreptul penal, autorul propunând şi definiţia acestui termen. Un merit deosebit al
lucrării constă în faptul, că cea mai mare parte a monografiei, este dedicată studierii felurilor şi
37
mijloacelor concrete de diferenţiere a răspunderii penale şi a oformării legislative a acestora. La
mijloacele de diferenţiere a răspunderii penale autorul atribuie şi semnele calificative
(privilegiate), definite ca fiind nişte circumstanţe indicate în lege, caracteristice pentru o parte de
infracţiuni de un anumit gen, ce reflectă o schimbare tipică a gradului de pericol social al faptei
şi a persoanei vinovatului în comparaţie cu componenţa de bază a infracţiunii, la cestea fiind
atribuite şi circumstanţele atenuante şi agravante.
La fel, prezintă interes ştiinţific şi publicaţia lui Lesnievschi-Costariova T.A., -
„Теоретическое обоснование „двойного учета” обстоятельств уголовного дела” [118, p. 52-
54], în care autorul încearcă să argumenteze din punct de vedere ştiinţific, incorectitudinea
prevederii legale existente în Codul penal al Federaţiei Ruse (art.61 alin.(3); art.63 alin.(2) CP al
Federaţiei Ruse ), pe care am raportat-o și la prevederile art.76 alin. (3); art.77 alin. (2) CP al RM.,
în conformitate cu care, dacă circumstanţele atenuante şi agravante, sunt prevăzute la articolele
corespunzătoare din Partea specială a Codului penal în calitate de semne ale acestor componenţe
de infracţiuni, ele nu pot fi concomitent considerate drept circumstanţe atenuante şi agravante la
aplicarea pedepsei. Argumentarea ştiinţifică expusă de autor, indiscutabil prezintă interes, în
special ce ţine de argumentarea dublei evaluări a circumstanţelor atenuante, la stabilirea şi
aplicarea pedepsei penale [ibidem, p.230].
Natura juridică şi rolul circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal, sunt puse în
discuţie de către Zubcova V.I., autorul capitolului IV, din manualul „Курс уголовного права.
Общая часть. Том 2: Учение о наказании” sub redacţia savanţilor N.F. Cuzneţova şi I.M.
Teajcova, manualul având şi aşa autori cu sunt: Golodniuc M.N., Crîlova N.E., Cuzneţova N.F. şi
alţii [83]. Autorul, face o analiză amplă, inclusiv a fiecărei circumstanţe atenuante şi agravante în
parte, ceia ce ajută la înţelegerea justă a acestor circumstanţe, pentru a fi reţinute şi aplicate corect
de către organele de drept la stabilirea pedepsei.
La fel, o analiză particulară a circumstanţelor atenuante şi agravante este făcută de către
autorul Borodin S.V., în lucrarea „Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации”, sub redacţia savantului A.V. Naumov [76].
Problema circumstanţelor atenuante şi agravante, este pusă în discuţie şi în Hotărârea
Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Federaţiei Ruse „Cu privire la practica stabilirii de către
judecătoriile Federaţiei Ruse a pedepsei penale”, [170]. Din conţinutul acestei hotărâri rezultă că
instanţele judecătoreşti, la stabilirea pedepsei, sunt în drept să recunoască ca atenuând pedeapsa,
oricare circumstanţe stabilite în şedinţa de judecată, inclusiv, cele neprevăzute de lege. Totodată,
lista circumstanţelor agravante, este exhaustivă şi nu poate fi supusă interpretării extensive, iar
stabilirea lor, are o însemnătate deosebită pentru rezolvarea corectă a întrebării privind
38
individualizarea pedepsei. Este de menţionat faptul că neajunsul la asemenea gen de lucrări,este
acela că ele au o valoare ştiinţifică mai puţin pronunţată. Cu toate acestea, asemenea lucrări
prezintă importanţă pentru elaborarea aspectului practic al cercetărilor ştiinţifice şi pentru
atribuirea acestora a unei importanţe aplicative.
Problemele noţiunii, clasificării şi aplicării circumstanţelor atenuante şi agravante, precum
şi rolul lor la stabilirea pedepsei penale, sunt cercetate şi de către autorul ukrainean Bajanov M.I.
[72, p.246-259].
La fel, circumstanţele atenuante şi agravante constituie obiect de discuţie şi în practica
judiciară a Republicii Ukraina, precum şi a Republicii Belarus [168, 169, 172, 173].
Prezintă interes şi lucrarea autorului Veliev S.A., întitulată „Принципы назначения
наказания” [79], în care autorul, prin prisma legislaţiei penale a Republicii Azerbaidjan,
abordează problema circumstanţelor atenuante şi agravante, ce ţine de esenţa şi rolul acestor
circumstanţe la stabilirea pedepsei. În acest aspect, autorul pune în discuţie clasificarea
circumstanţelor atenuante şi agravante, precum şi coraportul lor cu alte criterii de individualizare a
pedepsei.
La fel, în monografia autorului Agaev I.B., „Совокупность преступлений: понятие, виды
и наказуемость” [69], în care sunt cercetate problemele concursului de infracţiuni, ce are o
importanţă deosebită pentru stabilirea temeiului răspunderii penale şi a limitelor pedepsei penale,
autorul în mod special, a dedicat capitolul VI, studierii stabilirii şi aplicării pedepsei în cazul
concursului de infracţiuni, în care o atenţie deosebită se acordă circumstanţelor de care trebuie să
ţină cont instanţa de judecată la stabilirea pedepsei, fiind cercetate sub acest aspect şi
circumstanţele atenuante şi agravante.
1.3. Concluzii la capitolul 1
Sintetizând concepţiile oamenilor de ştiinţă exprimate pe marginea cercetării
circumstanţelor atenuante şi agravante şi identificate în cadrul analizei materialelor ştiinţifice
publicate la tema lucrării, atât din ţară, cât şi de peste hotare, formulăm următoarele concluzii:
1. În Republica Moldova, patrimoniul doctrinar care vizează problematica circumstanţelor
atenuante şi agravante este sărac ca volum. În mediul ştiinţific de profil în RM, până în prezent
acestei probleme s-a acordat puţină atenţie, deşi circumstanţele atenuante şi agravante prezintă o
importanţă deosebită şi un interes sporit pentru un şir de institute a dreptului penal cum sunt
institutul individualizării răspunderii penale, individualizării pedepsei penale, liberării de
răspundere şi pedeapsă penală. Totodată, un rol deosebit la soluţionarea problemelor legate de
cercetarea circumstanţelor atenuante şi agravante, comportă lucrările și publicațiile semnate de
următorii autori: N.C. Gorea şi S.I. Comarniţchi, Valeriu Nour, Iurie Odagiu, Cornel Osadcii,
39
Sergiu Crudu.
3. În ştiinţa românească, la etapa actuală, se acordă atenţie deosebită circumstanţelor
atenuante şi agravante, cercetându-se natura lor juridică şi nu în ultimul rând – importanţa lor
pentru individualizarea răspunderii şi pedepsei penale. Astfel, au fost editate un şir de lucrări sub
formă de manuale şi monografii, în care a fost abordată problematica circumstanţelor atenuante şi
agravante şi care prezintă interes pentru prezenta cercetare ştiinţifică, unele din ele fiind semnate
de autorii Octavian Pop, Gheorghe Ivan, Costică Bulai și Bogdan N. Bulai, Constantin Mitrache
și Cristian Mitrache, Gheorghe Nistoreanu şi Alexandru Boroi.
5. O atenţie deosebită se acordă cercetării multiaspectuale a problematicii circumstanţelor
atenuante şi agravante, în ştiinţa penală a Federaţiei Ruse și a Ucrainei. Un număr impunător de
autori s-au preocupat şi se preocupă în prezent de cercetarea circumstanţelor atenuante şi
agravante, dedicându-le un şir de monografii, materiale didactice şi publicaţii. În acest sens,
prezintă interes lucrările următorilor autori: Carpeţ I.I., Cruglicov L.L., Lesnievschi-Costariova
T.A., Measnicov O.A. (Federația Rusă), Bajanov M.I. (Ucraina).
6. În literatura de specialitate nu există o opinie unică în privinţa mai multor întrebări ce
vizează circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante şi în special: 1) ce numim
circumstanţe atenuante şi agravante, ce reprezintă ele în dreptul penal – o noţiune, o categorie, un
subinstitut, sau un institut al dreptului penal; 2) care este natura juridică a circumstanţelor
atenuante şi agravante; 3) care este corelaţia dintre circumstanţele atenuante şi agravante –
criteriul general de individualizare a pedepsei şi circumstanţele atenuante şi agravante – criterii
speciale ale individualizării pedepsei penale; 4) constituie oare circumstanţele atenuante şi
agravante criterii generale sau criterii speciale ale individualizării pedepsei penale; 5) care este
corelaţia dintre circumstanţele atenuante şi agravante şi circumstanţele atenuante şi agravante
speciale - semne calificative ale componenţei de infracţiune prevăzute în partea Specială a CP şi
dacă este posibilă unificarea lor; 6) se includ oare circumstanţele atenuante şi circumstanţele
agravante în componenţa de infracţiune şi servesc ele oare drept semne a acesteia; 7) care
circumstanţe concrete, în dependenţă de direcţia de influenţă, trebuie să fie atribuite la
circumstanţe atenuante şi care – la circumstanţe agravante; 8) care circumstanţe ale cauzei ce
influenţează alegerea categoriei şi mărimii pedepsei penale, urmează a fi luate în consideraţie de
către instanţa de judecată în calitate de factori atenuanţi şi agravanţi; 9) corespund oare felurile
acestor circumstanţe şi locul unde se conţin ele în Codul penal, noţiunilor de bază ale doctrinei
juridico-penale; 10) este oare necesară clasificarea ştiinţifică şi legală a circumstanţelor
atenuante şi agravante; 11) cum trebuie să fie listele circumstanţelor cercetate – deschise
(extensive) sau închise (exhaustive); 12) cum să apreciem vectorul influenţei circumstanţelor cu
40
direcţii opuse de influenţă şi care este punctul de referinţă de la care trebuie să pornească instanţa
de judecată în cadrul stabilirii pedepsei ?
7. Neajunsurile existente în ştiinţa dreptului penal, influenţează interesul pentru cercetarea
problemei circumstanţelor atenuante şi agravante, din motivul că provoacă discuţii, trezesc
polemică în doctrina dreptului penal, ceia ce duce la necesitatea cercetării mai profunde a naturii
juridice a circumstanţelor atenuante şi agravante, a locului lor în sistemul dreptului penal al RM, a
influenţei lor la stabilirea pedepsei penale, inclusiv prin prisma efectelor sale, a rolului
circumstanţelor atenuante şi agravante la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de
lege și a importanţei lor la stabilirea pedespei penale.
41
2. NOŢIUNEA ŞI NATURA JURIDICĂ CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE ŞI
AGRAVANTE
2.1. Noţiunea şi natura juridică a circumstanţelor atenuante şi agravante
Conform teoriei dreptului penal, pedeapsa penală este unul din cele mai efective mijloace
de luptă contra criminalităţii. Legea penală în alin. (2) al art. 61, stabileşte scopurile pedepsei
penale şi anume: restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea
săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor, cât şi a altor persoane. Atingerea
scopurilor pedepsei penale, în mare măsură depinde de activitatea instanţelor judecătoreşti cu
privire la stabilirea şi aplicarea categoriei şi mărimii pedepsei penale, persoanei recunoscute
vinovate de comiterea faptei infracţionale. La determinarea categoriei şi mărimii pedepsei,
instanţa de judecată trebuie să dea o apreciere gradului prejudiciabil al infracţiunii săvârşite,
precum şi gradului pericolului social al persoanei celui vinovat, bazându-se pe studierea
multilaterală şi obiectivă a circumstanţelor faptei comise. Pedeapsa stabilită de către instanţa de
judecată, trebuie să fie legală şi întemeiată. Prin urmare, factorii, de care instanţa de judecată este
obligată să ţină cont la alegerea măsurii concrete de pedeapsă pentru cel vinovat, sunt stabiliţi de
legea penală.
În conformitate cu alin. (1) al art.75 CP al RM, persoanei, recunoscute vinovate de
comiterea unei infracţiuni, i se aplică o pedeapsă echitabilă, în limitele fixate în Partea Specială a
prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii Generale a prezentului cod. De aici
rezultă că sancţiunea normei PS a CP, de fapt, reprezintă limita legală de aplicare a
circumstanţelor atenuante şi circumstanţelor agravante, în cazul în care instanţa de judecată a
hotărât să aplice vinovatului pedeapsa penală. Conform regulii generale, pedeapsa stabilită celui
vinovat de săvârşirea infracţiunii, nu trebuie să depăşească limitele sancţiunii, indiferent de
circumstanţele concrete ale cauzei. Excepţie de la această regulă se face în cazurile aplicării
pedepsei pentru concurs de infracţiuni (art. 84 CP) şi cumul de sentinţe (art.85 CP ), fie în cazul
aplicării unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege (art.79 CP) [68, p.259-262].
Legea penală, în alin. (1) al art. 75 CP al RM, determină regulile şi criteriile de care trebuie
să se conducă instanţa de judecată la stabilirea pedepsei, la care se referă: 1) gravitatea
infracţiunii săvârşite; 2) motivul acesteia; 3) persoana celui vinovat; 4) circumstanţele cauzei
care atenuează ori agravează răspunderea; 5) influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi
reeducării vinovatului; 6) precum şi condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.
Astfel, considerăm, că circumstanţele ce atenuează şi agravează răspunderea penală
constituie un criteriu aparte al individualizării pedepsei penale [61, p.331-335]. Totodată
conform art. 96 alin. (1) p. 2) CPP al RM, în procesul penal, atât în cadrul urmăririi penale cât şi
42
a judecării cauzei, trebuie să se dovedească, circumstanţele prevăzute de lege care atenuează sau
agravează răspunderea penală a făptuitorului, dacă acestea sunt prezente în cauza penală. Astfel,
aceste circumstanţe formează obiectul probaţiunii.
Deci, vedem, că legislatorul atribuie circumstanţelor cercetate un loc şi un rol important în
procesul de individualizare a pedepsei penale. Cu toate acestea, noţiunea de „circumstanţe
atenuante” şi „circumstanţe agravante” nu se conţinea în legislaţia penală precedentă, la fel,
noţiunea acestor circumstanţe nu este definită nici în actuala legislaţie penală a RM, ceia ce
îngreuiază înţelegerea naturii juridice şi a esenţei acestora, iar în cele din urmă creează dificultăţi
la aplicarea circumstanţelor respective. Deaceia, în opinia noastră, înlăturarea acestei lacune la
momentul de faţă, este pusă în sarcina ştiinţei dreptului penal al RM şi practicii judiciare.
Elaborarea unei noţiuni ştiinţific argumentate, are o mare însemnătate practică. Astfel,
înainte de toate, este importantă cunoaşterea şi înţelegerea corectă a circumstanţelor atenuante şi
agravante (conţinutul şi natura juridică a acestora) de către subiecţii activităţilor de elaborare şi
aplicare a legii, deoarece de aceasta depinde rezolvarea problemelor ce ţin de stabilirea pedepsei
în corespundere cu principiile dreptului penal. În acelaşi timp, determinarea noţiunii
circumstanţelor atenuante şi agravante, va avea o însemnătate deosebită şi pentru perfecţionarea
atât a legislaţiei penale cât şi a celei procesual-penale a RM.
Problema apariţiei şi formării în legislaţia penală a circumstanţelor atenuante şi
circumstanţelor agravante, la fel şi evoluţia lor în legislaţie până în prezent, provoacă necesitatea
de a răspunde la un şir de întrebări şi anume: 1) ce reprezintă circumstanţe atenuante şi agravante
în dreptul penal – o noţiune, o categorie, un subinstitut, sau un institut al dreptului penal; 2) care
este natura juridică a circumstanţelor atenuante şi agravante; 3) care este corelaţia dintre
circumstanţele atenuante şi agravante generale prevăzute în PG a CP şi circumstanţele atenuante
şi agravante speciale - semne calificative ale componenţei de infracţiune, ce se conţin în PS a CP
şi dacă este posibilă unificarea lor; 4) se includ oare circumstanţele atenuante şi circumstanţele
agravante în componenţa de infracţiune, constituie oare ele semne a acesteia; 5) care
circumstanţe concrete, în dependenţă de direcţia de influenţă, trebuie să fie atribuite la
circumstanţe atenuante şi care – la circumstanţe agravante; 6) care circumstanţe ale cauzei ce
influenţează alegerea categoriei şi mărimii pedepsei penale, urmează a fi luate în consideraţie de
către instanţa de judecată în calitate de factori atenuanţi şi agravanţi; 7) corespund oare felurile
acestor circumstanţe şi locul unde ele se conţin în Codul penal, noţiunilor de bază ale doctrinei
juridico-penale; 8) este oare necesară clasificarea ştiinţifică şi legală a circumstanţelor atenuante
şi agravante; 9) cum trebuie să fie listele circumstanţelor cercetate – deschise (extensive) sau
închise (exhaustive); 10) cum să apreciem vectorul influenţei circumstanţelor cu direcţii opuse de
43
influenţă şi care este punctul de referinţă de la care trebuie să pornească instanţa de judecată în
cadrul stabilirii pedepsei?
Analizând circumstanţele cercetate pentru a formula o noţiune a lor, mai aproape de natura
sa juridică, observăm, că anterior, în legislaţia penală, pe larg era folosită expresia
„circumstanţele cauzei” (de ex. alin. 2 art. 24; alin. 2 art. 32¹; art.36, CP al RM, în redacţia Legii
din 24.03.1961). În legislaţia penală şi procesual-penală actuală, la fel este des folosită această
expresie (de ex. alin. (1) art.7; art.20; 75; alin. (1) art.79; alin. (1) art.90 CP al RM; alin. (3)
art.19 CPP al RM).
În acest context, ni se pare oportun a clarifica sensul etimologic al termenului: circumstanţă
(circumstanţe), atenuantă, agravantă. Astfel, în limba română se subînţelege: 1) prin
circumstanţă, sau circumstanţe, o împrejurare, fapt, lucru care însoţeşte o acţiune, un
fenomen, sau o întâmplare, care se petrece în acelaşi timp cu alt ceva; totalitatea unor condiţii
date [34]; 2) a atenua – a micşora intensitatea sau gravitatea unui fapt, a reduce, a scădea, a
modera [ibidem]; 3) grav – care poate avea urmări grele, periculos, primejdios [ibidem]; 4) a
agrava – a (se) face mai grav, a (se) înrăutăţi [ibidem].
În conformitate cu art. 252 CPP al RM, urmărirea penală are ca obiect colectarea probelor
necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea făptuitorului, pentru a se constata
dacă este sau nu cazul să se transmită cauza penală în judecată în condiţiile legii şi pentru a se
stabili răspunderea acestuia. Astfel, obiect al unei cauze penale îl constituie infracţiunea şi
persoana ce a săvârşit-o. De aceia, dacă luăm în consideraţie acest fapt, atunci la circumstanţele
cauzei, se atribuie momentele ce se referă atât la infracţiune cât şi la persoana celui vinovat.
Acest fapt îl adevereşte analiza circumstanţelor atenuante şi agravante, care sunt enumerate în
lege (art.76 şi 77 al CP al RM): toate ele, într-o măsură mai mare sau mai mică, se referă la
persoana celui vinovat, fie la fapta infracţională, sau concomitent la ambele.
Totodată este evident faptul că nu toate circumstanţele ce ţin de infracţiune şi de persoana
vinovatului, le putem numi atenuante sau agravante, chiar dacă ele în mod obiectiv pot influenţa
pedeapsa. Cu atât mai mult, la circumstanţele atenuante şi agravante nu putem atribui acele
circumstanţe ale cauzei, ce sunt indiferente din punct de vedere al Dreptului penal, aşa cum sunt
mersul infractorului, tembrul vocii etc., deşi ele pot avea o anumită importanţă procesual-penală
sau criminalistică. În legea penală, un şir de circumstanţe, sunt incluse în calitate de semn al
componenţei de infracţiune. Aceasta, însă, în opinia noastră, nu înseamnă faptul, că
circumstanţele atenuante şi agravante se referă în exclusivitate doar la componenţa de
infracţiune, sau la unele elemente ale acesteia. Prin urmare, nu toate circumstanţele ce se referă
44
la infracţiune şi la persoana celui vinovat, şi care au importanţă juridico-penală, sunt atenuante
sau agravante.
Este de menţionat faptul că în ştiinţa dreptului penal, nu există o părere unică referitor la
problema ce ţine de natura juridică a circumstanţelor atenuante şi a circumstanţelor agravante. În
opinia noastră, o asemenea situaţie s-a creat datorită faptului, că nu există, şi o părere unică
referitor la noţiunea acestor circumstanţe, iar ca urmare, în ştiinţa dreptului penal se duc discuţii
aprinse cu privire la noţiunea circumstanţelor cercetate, care în opinia noastră trebuie să reflecte
specificul lor.
În legătură cu ceasta, se cere a da răspuns la un şir de întrebări şi anume: Ce numim
circumstanţe atenuante şi circumstanţe agravante? Ce atenuează sau agravează ele? Care totuşi
circumstanţe din multitudinea de circumstanţe referitoare la atentat şi la persoana celui vinovat,
conform legislaţiei, se consideră atenuante şi care - agravante?
După cum am mai menţionat, în ştiinţa dreptului penal există mai multe opinii referitor la
definirea noţiunii circumstanţelor atenuante şi circumstanţelor agravante. Astfel, un grup de
autori, cum ar fi, de exemplu, Telinov P.F., Prohorov L.A, au ajuns la concluzia că astfel de
circumstanţe sunt acelea, care atenuează şi agravează pericolul social al faptei [75, p.330]. La fel
şi Carpeţ I.I. vorbeşte despre circumstanţele ce atenuează şi agravează pericolul social al faptei
[95, p.21]. După părerea lui M.I. Bajanov, circumstanţele atenuante şi agravante influenţează
gradul de vinovăţie [72, p.246-259]. Cairat Bakişev consideră, că circumstanţele cercetate
atenuează şi agravează atât răspunderea, cât şi pedeapsa penală [74, p.8-19]. Alţi cercetători
vorbesc despre circumstanţe ce atenuează şi agravează pedeapsa penală [69, p.166; 104, p. 3-17;
174, p.141-142]. Majoritatea autorilor, însă, utilizează noţiunea de „circumstanţe ce atenuează şi
agravează răspunderea” [20, p. 462, 467] .
În legislaţia procesual penală a Republicii Moldova, legislatorul numeşte circumstanţele
cercetate ca circumstanţe ce atenuează sau agravează răspunderea (art.7 alin. (1); 75 alin. (1) CP
al RM, art.19 alin. (3); 96 alin. (1) p. 2); 385 alin. (1) p. 6) CPP al RM ). Însă, în art.76, 77 CP,
ele se consideră ca circumstanţe atenuante şi agravante la stabilirea pedepsei.
Analizând terminologia folosită la desemnarea circumstanţelor atenuante şi circumstanţelor
agravante, în legislaţia penală a ţărilor străine, putem menţiona, că această terminologie la fel
este diferită. Astfel, în art.75-79 CP al României, art.90 CP al Republicii San-Marino, este vorba
doar de circumstanţe atenuante şi agravante, fără a se menţiona ce anume atenuează sau
agravează ele, deşi se află în capitolul individualizarea pedepselor, aplicarea, schimbarea şi
executarea pedepselor [50, p. 33-34; 148, p. 82]. În art.60-64 CP al Federaţiei Ruse, art.64 CP al
Suediei, se menţionează circumstanţele ce atenuează sau agravează pedeapsa [148, p. 39, 41;
45
151, p. 123]. În art.22, 23 CP al Spaniei, ca şi în CP al RM, se face referire la circumstanţe, ce
atenuează şi agravează răspunderea [146, p. 18].
În această ordine de idei, în opinia noastră, este neconvingătoare părerea expusă de savanţii
P.F. Telinov, L.A Prohorov, conform căreia prin circumstanţele cercetate, trebuie să înţelegem
circumstanţele ce atenuează şi agravează pericolul social doar al faptei infracţionale. Astfel,
reieşind din analiza circumstanţelor atenuante şi a circumstanţelor agravante enumerate în Codul
penal (art.76; 77 CP al RM), tragem concluzia, că de fapt, nu toate aceste circumstanţe
influenţează gradul prejudiciabil al infracţiunii. Un şir de circumstanţe (cum sunt de exemplu:
căinţa sinceră sau autodenunţarea; contribuirea activă la descoperirea infracţiunii sau la
identificarea infractorilor ori recunoaşterea vinovăţiei; săvârşirea infracţiunii de către un minor;
săvârşirea pentru prima dată a unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave; săvârşirea infracţiunii
de către o persoană, care anterior a mai săvârşit o infracţiune, recidivă de infracţiune sau
săvârşirea infracţiunii ca îndeletnicire; fie săvârşirea infracţiunii de către o persoană care anterior
a fost condamnată pentru infracţiuni similare sau pentru alte fapte care au relevanţă pentru
cauză), se referă la caracteristica persoanei vinovatului, dar nu la gradul prejudiciabil ( pericolul
social ) al infracţiunii. În acelaşi timp, aceste circumstanţe, nu pot avea influenţă asupra gradului
prejudiciabil al faptei, întrucât se află în afara limitelor ultimei, adică, se manifestă după ce
infracţiunea a fost consumată, fie, după ce infracţiunea a fost întreruptă (art.26; 27 CP al RM).
Deci, constatăm că circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante caracterizează nu numai
fapta, dar şi persoana vinovatului.
De aici rezultă, că circumstanţele cercetate nu sunt nişte circumstanţe ce atenuează şi
agravează doar gradului prejudiciabil al faptei infracţionale, or, aceasta ar însemna interpretarea
lor într-un sens mai îngust, ceia ce de fapt, vine în contradicţie cu legea.
Este destul de discutabilă şi părerea expusă de către M.I. Bajanov, conform căreia
circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante influenţează vinovăţia sau gradul de
vinovăţie [73, p. 45]. Astfel, vinovăţia este semnul obligatoriu al laturii subiective a componenţei
de infracţiune. La rândul său, gradul de vinovăţie a persoanei ce a comis infracţiunea, trebuie să
fie determinat nu de totalitatea tuturor semnelor infracţiunii, fără excepţie, dar în exclusivitate de
atitudinea psihică a vinovatului faţă de fapta comisă de el şi de caracterul acestei atitudini
psihice. Analizând circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante prevăzute de art.76; 77
CP al RM, observăm, că aceste circumstanţe caracterizează nu numai semnele subiective ale
faptei, dar şi cele obiective, la fel, şi persoana vinovatului. În aşa mod, concluzionăm că
influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante asupra gradului prejudiciabil al infracţiunii,
precum şi asupra gradului de pericol social al persoanei vinovatului prin intermediul laturii
46
subiective a componenţei de infracţiune, se manifestă prin influenţa acestor circumstanţe asupra
conţinutului concret al momentelor intelectual şi volitiv al faptei infractorului şi anume prin
intermediul motivului şi scopului infracţiunii (de exemplu comiterea infracţiunii ca urmare a unui
concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial; săvârşirea infracţiunii ca rezultat al
constrângerii fizice sau psihice, ce nu înlătură caracterul penal al faptei, sau dată fiind
dependenţa materială, de serviciu sau de altă natură; acţiunile ilegale sau imorale ale victimei,
dacă ele au provocat infracţiunea).
În ce priveşte cea mai răspândită abordare a circumstanţelor cercetate, conform căreia
acestea sunt numite „circumstanţe ce atenuează şi agravează răspunderea”, dorim să menţionăm
că susţinem părerea unor autori, ce consideră, că aşa o denumire, puţin se potriveşte cu
conţinutul capitolului în care sunt prevăzute circumstanţele respective [144, p. 338]. Astfel, deşi
pedeapsa penală este o consecinţă a tragerii persoanei la răspundere penală, totuşi din art.75, 76,
77 CP al RM, rezultă că ele sunt un criteriu de individualizare a pedepsei penale şi se iau în
consideraţie ca fiind atare, anume la stabilirea pedepsei penale.
Cercetând natura juridică a circumstanţelor atenuante şi agravante, în opinia noastră,
aceasta poate fi determinată în primul rând, reieşind din locul aflării lor în lege. Aşa de exemplu,
în CP al RM, circumstanţele cercetate sunt prevăzute în Capitolul VIII – „Individualizarea
pedepselor”, în Codul penal al României, circumstanţelor analizate, la fel le este dedicat
Capitolul denumit – „Individualizarea pedepselor”. În legea penală a Federaţiei Ruse, a Suediei,
şi a Germaniei circumstanţele atenuante şi agravante sunt prevăzute în Capitolele ce
reglementează „Stabilirea pedepsei”, iar în Codul penal al Republicii San-Marino circumstanţele
atenuante şi agravante se află în capitolul ce reglementează „Stabilirea, schimbarea şi executarea
pedepselor” [147, p.79; 150, p.146; 151, p.123].
Astfel, legislaţia penală a RM, la fel şi legislaţia penală a altor ţări, atribuie circumstanţele
atenuante şi circumstanţele agravante la criteriile generale de stabilire, fie de individualizare a
pedepsei. Prin urmare, rezultă, că legislatorul le acordă un scop bine determinat şi anume, scopul
lor este de a servi drept criterii de individualizare a pedepsei, la stadia, când persoanei trase la
răspundere penală, i se alege categoria şi mărimea acesteia [67 p. 33-37]. Totodată, analizând
legislaţia penală, observăm, că importanţa circumstanţelor cercetate nu se limitează doar la sfera
stabilirii pedepsei. Aşa de exemplu, aproape în toate cazurile, prezenţa unui cumul de
circumstanţe atenuante poate servi drept temei de liberare a persoanei de răspundere penală
(art.54; 55; 57; 58; 59; 60 CP al RM) [63 p. 293-302]. Însă drept temei de liberare de răspundere
penală, servesc nu numai circumstanţele atenuante, dar şi alţi factori. În acelaşi timp, un cumul
de aşa circumstanţe atenuante, cum sunt săvârşirea pentru prima dată a unei infracţiuni uşoare
47
sau mai puţin grave (art.76 alin. (1) lit. a) CP), autodenunţarea, contribuirea activă la
descoperirea infracţiunii(art.76 alin. (1) lit. f) CP), repararea benevolă a pagubei pricinuite sau
înlăturarea daunei cauzate prin infracţiune (art.76 alin. (1) lit. e) CP), formează o noţiune
calitativ nouă, cum este căinţa activă şi în acest caz, răspunderea nu numai că este atenuată, ci
poate fi totalmente exclusă.
Autorul Lesnievschi-Costariova T.A., atribuie institutul liberării de răspundere penală la
felurile diferenţierii răspunderii penale [119, p.176]. Suntem de acord parţial cu această opinie.
Astfel, în opinia noastră, la diferenţierea răspunderii penale pot fi atribuite doar cazurile de
liberare obligatorie de răspundere penală, stabilite de legislator în mod expres în lege, care
poate fi efectuată atât la faza de urmărire penală, cât şi la faza judecării cauzei penale (de
exemplu art. 56; 60 CP al RM), indiferent de persoana infractorului şi circumstanţele atenuante
ce se referă la ea şi o caracterizează. Însă, în cazul când legea prevede doar dreptul procurorului
sau a instanţei de judecată de a libera de răspundere penală persoana vinovată de săvârşirea
infracţiunii, atunci acest lucru se efectuează conform propriei convingeri, în fiecare caz în parte
şi faţă de fiecare individ în parte, luându-se în consideraţie, pe lângă circumstanţele atenuante ce
constituie condiţii de liberare de răspundere penală şi alte circumstanţe atenuante, ce se referă
atât la infracţiune, cât şi la persoana infractorului. De aceia, opinăm că în cazurile, când legea
prevede doar dreptul organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată de a libera
persoana vinovată de răspundere penală, atunci este vorba despre individualizarea răspunderii
penale şi nu despre diferenţierea acesteia.
Considerăm, că noţiunea de „circumstanţe ce atenuează şi agravează răspunderea” cu un
anumit grad de convenţionalitate, se potriveşte mai mult pentru definirea circumstanţelor,
prevăzute în PS a CP în calitate de semne calificative a componenţelor de infracţiune, deoarece
în aşa caz, ele fiind un mijloc de diferenţiere a răspunderii penale, influenţează anume măsura
acestei răspunderi. În acelaşi timp, pedeapsa penală este o consecinţă a săvârşirii de către
persoană a faptei infracţionale. Astfel, reieşind din art.389, 391 CPP al RM, răspunderea penală
poate fi realizată atât prin liberarea de răspundere penală, cât şi prin condamnarea persoanei
recunoscute vinovate de săvârşirea unei infracţiuni, fără stabilirea pedepsei, fie cu stabilirea
pedepsei penale. Cu toate acestea, pedeapsa penală constituie o formă prioritară de realizare a
răspunderii penale [120, p.111; 156, p.101].
În aşa mod, circumstanţele atenuante şi agravante prevăzute în PG a CP, fiind un criteriu
de individualizare a răspunderii şi pedepsei penale, influenţează: a) asupra liberării de răspundere
şi de pedeapsă penală, fie b) asupra stabilirii categoriei şi cuantumului pedepsei, persoanei
recunoscute vinovate de săvârşirea infracţiunii.
48
Astfel, ajungem la concluzia, că circumstanţele cercetate, influenţează atât la diferenţierea
cât şi la individualizarea răspunderii şi pedepsei penale.
Vorbind despre natura juridică a circumstanţelor atenuante şi agravante, nu este de ajuns să
constatăm, că ele sunt nişte date despre infracţiunea comisă şi persoana infractorului,
caracterizând şi una şi alta, fie numai persoana infractorului. Până în prezent, determinarea
naturii juridice a circumstanţelor atenuante şi agravante, se bazează pe interpretarea sa
etimologică, şi anume: o dată ce în denumirea lor este indicat că ele atenuează şi respectiv
agravează pedeapsa, înseamnă că această calitate a lor este una principală la determinarea naturii
juridice. Însă credem, că nu este aşa. De fapt, circumstanţele în cauză, sunt chemate nu numai să
micşoreze sau să mărească pedeapsa. Ele, fiecare în parte şi cu atât mai mult în cumul, sunt
capabile să ghideze instanţa de judecată la alegerea categoriei pedepsei. Totodată, prin
capacitatea de a atenua sau de a agrava, mai de grabă se manifestă destinaţia sau calitatea
funcţională a circumstanţelor atenuante şi agravante. De aceia, o etapă necesară în cunoaşterea şi
elucidarea naturii juridice a circumstanţelor atenuante şi agravante o constituie cercetarea
calităţilor funcţionale ale acelor date, stări, situaţii, împrejurări, ce poartă denumirea de
„atenuante” şi „agravante”.
În opinia noastră, toate circumstanţele atenuante şi agravante ce se referă la conţinutul
infracţiunii şi s-au manifestat în timpul săvârşirii acesteia, fără nici o excepţie se răsfrâng asupra
gradului prejudiciabil al faptei infracţionale şi în acelaşi timp, asupra gradului de pericol social al
persoanei vinovatului, de aceia, ele urmează a fi luate în consideraţie în mod obligatoriu de către
instanţa de judecată la stabilirea pedepsei.
Mai complicat stau lucrurile cu acele categorii de circumstanţe atenuante şi agravante, care
nu s-au manifestat şi nu s-au evidenţiat în timpul săvârşirii infracţiunii, se află în afara limitelor
ei, fie nu caracterizează atitudinea infractorului faţă de fapta săvârşită. Unele din ele, se referă la
persoana vinovatului, caracterizează gradul de periculozitate a ei şi în virtutea acestui fapt,
influenţează asupra pedepsei penale (de exemplu comportamentul postcriminal manifestat prin
repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate, autodenunţarea,
recunoaşterea vinovăţiei ori căinţa sinceră - art.76 lit. e), f) CP al RM ). În acelaşi timp, există şi
circumstanţe, ce nu se referă nemijlocit la gradul prejudiciabil al faptei şi nici la pericolul social
al persoanei ce a săvârşit-o, dar totuşi, influenţează la stabilirea pedepsei. Asemenea
circumstanţe, pot fi doar circumstanţe atenuante. Este vorba despre faptul, că persoana vinovată
nu se află într-un vacuum, ci este strâns legată de societate şi membrii acesteia. Condamnarea
vinovatului, şi în special, privarea acestuia de libertate, deşi contribuie la atingerea unor scopuri
social-utile, în acelaşi timp, poate să atragă după sine unele urmări negative nu numai pentru cel
49
vinovat, dar şi pentru alte persoane (copii, părinţi). De aceia, statul nu trebuie să rămână
indiferent faţă de soarta lor şi trebuie să tindă spre reducerea numărului acelor consecinţe
negative, care sunt legate nemijlocit de aplicarea pedepsei, fapt care ar contribui în acelaşi timp
şi la eficacitatea pedepsei. Iată de ce, necătând la faptul, că asemenea circumstanţe nu reduc
pericolul social al persoanei infractorului, ele totuşi trebuie să fie luate în consideraţie de către
instanţa de judecată la stabilirea pedepsei, reieşind din principiul umanismului. La categoria dată,
putem atribui acele date şi împrejurări, care pot fi recunoscute în calitate de circumstanţe
atenuante de către instanţa de judecată în conformitate cu alin. (2) art.76 CP al RM, de exemplu:
săvârşirea infracţiunii de către o femeie gravidă; prezenţa copiilor minori în familia vinovatului
[7]; starea grea a sănătăţii vinovatului; existenţa persoanelor la întreţinerea celui vinovat;
activitatea anterioară social utilă a vinovatului (a participat la luptele pentru apărarea integrităţii
şi suveranităţii teritoriale a ţării, are merite deosebite faţă de patrie, are decoraţii de stat de stat
etc.) [162].
În aşa mod, se conturează următoarele trăsături importante ce descoperă natura juridică a
circumstanţelor atenuante şi agravante:
- în primul rând, ele reprezintă date ce caracterizează particularităţile individuale ale faptei
infracţionale concrete şi a persoanei ce a săvârşit-o şi relevă gradul prejudiciabil sporit sau redus
al infracţiunii şi/sau pericolul social sporit sau redus al persoanei vinovatului, influenţând la
realizarea formelor răspunderii penale, inclusiv la stabilirea categoriei şi cuantumului pedepsei
penale.
- în al 2-lea rând, printre acestea sunt astfel de circumstanţe care: a) s-au manifestat în
timpul săvârşirii infracţiunii; b) nu sunt legate de fapta infracţională, dar caracterizează pericolul
social sporit sau redus al persoanei vinovatului; c) nu influenţează pericolul social al persoanei
vinovatului, dar influenţează la stabilirea categoriei şi cuantumului pedepsei penale, reieşind din
principiul umanismului [66 p. 33-37].
Ținând cont de aceste trăsături, în urma cercetării conținutului circumstanțelor atenuante și
agravante prevăzute de partea Generală a CP, observăm că în dependenţă de situarea şi
manifestarea în timp în coraport cu timpul sau perioada săvârşirii infracţiunii, circumstanţele
atenuante și circumstanțele agravante sunt sau pot fi anterioare, concomitente şi subsecvente (de
exemplu: alin. (1) lit. e), g), j) art. 76 CP, alin. (1) lit. a), b), e) art. 77 CP)
Este important de menţionat şi faptul că circumstanţele atenuante şi agravante legale
enumerate la art.76, 77 CP, au o orientare strict determinată a influenţei sale asupra gradului
prejudiciabil al infracţiunii şi/sau pericolului social al persoanei vinovatului, iar în cele din urmă
- asupra stabilirii categoriei şi cuantumului pedepsei penale. Această înseamnă că de fiecare dată
50
când este comisă o infracţiune, circumstanţele indicate în listele legale, fie măresc, fie
micşorează gradul prejudiciabil al infracţiunii şi/sau pericolul social al persoanei vinovatului.
Cum menţionează Cruglicov L.L., o particularitate a circumstanţelor indicate în listele legale,
constituie faptul că „în lege este prestabilit caracterul influenţei lor asupra răspunderii celui
vinovat şi organele de drept nu le pot atribui un alt sens sau o altă semnificaţie, cum ar fi de
exemplu, recunoaşterea ca circumstanţă agravantă a unei asemenea împrejurări care, conform
legii, este circumstanţă atenuantă” [104, p. 12-20] .
Orientarea strict determinată a influenţei circumstanţelor atenuante pe de o parte, şi a celor
agravante - pe de altă parte, într-un fel este programată, prestabilită, ceea ce permite de a
diferenţia direcţiile de influenţă a lor.
Totodată, din cele remarcate, reiese şi o altă concluzie şi anume: în lege nu trebuie să fie
incluse circumstanţe, care pot fi interpretate în sens opus, adică să-şi controverseze propria lor
semnificaţie privind caracterul influenţei lor (una şi aceeaşi circumstanţă într-o situaţie să
atenueze pedeapsa, iar în alta, s-o agraveze). În acest sens, în unele cazuri este posibilă, doar
neutralizarea influenţei circumstanţelor cercetate asupra pedepsei.
După cum am constatat mai sus, în procesul tragerii la răspundere penală şi stabilirii
pedepsei penale persoanei vinovate de comiterea infracţiunii, instanţa de judecată trebuie să
stabilească un şir de circumstanţe atenuante şi agravante, ce se referă la fapta infractorică şi
persoana vinovatului. În acest sens, în literatura de specialitate există opinii controversate
referitor la faptul, care anume circumstanţe ale cauzei constituie circumstanţe atenuante şi
agravante.
Astfel, într-o lucrare a sa profesorul Carpeţ I.I., menţionează că circumstanţele atenuante şi
agravante sunt acele circumstanţe care influenţează asupra micşorării sau majorării gradului
pericolului social al faptei infractorice şi persoanei ce a săvârşit-o [94, p.111]. Această părere
prevalează şi în timpul de faţă în teoria juridico – penală, datorită faptului, că influenţa
circumstanţelor atenuante şi agravante asupra gradului prejudiciabil al infracţiunii precum şi
asupra pericolului social al celui vinovat este momentul-cheie, un moment pe care sunt axate
majoritatea noţiunilor date acestor circumstanţe şi întâlnite în literatura juridico-penală, moment
ce reflectă şi esenţa circumstanţelor cercetate [82, p.259; 75, p.425]. La fel şi autorii autohtoni
N.K. Gorea şi S.I. Comarniţchi, menţionează, că „la definirea circumstanţelor atenuante şi
agravante este important să subliniem faptul, că ele caracterizează actul criminal şi personalitatea
infractorului. În privinţa aceasta opiniile tuturor juriştilor coincid” [37, p.7].
În acelaşi timp, trebuie de atras atenţia la faptul, că aşa circumstanţe cum sunt „comiterea
infracţiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial” (art.76,
51
alin. (1) lit. c) CP al RM ), „săvârşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin
batjocorirea victimei” (art.77 alin. (1) lit. h) CP al RM ), reflectă concomitent atât gradul
prejudiciabil al infracţiunii, cât şi gradul de pericol social al persoanei vinovate.
Autorul Zubcova V.I., nu a luat în consideraţie acest fapt, din care motiv, se pare că nu este
corectă noţiunea dată de către aceasta, conform căreia „ circumstanţele atenuante şi agravante,
constituie circumstanţe, ce se află în afara limitelor componenţei de infracţiune, care se referă
direct sau indirect la infracţiune sau persoana infractorului şi influenţează asupra aprecierii
caracterului şi gradului pericolului social al faptei săvârşite, cât şi la stabilirea pedepsei” [90,
p.225].
Totodată, „săvârşirea infracţiunii de către un minor” (art.76, alin. (1) lit. b) CP al RM),
„repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate” (art.76, alin. (1) lit. e)
CP al RM), „săvârşirea infracţiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru
infracţiune similară sau pentru alte fapte care au relevanţă pentru cauză” (art.77, alin. (1) lit. a)
CP al RM), constituie circumstanţe, ce caracterizează doar persoana infractorului şi nu se referă
la faptă.
Din acest punct de vedere, în opinia noastră, nu este reuşită noţiunea dată de către
Seliverstov V.I., potrivit căreia „ circumstanţele atenuante şi agravante sunt circumstanţe care nu
fac parte din numărul semnelor infracţiunii, caracterizează pericolul social al infracţiunii comise
şi persoana vinovatului şi se iau în consideraţie de către instanţa de judecată în conformitate cu
criteriile generale ale aplicării pedepsei, la alegerea categoriei concrete, termenului şi mărimii
acesteia”. La fel, în opinia noastră, autorul Seliverstov V.I., greşeşte şi atunci când afirmă că
circumstanţele atenuante şi agravante caracterizează infracţiunea şi persoana vinovatului, or,
circumstanţele cercetate nu tot timpul caracterizează concomitent infracţiunea şi persoana
vinovatului [145, p.221].
Autorii Carpov T.I. şi Florea C.N., menţionează, că infracţiunea ca faptă social-periculoasă,
este nu altceva, decât o activitate a persoanei în lumea obiectivă, care provoacă anumite daune
social-periculoase. Deci, în procesul săvârşirii infracţiunii acţionează reciproc capacităţile
infractorului şi trăsăturile lumii obiective. De aici rezultă, că şi circumstanţele atenuante şi
agravante pot fi atribuite la personalitatea infractorului, sau la împrejurările obiective, în care se
săvârşeşte infracţiunea [25, p.49, 51]. Susţinem parţial această opinie.
În Cursul academic al Dreptului penal sovietic, se spune că: „ Circumstanţele atenuante şi
agravante sunt circumstanţe, ce caracterizează pericolul social mai mare sau mai mic al faptei, fie
pericolul social mai mare sau mai mic al infractorului, de care instanţa de judecată trebuie să ţină
cont în corespundere cu criteriile generale de individualizare a pedepsei, pentru a realiza cu
52
succes scopurile acesteia” [91, p.338]. Însă, avem observaţii şi faţă de această definiţie. Prima
observaţie este de ordin redacţional. Astfel, după cum am menţionat, unele circumstanţe
atenuante şi agravante descrise în art.76; 77 CP al RM, caracterizează infracţiunea şi persoana
vinovatului concomitent şi nu doar în mod separat, aşa cum rezultă din definiţia enunţată. A doua
observaţie poartă un caracter principial şi ţine de circumstanţele atenuante ce caracterizează
persoana infractorului. Astfel, definiţia enunţată mai sus, se bazează doar pe circumstanţele
enumerate de legislator în lege în norma Părţii Generale a CP, şi nu ţine cont de faptul că legea
prevede o interpretare extensivă a circumstanţelor atenuante şi anume și că pot fi recunoscute
drept atenuante şi asemenea date referitoare la persoana vinovatului, care nu s-au manifestat în
comportamentul criminal al acesteia.
Problema constă în faptul că trăsăturile caracteristice ale persoanei infractorului se
manifestă nu numai prin comportamentul criminal, dar şi prin comportament în general (de
exemplu: comportamentul persoanei după consumarea infracţiunii, atitudinea acesteia faţă de
familie, faţă de serviciu, graviditatea persoanei, invaliditatea, prezenţa persoanelor la întreţinere
e.t.c.). De aici rezultă, că n-ar fi corect să afirmăm, că infracţiunea şi evenimentele legate de ea,
ne dau o închipuire exhaustivă despre persoana celui vinovat şi particularităţile ei.
Autorii Costică Bulai şi Bogdan N. Bulai susţin, că sub noţiunea de circumstanţe sunt
cuprinse diferite stări, situaţii, întâmplări, calităţi sau alte date ale realităţii, care stau în afara
conţinutului infracţiunii, dar care având legătură fie cu fapta săvârşită, fie cu persoana
infractorului, sporesc sau atenuează gradul de pericol social al faptei ori periculozitatea
infractorului, putând determina, datorită acestei influenţe, fie o agravare, fie o atenuare a
pedepsei concrete [23, p.389].
La rândul său, autorii Gheorghe Nistoreanu şi Alexandru Boroi, atribuie la criteriile
generale de individualizare a pedepselor împrejurările care atenuează sau agravează
răspunderea penală, prin care înţeleg diferite stări, situaţii, calităţi sau alte date ale realităţii, care
deşi nu fac parte din conţinutul constitutiv al infracţiunii, au totuşi legătură fie cu fapta săvârşită,
fie cu persoana infractorului (influenţează gradul de pericol social concret al faptei şi
periculozitatea infractorului) şi determină reducerea pedepsei sub minimul special sau,
dimpotrivă, agravarea pedepsei, cu posibilitatea depăşirii maximului special [49, p.288].
La fel şi autorii Constantin Mitrache şi Cristian Mitrache, consideră, că sub denumirea de
circumstanţe atenuante şi agravante sunt desemnate stările, situaţiile, împrejurările, calităţile
întâmplările, ori alte date ale realităţii, ce au legătură fie cu fapta infracţională ori cu făptuitorul
şi care relevă un pericol social mai scăzut al faptei ori reflectă, respectiv, un grad de pericol
social mai ridicat al faptei ori o periculozitate mai mare a infractorului. În acelaşi timp, autorii
53
atribuie la circumstanţe atenuante şi agravante nu numai împrejurările concomitente dar şi cele
anterioare şi subsecvente săvârşirii infracţiunii [48, p. 385, 391, 392].
Însă, noţiunile analizate au acelaşi neajuns şi anume: autorii consideră că circumstanţele
cercetate caracterizează în mod separat fie numai infracţiunea, fie numai persoana vinovatului,
pe când unele circumstanţe atenuante şi agravante caracterizează infracţiunea şi persoana
vinovatului concomitent. De aceia, în contextul dat, susţinem opinia savantului L.L. Cruglicov,
conform căreia, mai corect ar fi să definim circumstanţele cercetate ca fiind „ factori de ordin
obiectiv şi subiectiv, ce se referă la infracţiune şi/sau la persoana celui vinovat, ce mărturisesc
despre periculozitatea socială mai mare sau mai mică a infracţiunii şi a persoanei celui vinovat,
fie numai a persoanei celui vinovat” [104, p.12-20]. Această definiţie este mai reuşită, deşi ea nu
reflectă particularităţile tuturor circumstanţelor atenuante şi agravante.
Astfel, studiind natura juridică a circumstanţelor cercetate, sintetizând teoria juridico-
penală privind problema abordată, propunem următoarea noţiune a circumstanţelor atenuante şi
agravante:
- Circumstanţele atenuante reprezintă prin sine date, stări, situaţii, împrejurări, calităţi, de
ordin obiectiv şi subiectiv, stabilite de lege, sau recunoscute în calitate de asemenea circumstanţe
de către instanţa de judecată în temei legal, anterioare, concomitente sau subsecvente săvârşirii
infracţiunii, ce relevă gradul prejudiciabil redus al infracţiunii şi/sau al persoanei vinovatului,
care influenţează la realizarea formelor răspunderii penale, inclusiv la stabilirea categoriei şi
cuantumului pedepsei penale, fie nu relevă gradul prejudiciabil redus al infracţiunii şi/sau al
persoanei vinovatului, însă influenţează la stabilirea categoriei şi cuantumului pedepsei penale,
reieşind din principiul umanismului.
- Circumstanţele agravante, reprezintă prin sine date, stări, situaţii, împrejurări, calităţi, de
ordin obiectiv şi subiectiv, stabilite de lege, anterioare, concomitente sau subsecvente săvârşirii
infracţiunii, care relevă gradul prejudiciabil sporit al infracţiunii şi/sau al persoanei vinovatului,
influenţând la realizarea formelor răspunderii penale, inclusiv la stabilirea categoriei şi
cuantumului pedepsei penale.
2.2. Problemele clasificării circumstanţelor atenuante şi agravante
În teoria dreptului penal, problema clasificării circumstanţelor atenuante şi agravante este
discutabilă, de aceia se întâlnesc diferite opinii şi ca urmare, diferite variante de clasificare a
circumstanţelor cercetate.
În general, prin clasificare înţelegem repartizarea sistematică pe clase sau într-o anumită
ordine [34]. Cu alte cuvinte, clasificarea reprezintă operaţiune logică, prin care obiectele se
grupează în clase pe baza caracterelor comune, adică constituie repartizarea în grupe a anumitor
54
obiecte după anumite criterii şi în corespundere cu scopul propus. Clasificarea este necesară
oricărei ştiinţe şi are ca efect o cunoaştere mai bună a domeniului cercetat.
Necesitatea clasificării circumstanţelor atenuante şi agravante este determinată de nevoia
de sistematizare, ordonare şi determinare a funcţiilor şi influenţei fiecărei circumstanţe în parte.
Clarificarea problemei clasificării circumstanţelor atenuante şi agravante ne va permite să
determinăm cu exactitate conţinutul şi importanţa juridică a instituţiei circumstanţelor atenuante
şi agravante. Totodată, din punct de vedre practic, cunoaşterea circumstanţelor atenuante şi
agravante, prin clasificarea lor, ne permite să stabilim importanţa acestora pentru fiecare caz
concret în parte şi respectiv, în cazul aplicării pedepsei penale, acordă instanţei de judecată
posibilitatea de al lua în consideraţie aceste circumstanţe în plină măsură.
În conformitate cu alin. (1) art.76 CP al RM, la stabilirea pedepsei se consideră
circumstanţe atenuante:
a) săvârşirea pentru prima dată a unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave;
b) săvârşirea infracţiunii de către un minor;
c) săvârşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal
sau familial;
d) săvârşirea faptei de o persoană cu responsabilitate redusă;
e) prevenirea de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii săvârşite,
repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate;
f) autodenunţarea, contribuirea activă la descoperirea infracţiunii sau la identificarea
infractorilor ori recunoaşterea vinovăţiei;
g) ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea;
h) săvârşirea infracţiunii ca rezultat al constrângerii fizice sau psihice, ce nu înlătură
caracterul penal al faptei, sau dată fiind dependenţa materială, de serviciu sau de altă natură;
i) săvârşirea infracţiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de
consumarea involuntară sau forţată a substanţelor menţionate la art.24 sau de consumarea de
aceste substanţe fără a fi conştientă de efectul lor;
j) săvârşirea infracţiunii cu depăşirea limitelor legale ale legitimei apărări, reţinerii
infractorului, stării de extremă necesitate, riscului întemeiat sau ca rezultat al executării
ordinului sau dispoziţiei superiorului;
k) afectarea gravă, prin infracţiunea săvârşită, a făptuitorului acesteia sau greutatea
poverii pedepsei, aplicată pentru el, din cauza vârstei înaintate a acestuia, stării sănătăţii lui sau
altor circumstanţe;
55
l) expirarea, de la momentul comiterii infracţiunii, a cel puţin 2/3 din termenul de
prescripţie pentru tragerea la răspundere penală, prevăzut pentru această infracţiune, sau
depăşirea termenului rezonabil pentru examinarea cazului, ţinându-se cont de natura faptei,
dacă tergiversarea nu a fost provocată de făptuitor.
La alin. (2) art.76 CP al RM este prevăzut că instanţa de judecată poate considera drept
circumstanţe atenuante şi alte circumstanţe, neprevăzute la alin. (1).
Analizând lista circumstanţelor atenuante prevăzute de actuala lege penală, observăm că
aceasta are anumite trăsături caracteristice şi se deosebeşte esenţial de lista circumstanţelor
atenuante prevăzute în art. 37 din CP în redacţia Legii din 24.03.1961 [31] şi în redacţia Legii
nr. 985 din 18.04.2002 [29].
În primul-rând, în lista circumstanţelor atenuante prevăzute de actualul Cod penal (în redacţia
Legii nr. 277 din 18.12.2008 [46]), au fost incluse unele circumstanţe noi şi anume:
- săvârşirea pentru prima dată a unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave (art.76
alin. (1) lit. a) CP);
- săvârşirea faptei de o persoană cu responsabilitate redusă (art.76 alin. (1) lit. d) CP);
- săvârşirea infracţiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de
consumarea involuntară sau forţată a substanţelor menţionate la art. 24 sau de consumarea de
aceste substanţe fără a fi conştientă de efectul lor (art.76 alin. (1) lit. i) CP);
- afectarea gravă, prin infracţiunea săvârşită, a făptuitorului acesteia sau greutatea
poverii pedepsei, aplicată pentru el, din cauza vârstei înaintate a acestuia, stării sănătăţii lui sau
altor circumstanţe ( art.76 alin. (1) lit. k) CP );
- expirarea, de la momentul comiterii infracţiunii, a cel puţin 2/3 din termenul de
prescripţie pentru tragerea la răspundere penală, prevăzut pentru această infracţiune, sau
depăşirea termenului rezonabil pentru examinarea cazului, ţinându-se cont de natura faptei,
dacă tergiversarea nu a fost provocată de făptuitor ( art.76 alin. (1) lit. l) CP ).
Totodată, aşa circumstanţe atenuante cum sunt: săvârşirea infracţiunii de către o femeie
gravidă, prezenţa copiilor minori în familia vinovatului şi căinţa sinceră, în urma modificărilor
introduse prin Legea nr. 277 – XVI, din 18.12.2008, Pentru modificarea şi completarea Codului
penal al Republicii Moldova, la momentul de faţă, nu sunt prezente în lista legală.
În al doilea rind, în noul Cod penal a fost schimbată consecutivitatea plasării
circumstanţelor atenuante în lista legală, în aşa mod, încât acestea prezintă un anumit sistem,
începând cu circumstanţele atenuante ce caracterizează persoana infractorului, apoi cele ce
caracterizează comportamentul persoanei infractorului după comiterea infracţiunii şi în sfârşit
circumstanţele ce se referă la fapta criminală, precum şi la cauzele şi condiţiile în urma cărora ea
56
a fost săvârşită.
În al treilea rând, prin modificările introduse în Codul penal, în vigoare din 24.05.2009,
pentru prima dată la nivel legislativ a fost întărită prevederea legală, conform căreia, la stabilirea
pedepsei, instanţa de judecată nu consideră drept atenuantă circumstanţa care este prevăzută de
lege ca element constitutiv al infracţiunii (alin. (3) al art.76 CP) [ibidem]. În esenţă, legislatorul
în norma dată, de fapt a reprodus explicaţiile ce se conţineau în p. 3 al Hotărârii Plenului CSJ a
RM „Cu privire la aplicarea în practica judiciară a principiului individualizării pedepsei penale”
nr.16 din 31.05.2004 [40], care s-au păstrat și în p. 7 al Hotărârii Plenului CSJ a RM „Cu privire la
unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale” nr. 8 din 11.11.2013 [162], fapt
acceptat şi de practica judiciară a unor ţări apropiate Republicii Moldova după sistemul de drept,
cum sunt, Republica Ucraina [172] şi Republica Belarus [169].
În al patrulea rând, cum este stabilit în alin. (2) al art.76 CP, la stabilirea pedepsei, instanţa
de judecată poate considera drept circumstanţe atenuante şi alte circumstanţe, neprevăzute la
alin.(1) al art.76 CP. Prin această prevedere legală, se înţelege faptul că lista circumstanţelor
atenuante enumerate în lege este deschisă şi are o interpretare extensivă. Astfel, instanţa de
judecată în dependenţă de particularităţile persoanei vinovate şi a faptei comise, este în drept să
recunoască în calitate de circumstanţe atenuante, şi alte circumstanţe, care în această listă lipsesc.
În aşa mod, lista circumstanţelor atenuante prevăzute de norma alin. (1) art.76 CP al RM,
este orientativă, reprezintă un sistem de circumstanţe, ce caracterizează un grad prejudiciabil
redus al infracţiunii, precum şi un şi grad redus de pericol social al persoanei infractorului.
În conformitate cu alin. (1) art.77 CP RM, la stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe
agravante:
a) săvârşirea infracţiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru
infracţiune similară sau pentru alte fapte care au relevanţă pentru cauză;
b) provocarea prin infracţiune a unor urmări grave;
c) săvârşirea infracţiunii prin orice formă de participaţie;
d) săvârşirea infracţiunii din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă;
e) săvârşirea infracţiunii cu bună ştiinţă împotriva unui minor sau a unei femei gravide ori
profitând de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vârstei
înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
f) săvârşirea infracţiunii asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a
obligaţiilor de serviciu sau obşteşti;
g) săvârşirea infracţiunii prin intermediul minorilor, persoanelor aflate în dificultate,
persoanelor retardate mintal sau dependente de făptuitor;
57
h) săvârşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin batjocorirea victimei;
i) săvârşirea infracţiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit;
j) săvârşirea infracţiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de
consumarea substanţelor menţionate la art.24. Instanţa de judecată este în drept, în funcţie de
caracterul infracţiunii, să nu considere aceasta ca o circumstanţă agravantă;
k) săvârşirea infracţiunii cu folosirea armei, a muniţiilor, a substanţelor explozive ori a
dispozitivelor ce le imită, a mijloacelor tehnice special pregătite, a substanţelor nocive şi
radioactive, a preparatelor medicamentoase şi a altor preparate chimico-farmacologice, precum
şi cu aplicarea constrângerii fizice sau psihice;
m) săvârşirea infracţiunii profitând de starea excepţională, de calamităţile naturale,
precum şi de dezordini de masă;
n) săvârşirea infracţiunii cu folosirea încrederii acordate.
Comparând actuala listă legală cu lista circumstanţelor agravante prevăzută în art.38 CP
RM în redacţia Legii din 24.03.1961, observăm că au fost omise aşa circumstanţe cum sunt:
instigarea minorilor la săvârşirea infracţiunii sau atragerea lor la participarea în săvârşirea
infracţiunii, săvârşirea de către o persoană luată pe chezăşie a unei noi infracţiunii în perioada
când se află pe chezăşie sau într-un răstimp de un an de la expirarea termenului chezăşiei,
precum şi prezenţa pagubei nerecuperate şi refuzul persoanei vinovate de a repara dauna
pricinuită. Totodată, prin Legea nr. 277 – XVI, din 18.12.2008, a fost exclusă circumstanţa
agravantă - săvârşirea infracţiunii din interes material sau cu alte intenţii josnice.
Circumstanţele atenuante şi agravante pot fi clasificate în dependenţă de diferite criterii,
care depind de scopurile teoretice şi practice ce şi le propune însuşi clasificatorul. Important este
faptul, că la baza oricărei clasificări trebuie puse semnele esenţiale, de bază, care vor permite de
a reflecta cele mai importante trăsături specifice şi legătura dintre obiectul clasificat şi
elementele sale componente, totodată, făcând abstracţie de la trăsăturile neesenţiale
nesemnificative ale obiectului supus clasificării.
Astfel, cercetând literatura de specialitate şi legislaţia penală, făcând o analiză sistemică a
circumstanţelor atenuante şi agravante, aplicând metoda raţională şi cea deductivă, putem
identifica mai multe criterii de clasificare a acestor circumstanţe.
Având ca criteriu de clasificare influenţa circumstanţelor cauzei asupra gradului de pericol
social al infracţiunii şi al persoanei infractorului, precum şi reieşind din sistemele
circumstanţelor cercetate prevăzute în art.76; 77 CP, distingem două categorii de circumstanţe şi
anume: 1) circumstanţe atenuante şi 2) circumstanţe agravante. Primele circumstanţe reduc,
micşorează răspunderea, iar celelalte dimpotrivă - o agravează, o măresc. Caracterul diferit al
58
acestor circumstanţe se reflectă în specificul modului în care sunt legiferate şi anume, fiecăreia
din aceste categorii le este consacrat un articol aparte (art.76 şi 77 CP). Relevarea termenilor
circumstanţe „ atenuante ” şi „ agravante” constă în orientarea diferită a influenţei sale asupra
gradului prejudiciabil al infracţiunii şi/sau al persoanei vinovatului şi accentuează ceea ce
deosebeşte aceste două categorii de circumstanţe. Clasificarea dată ne permite să înţelegem în
primul rând, prin ce se deosebesc aceste categorii de circumstanţe, iar în al doilea rând, ne
permite să înţelegem, ceia ce stimulează constatarea şi stabilirea criteriilor generale ale
individualizării pedepsei penale.
Un alt criteriu de clasificare a circumstanţelor atenuante şi agravante constituie modul de
stabilire a lor şi forţa cu care se impun instanţei de judecată în cadrul individualizării
răspunderii şi pedepsei penale. Astfel deosebim: circumstanţe legale şi circumstanţe judiciare.
Circumstanţele legale sunt acele stări, împrejurări ori calităţi ce se referă la infracţiune sau
infractor, prevăzute de către legislator nemijlocit în textul legii. La acestea se atribuie
circumstanţele legale atenuante enumerate în alin. (1) al art.76 şi circumstanţele legale
agravante, enumerate exhaustiv în art.77 al Codului Penal al Republicii Moldova. Totodată, în
literatura de specialitate, există opinia conform căreia, circumstanţele atenuante şi agravante
legale, se clasifică în circumstanţe legale generale şi speciale. Circumstanţele legale generale
constituie circumstanţele în sensul propriu al cuvântului, sunt prevăzute în Partea Generală a
Codului penal şi îşi produc efectul de fiecare dată, când prezenţa lor este constatată într-o cauză
penală concretă. Circumstanţele legale speciale sunt prevăzute în anumite situaţii în însuşi norma
de incriminare prevăzute în Partea Specială a Codului penal. În aceste cazuri ele apar în calitate
de semne calificative a componenţelor respective de infracţiune şi produc efecte doar în cazul
acelei infracţiuni în al cărui conţinut legal sunt prevăzute. Dacă aceiaşi situaţie de fapt realizează
atât conţinutul unei circumstanţe legale generale, cât şi conţinutul unei circumstanţe legale
speciale, va fi luată în considerare acea din urmă [20, p.561]. În acest sens, alin. (3) al art.76 CP,
prevede că la stabilirea pedepsei, instanţa de judecată nu consideră drept atenuantă circumstanţa
care este prevăzută de lege ca element constitutiv al infracţiunii. La fel şi alin. (2) al art.77 CP
stabileşte, dacă circumstanţele menţionate la alin. (1) sunt prevăzute la articolele corespunzătoare
din Partea Specială a prezentului cod în calitate de semne ale acestor componenţe de infracţiuni,
ele nu pot fi concomitent considerate drept circumstanţe agravante.
La rândul său, circumstanţele judiciare sunt acele stări, împrejurări ori calităţi ce se referă
la infracţiune sau infractor, însă care nu sunt prevăzute de Legea penală. Astfel, atât aprecierea,
ca fiind circumstanţe atenuante, cât şi aplicarea lor, este lăsată doar în competenţa instanţei de
judecată şi se face conform propriei convingeri, bazate pe probele cercetate în procedura
59
judiciară respectivă. Astfel, alin. (2) al art. 76 CP, prevede că „instanţa de judecată poate
considera drept circumstanţe atenuante şi alte circumstanţe, neprevăzute la alin (1)”. Aici trebuie
de menţionat faptul, că la categoria circumstanţelor judiciare se atribuie doar circumstanţele
atenuante. Totodată, pot fi recunoscute ca fiind atenuante doar acele date, situaţii, stări,
împrejurări ori calităţi, care nu se referă nemijlocit la gradul prejudiciabil al faptei şi nici asupra
pericolului social al persoanei ce a săvârşit-o, dar influenţează la stabilirea categoriei şi
cuantumului pedepsei penale reieşind din principiul umanismului (de exemplu: săvârşirea
infracţiunii de către o femeie gravidă; prezenţa copiilor minori în familia vinovatului; starea grea
a sănătăţii vinovatului; existenţa persoanelor la întreţinerea celui vinovat etc.).
Autorii Valeriu Nour şi Iurie Odagiu, făcând o analiză critică minuţioasă a Hotărârii
Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea în practica
judiciară a principiului individualizării răspunderii şi a pedepsei penale, nr. 16 din 31.05.2004”,
au propus o redacţie nouă a art.76 şi 77 CP al RM, conform căreia, circumstanţele atenuante
constituie nişte împrejurări, care au următoare clasificare: împrejurări ce constituie circumstanţe
atenuante excepţionale şi împrejurări ce pot constituie circumstanţe atenuante judiciare, ultimele
având un caracter facultativ şi exemplificativ pentru instanţa de judecată. La rândul său,
circumstanţele agravante, sunt clasificate de autori în circumstanţe agravante propriu-zise şi
împrejurări ce pot constitui circumstanţe agravante [51, p.60-71]. Astfel, autorii pledează pentru o
listă deschisă a circumstanţelor agravante.
O asemenea redacţie a normelor prevăzute la art.76 şi 77 CP al RM, conform căreia unele
circumstanţe atenuante nu sunt obligatorii pentru instanţa de judecată, iar lista circumstanţelor
agravante să fie deschisă, în opinia noastră nu poate fi acceptată, deoarece contravine atât
principiului umanismului, cât şi principiului „nulla poene sine lege” consfinţit în art. 7 din
Convenţia Europeană Pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale [157] -
nici o pedeapsă fără lege, conform căruia legea trebuie să fie previzibilă.
În literatura de specialitate, circumstanţele cercetate se mai clasifică şi în funcţie de alte
criterii. Astfel, în dependenţă de faptul dacă erau sau nu cunoscute infractorului circumstanţele
se clasifică în circumstanţe cunoscute infractorului şi circumstanţe necunoscute infractorului [20,
p.562; 23, p.393-394]. Aici, criteriul distincţiei îl constituie atitudinea subiectivă a infractorului
faţă de aceste circumstanţe care îi pot fi cunoscute sau necunoscute, această distincţie fiind
relevantă în special pentru circumstanţele agravante. Sunt considerate ca fiind cunoscute
infractorului atât circumstanţele despre existenţa cărora el cunoştea, sau a căror apariţie trebuia
să prevadă în momentul comiterii faptei, cât şi circumstanţele, a căror posibilitate reală de
60
apariţie el a prevăzut, însă spera în mod uşuratic, că asemenea circumstanţe nu vor apărea sau nu
se vor produce.
Importanţa acestei distincţii, în circumstanţe cunoscute şi necunoscute infractorului, constă
în efectele pe care circumstanţele agravante le produc asupra pedepsei. Aşa, pentru a incrimina
infractorului oricare din circumstanţele agravante legale, este necesar de a stabili, că acesta
conştientiza faptul prezenţei circumstanţei (circumstanţelor) agravante. În acelaşi timp, ele pot fi
imputate şi altor participanţi la infracţiune care cunoşteau şi conştientizau despre existenţa
acestor circumstanţe în momentul comiterii faptei. În caz contrar, aceasta nu poate fi pusă în
sarcina inculpatului şi respectiv, nu influenţează stabilirea pedepsei.
În dependenţă de situarea şi manifestarea în timp în coraport cu timpul sau perioada
săvârşirii infracţiunii, circumstanţele cercetate se mai clasifică în circumstanţe atenuante şi
agravante anterioare, concomitente şi subsecvente infracţiunii [43, p.165]. Astfel, unele
circumstanţe constituie împrejurări, ce au intervenit în momentul comiterii infracţiunii (de
exemplu săvârşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin batjocorirea victimei),
iar alte circumstanţe constituie împrejurări sau stări ce s-au manifestat fie anterior comiterii
infracţiunii (de exemplu ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, dacă ele au provocat
infracţiunea; săvârşirea infracţiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru
infracţiune similară sau pentru alte fapte care au relevanţă pentru cauză), fie după consumarea
infracţiunii (repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate).
Cercetând problematica clasificării circumstanţelor atenuante şi agravante, concluzionăm
că în teoria dreptului penal nu există o părere unică referitor la clasificarea acestor circumstanţe.
În special, voi evidenţia unele opinii, care după mine prezintă interes atât practic, cât şi ştiinţific.
Astfel, destul de frecvent, circumstanţele atenuante şi agravante sunt analizate în ordinea
expunerii lor în legea penală, fiecare din circumstanţele indicate în textul legii penale, fiind
analizate separat [20, p.462-474; 37, p.43-69; 57, p. 37, 41, 43, 62, 70, 73, 74, 78, 84, 87].
Evident, că această abordare nu poate fi considerată ca o clasificare în sensul exact al acesteia,
dar ea are importanţă la studierea circumstanţelor atenuante şi agravante în cadrul programului
de învăţământ în instituţiile cu profil juridic. În acelaşi timp unii autori consideră, că clasificarea
circumstanţelor atenuante şi agravante au doar o importanţă teoretică şi cercetarea lor urmează a
fi efectuată, reieşind din ordinea în care acestea sunt enumerate în legea penală, deoarece în urma
unei asemenea cercetări este mai comod de aplicat aceste circumstanţe în practica judiciară [139,
p.169].
În opinia noastră, însă, dimpotrivă, clasificarea circumstanţelor atenuante şi agravante are
un rol important anume în practică. Astfel, atribuind o circumstanţă sau alta la un anumit grup de
61
clasificare, putem observa o caracteristică generală a acesteia (de exemplu, putem stabili dacă
circumstanţa respectivă caracterizează fapta infracţională, sau persoana vinovatului). Clasificarea
circumstanţelor atenuante şi agravante ne permite să le plasăm într-un sistem, într-o legătură
reciprocă între ele. La rândul său, abordarea sistemică, ne va permite să pătrundem mai adânc în
esenţa fiecărei circumstanţe de acest gen.
Unii autori, divizează circumstanţele atenuante şi agravante în două grupe reieşind din
faptul că în opinia lor, acestea sunt prevăzute atât în partea Generală cât şi în partea Specială a
Codului penal [86, p.7]. Aşa, la prima grupă, sunt atribuie circumstanţele atenuante şi agravante,
incluse în calitate de semn al componenţei concrete de infracţiune, prevăzute de PS a CP; la cea
de-a doua grupă - circumstanţele enumerate la art.76, 77 CP al RM, care au importanţă pentru
stabilirea pedepsei penale. Însă, considerăm că natura juridică a circumstanţelor acestor două
grupe este diferită şi anume: circumstanţele primei grupe constituie un mijloc de diferenţiere a
pedepsei penale, pe când cele din a doua grupă reprezintă criteriu de individualizare a pedepsei.
Din această cauză, în teoria dreptului penal există o altă opinie, potrivit căreia, o asemenea
divizarea circumstanţelor, nu poate fi apreciată ca fiind o clasificare în sens strict ştiinţific,
deoarece ele nu pot fi unite într-o singură noţiune din punct de vedere generic [106, p.109]. Noi
susţinem opinia dată. Cu toate acestea, totuşi este important să distingem circumstanţele
atenuante şi agravante prevăzute în Partea Generală a CP, de circumstanţele cauzei care
constituie semne ale componenţei de infracţiune, când se iscă problema inadmisibilităţii luării în
considerare de două ori a aceloraşi circumstanţe la aplicarea pedepsei penale.
Savantul L.A. Dolinenco, mai evidenţiază încă o grupă de circumstanţe atenuante şi anume,
circumstanţele introduse în normele corespunzătoare a CP în calitate de condiţii de liberare de
răspundere penală [ibidem]. În acest context, considerăm, că pe bună dreptate autorul atrage
atenţia la faptul că un anumit cumul de circumstanţe atenuante poate servi drept temei de liberare
de răspundere penală. În legea penală a RM, unul din tipurile liberării de răspundere penală este
căinţa activă. Astfel, în conformitate cu alin. (1) art.57 CP al RM, persoana care pentru prima
dată a săvârşit o infracţiune uşoară, sau mai puţin gravă, poate fi eliberată de răspundere
penală dacă ea, după săvârşirea infracţiunii, s-a autodenunţat de bună voie, a contribuit activ la
descoperirea acesteia, a compensat valoarea daunei materiale cauzate, sau în alt mod a reparat
prejudiciul cauzat prin infracţiune. În aşa mod, în calitate de temei pentru liberare de răspundere
penală, apar circumstanţele atenuante prevăzute la lit. a), e) şi f) al art.76 CP al RM. Însă, trebuie
de atras atenţia la faptul, că prezenţa acestui cumul de circumstanţe atenuante formează un
fenomen calitativ nou, numit „ căinţa activă ”. În acest caz, are loc trecerea cantităţii în calitate,
deaceia nu putem spune, că ele formează un tip aparte de circumstanţe atenuante.
62
Este de menţionat şi faptul, că în literatura de specialitate, unul dintre cele mai răspândite
criterii ce stă la baza clasificării circumstanţelor atenuante şi agravante, este apartenenţa lor la
unul din elementele constitutive ale componenţei de infracţiune. Astfel, autorul rus Carpeţ I.I.
considera că circumstanţele atenuante şi agravante pot să se refere la obiectul, latura obiectivă,
subiectul şi latura subiectivă a infracţiunii. Părerea dată se bazează pe faptul, că circumstanţele
cercetate în unele cazuri apar fie în calitate de semne obligatorii ale componenţei de infracţiune
(când sunt prevăzute de dispoziţia normei PS a CP), fie că apar în calitate de semne facultative
ale acesteia [94, p.101]. Însă, opinia dată, a fost criticată în literatura de specialitate, deoarece are
neajunsuri esenţiale. Totodată considerăm că aceste critici sunt întemeiate, la care ne alăturăm şi
noi. Astfel, G. A. Krigher, argumentând opinia privind neajunsurile acestei clasificări, scria:
„Încercările de a grupa circumstanţele atenuante şi agravante după anumite elemente ale
componenţei de infracţiune nu contribuie la elucidarea conţinutului şi sensului acestora.
Problema e că raportarea unor circumstanţe la o grupă sau alta e destul de convenţională, şi
aceste circumstanţe nu pot fi atribuite în mod categoric doar la latura obiectivă, fie doar la latura
subiectivă a componenţei de infracţiune, deoarece multe dintre ele caracterizează concomitent şi
trăsăturile obiective şi cele subiective ale infracţiunii comise” [101, p.361-362]. Reieşind din
acesta, autorul consideră, că în general trebuie de renunţat la orice clasificare a circumstanţelor
analizate. Autorul T.V. Nepomneaşeaia, la fel criticând ideea clasificării circumstanţelor
atenuante şi agravante după elementele componenţei infracţiunii, menţionează, că este greu, sau
chiar imposibil de evidenţiat careva circumstanţe atenuante şi agravante ce s-ar referi la obiectul
infracţiunii [131, p.67]. La rândul său, continuând această ordine de idei, O. A. Measnicov
consideră că circumstanţele cercetate nu se potrivesc cu schema, la baza căreia stau elementele
componenţei infracţiunii [128, p.27], deoarece multe din ele caracterizează persoana
infractorului, care este o noţiune mai largă decât cea a subiectului infracţiunii. Astfel, subiectul
infracţiunii cu semnele sale, constituie un element al componenţei de infracţiune, şi este o parte
componentă al temeiului juridic al răspunderii penale, pe când noţiunea de „persoană a
infractorului”, pe lângă semnele ce caracterizează subiectul infracţiunii mai conţine un şir de
semne, ce descoperă calităţile individuale ale fiecărui infractor şi se află în afara componenţei de
infracţiune. În acest context, este binevenit să ne referim la cercetările criminologului Igor A.
Ciobanu, care menţionează, că „prin noţiunea de personalitate a infractorului înţelegem
ansamblul trăsăturilor individuale bio-psiho-socio-culturale, precum şi totalitatea calităţilor
sociale ale omului, care în corelaţie cu alte condiţii impersonale determină comiterea unei fapte,
prevăzute de legea penală” [26, p.109]. În acelaşi timp, în studiul său, dânsul evidenţiază unii
factori, care determină cauzalitatea criminalităţii, ce caracterizează şi persoana infractorului
63
aceştea aflându-se în afara limitelor componenţei de infracţiune, dar, în dependenţă de
circumstanţele concrete ale cauzei, pot fi atribuite atât la circumstanţele atenuante cât şi la cele
agravante. La aceşti factori se atribuie: factorii ereditari (antropologici); factorii geografici;
factorii economici; factorii demografici; factorii psihologici; factorii socio–culturali; factorii
politici [ibidem, p.109]. Totodată, majoritatea circumstanţelor atenuante şi agravante enumerate
în lege, se află în afara limitelor componenţei infracţiunii. Reieşind din aceasta, concluzionăm că
metodologic nu este corect de a clasifica circumstanţele atenuante şi agravante în dependenţă de
elementele componenţei infracţiunii. De aceia, suntem de părerea că această clasificare prezintă
neajunsuri serioase.
Din motivele expuse mai sus, nu putem să fim de acord şi cu clasificarea propusă de către
T.V. Nepomneaşeaia, care împarte toate circumstanţele atenuante şi agravante în trei grupe: 1)
circumstanţe ce caracterizează trăsăturile obiective ale faptei; 2) circumstanţe ce caracterizează
trăsăturile subiective ale faptei şi 3) circumstanţe ce caracterizează persoana celui vinovat.
Totodată, autorul atribuie la a doua grupă circumstanţele ce caracterizează latura subiectivă a
infracţiunii şi subiectul infracţiunii [131, p.69]. În opinia noastră, autorul are viziuni
contradictorii asupra problemei cercetate. Astfel, pe de o parte critică clasificarea circumstanţelor
atenuante şi agravante în dependenţă de elementele componenţei de infracţiune propusă de către
autorul rus I.I. Carpeţ, iar pe de altă parte de fapt, propune aceiaşi clasificare, doar că grupează
toate elementele componenţei de infracţiune în trei grupe dintre care primele două grupe cuprind:
1) grupul de elemente şi semne obiective şi 2) grupul de elemente şi semne subiective, la ultimul
grup atribuind latura subiectivă şi subiectul infracţiunii.
La fel, în literatura de specialitate mai întâlnim şi alte clasificări ale circumstanţelor
atenuante şi agravante. Astfel, N.F. Cuzneţova şi B.A. Curinov au propus ca toate datele despre
circumstanţele atenuante şi agravante, să se divizeze în două grupe: a) ce caracterizează fapta şi
b) ce caracterizează persoana celui vinovat, evidenţiind patru subgrupe şi anume: 1) circumstanţe
atenuante ce se referă la infracţiune; 2) circumstanţe atenuante ce se referă la persoana
infractorului; 3) circumstanţe agravante ce se referă la infracţiune; 4) circumstanţe agravante ce
se referă la persoana infractorului [114, p.92-150]. O clasificare analogică propun N.S. Leichina
şi Iu.B. Melnicova [117, p. 107, 122, p.13-14]. În legătură cu faptul că aceşti autori examinează
circumstanţele atenuante din punctul de vedere al acţiunii acestora asupra pericolului social al
persoanei infractorului, marea majoritate a acestor circumstanţe, autorii le atribuie la cele ce
caracterizează făptuitorul. Aşa Iu.B. Melnicova, atribuie toate circumstanţele atenuante
(prevăzute la art. 38 CP al RFSSR [149, p. 123]), exceptând „săvârşirea infracţiunii sub influenţa
64
unei puternice frământări sufleteşti, provocate de acţiunile ilegale ale părţii vătămate”, la
circumstanţele ce caracterizează persoana făptuitorului[122, p.13-14].
La rândul său, L.A. Dolinenco, fiind de acord cu divizarea circumstanţele atenuante în cele
ce caracterizează fapta şi cele ce caracterizează persoana făptuitorului, totuşi consideră că
această clasificare necesită o concretizare. Şi anume, în opinia sa „în grupa circumstanţelor ce
caracterizează gradul pericolului social al infracţiunii, trebuie de evidenţiat două subgrupe ale
circumstanţelor atenuante şi anume: a) ce caracterizează trăsăturile obiective ale infracţiunii şi b)
ce caracterizează trăsăturile subiective ale infracţiunii” [86 p.101]. Astfel, evidenţierea acestor
două subgrupe, după părerea autorului, ne va permite să stabilim influenţa ce au avut-o
circumstanţele atenuante la formarea laturii subiective şi obiective a faptei şi, respectiv, ne va
permite să apreciem şi să urmărim mecanismul influenţei circumstanţelor atenuante asupra
gradului de pericol social al infracţiunii.
În linii mari şi noi împărtăşim această părere. Cu toate acestea, însă, observăm faptul, că
majoritatea circumstanţelor atenuante şi agravante, după cum am mai menţionat, caracterizează
concomitent şi persoana infractorului şi fapta infracţională. În teorie, apariţia şi existenţa acestor
circumstanţe este legată în timp, cu momentul de până la, în timpul, şi după săvârşirea
infracţiunii [42, p.165]. Întrucât atentatul este limitat în timp, tot în aceste limite se manifestă şi
circumstanţele atenuante şi agravante ce caracterizează concomitent gradul pericolului social al
infracţiunii şi al persoanei celui vinovat.
Savantul G.I. Cecel, la fel propune o clasificare a circumstanţelor atenuante, însă
divizându-le în trei grupe: 1) circumstanţe atenuante, ce se referă la trăsăturile obiective ale
atentatului infracţional; 2) circumstanţe atenuante, ce se referă la trăsăturile subiective a
infracţiunii săvârşite; 3) circumstanţele ce se referă la caracteristica subiectului infracţiunii [153,
p.39-40]. Această clasificare diferă de cea cercetată mai sus prin faptul că G.I. Cecel divizează
circumstanţele atenuante ce caracterizează trăsăturile subiective şi obiective a infracţiunii
săvârşite, în grupe aparte, de sine stătătoare, pe când autorul L.A. Dolinenco, le consideră ca
fiind două subgrupe ale unui grup, care conţine circumstanţe ce caracterizează gradul de pericol
social al faptei. În afară de aceasta, G.I. Cecel a inclus în a treia grupă, circumstanţe ce
caracterizează subiectul infracţiunii, în virtutea faptului că unele din ele caracterizează aşa
trăsături ale persoanei vinovatului, care nu se referă la semnele subiectului infracţiunii. Din acest
motiv, clasificarea dată ni se pare a fi nereuşită.
La rândul său, autorul G.S. Gaverov consideră, că există trei tipuri de circumstanţe ce
atenuează şi agravează pedeapsa penală, şi anume circumstanţe ce se referă la: a) la trăsăturile
obiective şi subiective ale faptei social periculoase; b) la persoana infractorului; c) la cauzele şi
65
condiţiile cu care este legat comportamentul infractoric la săvârşirea faptei concrete [80, p.86].
Meritul respectivei clasificări constă în aceia, că autorul operează cu noţiunea de „persoană a
infractorului”, care este mai largă, decât cea a „subiectului infracţiunii”. Însă ea are un neajuns
esenţial şi anume faptul, că al treilea tip de circumstanţe poate fi atribuit atât la primul, cât şi la al
doilea tip de circumstanţe, deaceia este greu să deosebim circumstanţele ce se referă la cauzele şi
condiţiile infracţiunii. În acest sens, evidenţierea circumstanţelor ce se referă la cauzele şi
condiţiile comportamentului infractoric într-o categorie aparte, este lipsită de importanţă de sine
stătătoare, deoarece ele singure, în sine nu constituie circumstanţe atenuante sau agravante.
Cauzele şi condiţiile săvârşirii faptei se manifestă doar influenţând la formarea laturii subiective
a infracţiunii, fie ajutând la descoperirea laturii obiective a acesteia, fie caracterizând trăsăturile
persoanei vinovatului.
O altă opinie privind clasificarea circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal
este expusă de către V.I. Tcacenco, care la fel presupune o triplă divizare a lor. După părerea
autorului, se deosebesc trei categorii de circumstanţe ce atenuează şi agravează pedeapsa penală
şi anume: 1) ce caracterizează doar infracţiunea (de exemplu, provocarea prin infracţiune a unor
urmări grave (alin. (1), lit. b) art.77 CP al RM)); 2) ce caracterizează doar persoana infractorului
(de exemplu săvârşirea infracţiunii de către un minor (lit. b) art.76 CP al RM)); şi 3) ce
caracterizează concomitent atât persoana infractorului cât şi fapta infracţională (de exemplu
săvârşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau
familial ori din motive de compătimire (lit. e) art. 76 CP al RM) [139, p.20-21; 44-45].
La fel, o asemenea clasificare propun şi autorii N.C. Gorea şi S.I. Comarniţchi, care-şi
întemeiază părerea pornind de la principiul, că clasificarea circumstanţelor cercetate trebuie să
exprime natura juridică a acestora [37, p.30]. Însă, dânşii consideră că criteriul de clasare a unei
sau altei circumstanţe la grupa corespunzătoare, este corelaţia esenţei circumstanţei cu
elementele respective ale conţinutului infracţiunii. În aşa mod, la grupa circumstanţelor ce
caracterizează infracţiunea sunt clasaţi factorii care au legătură cu subiectul ca atare, obiectul
infracţiunii şi elementul obiectiv al acesteia (de exemplu, săvârşirea infracţiunii faţă de o
persoană care se află în stare de neputinţă, fie în timpul unei calamităţi sociale); la grupa
circumstanţelor ce caracterizează şi infracţiunea şi persoana infractorului sunt clasaţi atât factorii
legaţi de elementele indicate mai sus, cât şi factorii legaţi de subiectul infracţiunii şi de elementul
subiectiv al acesteia (de exemplu săvârşirea infracţiunii sub influenţa unei puternice tulburări
sufleteşti de ordin personal sau familial, fie în urma acţiunilor ilegale sau imorale ale victimei);
la grupa circumstanţelor ce caracterizează persoana infractorului – factorii legaţi de elementul
66
subiectiv al infracţiunii şi subiectul acesteia (de exemplu, săvârşirea infracţiunii de către un
minor sau de către o femeie gravidă) [ibidem].
Însă, nu suntem de acord cu această clasificare deoarece, de fapt, nu există circumstanţe
atenuante sau circumstanţe agravante ce caracterizează în exclusivitate doar fapta infracţională.
În acelaşi timp, unele circumstanţe se referă atât la gradul prejudiciabil al infracţiunii, cât şi la
persoana vinovatului (de exemplu, în cazul în care ca rezultat al săvârşirii infracţiunii, au fost
provocate urmări grave, aşa o trăsătură obiectivă cum este urmarea social periculoasă, determină,
la rândul său, şi pericolul social al persoanei vinovatului în sensul sporirii lui). Astfel, într-un
mod sau altul, circumstanţele în cauză, oricum vor caracteriza concomitent şi persoana
infractorului. Mai mult ca atât, argumentarea propusă de autorii N.C. Gorea şi S.I. Comarniţchi,
în opinia noastră, este contradictorie, prin faptul, că nu reflectă ideea pusă la baza clasificării
circumstanţelor cercetate în dependenţă de elementele componenţei infracţiunii; la fel, prin
faptul, că la grupuri diferite sunt atribuiţi factori, ce caracterizează aceleaşi elemente ale
componenţei infracţiunii şi în acest aspect criteriul de clasare a unei sau altei circumstanţe la
grupa respectivă, nu redă natura juridică a circumstanţelor atenuante şi agravante.
Încă o clasificare a circumstanţelor atenuante şi agravante, ce prezintă un interes sporit, este
propusă de către autorul V.D. Filimonov care, reieşind din faptul, că orice normă de drept
constituie o regulă de conduită şi respectiv stabileşte un anumit comportament, a atras atenţia la
neomogenitatea, şi caracterul diferit al prescripţiei ce se conţine în normele penale privitor la
circumstanţele atenuante şi agravante. Astfel, în dependenţă de aceasta, în opinia autorului,
urmează a fi evidenţiate trei grupuri de circumstanţe. Primul grup îl formează circumstanţele,
care după trăsăturile sale sunt neutre şi ajută doar la precizarea limitelor şi categoriei pedepsei ce
poate fi aplicată persoanei vinovate de comiterea infracţiunii (de exemplu: săvârşirea infracţiunii
de către un minor; săvârşirea infracţiunii de către o femeie gravidă). Un moment specific al
acestei categorii de circumstanţe, constă în faptul, că ele nu au menirea să reglementeze
comportamentul persoanelor capabile să comită infracţiuni. Evidenţierea celui de-al doilea grup,
este condiţionată atât de tendinţa de a stabili mai precis limitele şi categoria pedepsei pentru
fapta săvârşită, cât şi de tendinţa de a exercita o influenţă, asupra reglementării
comportamentului persoanelor ce comit infracţiuni. Aceste norme de drept stabilesc reguli
suplimentare de comportament, care sporesc influenţa regularizatoare a normelor, ce interzic
comiterea faptelor social periculoase. Adică circumstanţele acestui grup sporesc posibilitatea
aplicării unei pedepse mai aspre în cazul săvârşirii infracţiunilor prin metode ce denotă un
comportament deviant, anormal al persoanei vinovatului. La asemenea circumstanţe sunt
atribuite: săvârşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin batjocorirea victimei;
67
săvârşirea infracţiunii profitând de starea excepţională, de calamităţile naturale, precum şi de
dezordini în masă. Al treilea grup îl formează circumstanţele legate de stabilirea unor reguli de
comportament de sine stătător, ce au ca scop micşorarea pericolului social al persoanei
infractorului. Specificul circumstanţelor în cauză, constă în faptul că ele caracterizează acel
comportament al persoanelor care este posibil doar după comiterea infracţiunii, la acestea fiind
atribuite: autodenunţarea, contribuirea activă la descoperirea infracţiunii sau la identificarea
infractorilor ori recunoaşterea vinovăţiei; repararea benevolă a pagubei pricinuite [152, p.12-13].
După părerea autorului, la baza formării circumstanţelor ce au influenţă regularizatoare asupra
comportamentului antisocial al persoanelor până la, în timpul sau după comiterea infracţiunii, stă
principiul stimulării preîntâmpinării săvârşirii infracţiunilor, preîntâmpinării urmărilor social
periculoase ale acestora, precum şi corectării condamnaţilor, care în dependenţă de
circumstanţele concrete sunt reflectate şi se manifestă în mod diferit în legea penală. De exemplu
circumstanţele prevăzute la lit. f, g, h art.76 CP al R M, au influenţă la aplicarea art.57; 59;
art.91; alin. (6) al art.278; alin. (4) al art.325 CP al RM.
Apreciind, în general, pozitiv clasificarea dată, totuşi considerăm, că ea este destul de
convenţională şi are un caracter auxiliar.
În doctrina penală, la fel merită atenţie şi clasificarea circumstanţelor atenuante şi
circumstanţelor agravante propusă de către autorul O.A. Miasnicov, care pune la baza clasificării
circumstanţelor cercetate aşa un criteriu cum este influenţa unei sau altei circumstanţe asupra
gradului prejudiciabil al faptei şi asupra pericolului social al persoanei vinovatului. În
dependenţă de acest criteriu autorul împarte circumstanţele în trei grupuri [128, p.32-33]. La
primul grup sunt atribuite circumstanţele atenuante şi agravante care sporesc sau micşorează
esenţial gradul prejudiciabil al infracţiunii şi pericolului social al persoanei vinovatului, cum sunt
de exemplu: recunoaşterea vinovăţiei (lit. f) art.76 CP al RM); săvârşirea infracţiunii de către o
persoană care anterior a fost condamnată pentru infracţiune similară sau pentru alte fapte care au
relevanţă pentru cauză, ce presupune existenţa recidivei, a concursului de infracţiuni sau a
cumulului de sentinţe (lit. a) art.77 CP al RM). O asemenea sporire sau micşorare a gradului
prejudiciabil al infracţiunii şi al pericolului social al persoanei vinovatului, direct este fixată de
către legislator în anumite limite (de exemplu: art.80; 82; 84; 85 CP al RM). La al doilea grup
sunt atribuite circumstanţele, care au o influenţă relativ mai mică, cum ar fi ilegalitatea sau
imoralitatea acţiunilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea. Aici, nu este fixat concret, în
ce măsură urmează a fi luate în consideraţie circumstanţele atenuante şi agravante, însă ele sunt
legate nemijlocit de gradul prejudiciabil al infracţiunii şi de pericolul social al persoanei
vinovatului. La al treilea grup, autorul atribuie circumstanţe, care după natura sa sunt neutre,
68
adică, circumstanţe, care nu influenţează asupra sporirii sau micşorării gradului prejudiciabil al
infracţiunii şi asupra pericolului social al persoanei vinovatului, dar se iau în consideraţie la
stabilirea pedepsei, fie reieşind din principiul umanismului, fie pentru a atinge scopul restabilirii
echităţii sociale. Asemenea circumstanţe sunt următoarele: prezenţa copiilor minori în familia
vinovatului; săvârşirea infracţiunii de către o femeie gravidă. În această grupă, nu există legătură
directă între infracţiune şi circumstanţele cercetate, care doar însoţesc fapta infracţională şi
persoana infractorului. În acelaşi timp, referindu-ne la circumstanţele grupei a treia, se observă o
legitate, şi anume: cu cât este mai scăzută gravitatea faptei comise şi mai mic pericolul
persoanei vinovatului, cu atât mai mult şi mai des, aceste circumstanţe sunt luate în consideraţie
la aplicarea pedepsei de către instanţa de judecată. De regulă, circumstanţele, influenţând
asupra schimbării pericolului social al faptei şi al infractorului, influenţează totodată în mod
corespunzător - categoria şi mărimea pedepsei. În opinia autorului, această clasificare are o
importanţă nu numai teoretică, dar şi practică, deoarece instanţei de judecată, i se oferă o gradare
clară a circumstanţelor atenuante şi agravante, ce permite de a aprecia măsura în care o
circumstanţă sau alta trebuie să influenţeze pedeapsa, la fel, permite de a aprecia coraportul în
care trebuie să se afle între ele circumstanţele atenuante şi agravante existente pe o cauză
concretă.
Cu opinia dată nu suntem de acord, reieşind din faptul că clasificarea respectivă determină
trei grupuri generale de circumstanţe atenuante, iar gradarea menţionată mai sus nu este una
precisă, ci convenţională şi atribuirea unei sau altei circumstanţe la careva din aceste grupuri este
subiectivă şi se face de către instanţa de judecată în fiecare caz în parte. În acelaşi timp, aspectul
pozitiv al clasificării propuse, constă în faptul, că ea ajută şi ne orientează să stabilim importanţa
unei sau altei circumstanţe şi rolul acesteia la individualizarea pedepsei.
Cercetând problematica clasificării circumstanţelor atenuante şi agravante, nu putem să nu
menţionăm clasificarea propusă de autorul L.L. Cruglicov, care expunându-şi opinia referitor la
problema dată, a lansat părerea că toate circumstanţele atenuante şi agravante se împart în două
grupuri, şi anume:
a) circumstanţele ce caracterizează concomitent atât gradul prejudiciabil al infracţiunii, cât
şi persoana vinovatului;
b) circumstanţele ce caracterizează doar persoana vinovatului.
În acelaşi timp, autorul consideră, că influenţa circumstanţelor acestor două grupuri asupra
pedepsei este diferită. La aplicarea pedepsei, trebuie să fie acordată prioritate, anume
circumstanţelor ce se referă la primul grup [106, p.113-115].
69
În principiu, suntem de acord cu teza propusă de L.L. Cruglicov. În această ordine de idei,
vorbind despre clasificarea circumstanţelor atenuante şi agravante, în opinia noastră, nu pot fi
scăpate din vedere două momente. În primul rând, circumstanţele atenuante şi agravante sunt
factori ce caracterizează persoana vinovatului şi se manifestă până la, în momentul şi după
săvârşirea infracţiunii. In al doilea rând, toate circumstanţele atenuante şi agravante care s-au
manifestat în timpul sau în momentul săvârşirii infracţiunii, se răsfrâng asupra răspunderii şi
pedepsei penale în virtutea influenţei lor asupra gradului prejudiciabil al infracţiunii şi al
persoanei vinovatului, ceea ce nu se poate de afirmat în mod categoric în cazul circumstanţelor
ce caracterizează comportamentul preinfracţional de până la săvârşirea infracţiunii şi cel
postinfracţional al subiectului – de după săvârşirea infracţiunii.
Astfel, ajungem la teza că există: a) circumstanţe atenuante şi agravante ce caracterizează
gradul prejudiciabil al infracţiunii şi al persoanei vinovatului şi b) circumstanţe ce caracterizează
doar persoana vinovatului. La prima categorie de circumstanţe se atribuie circumstanţele
atenuante şi agravante legale, enumerate în alin. (1) art.76 şi alin. (1) art.77 CP al RM. La rândul
său, majoritatea circumstanţelor ce se referă la a doua categorie sunt circumstanţe ce nu
figurează în lege, dar la stabilirea pedepsei, se considera drept circumstanţe atenuante de către
instanţa de judecată, în temeiul alin. (2) al art.76 CP.
La fel, autorul L.L. Cruglicov, deosebeşte două subgrupuri de circumstanţe, ce
caracterizează doar persoana infractorului. La primul subgrup se atribuie circumstanţele, care
vorbesc despre schimbarea gradului de pericol social al persoanei vinovatului (de exemplu:
autodenunţarea, contribuirea activă la descoperirea infracţiunii sau la identificarea infractorilor
ori recunoaşterea vinovăţiei; prevenirea de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale
infracţiunii săvârşite, repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate;
săvârşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin batjocorirea victimei). La al
doilea subgrup se atribuie circumstanţele ce sunt luate în consideraţie de către instanţa de
judecată ca fiind drept circumstanţe atenuante, exclusiv în virtutea principiului umanismului şi
nu în legătură cu influenţa lor asupra pericolului social al persoanei vinovatului, după cum
menţionează şi autorul O.A. Miasnicov (de exemplu: săvârşirea infracţiunii de către un minor;
prezenţa copiilor minori în familia vinovatului; afectarea gravă, prin infracţiunea săvârşită a
făptuitorului acesteia sau greutatea poverii pedepsei, aplicată pentru el, din cauza vârstei
înaintate a acestuia, stării sănătăţii lui sau altor circumstanţe alin. (1) lit. b), k), alin. (2) art. 76
CP al RM).
În opinia noastră, clasificarea propusă de către L.L. Cruglicov, ni se pare a fi mai reuşită,
comparativ cu clasificările propuse în literatura de specialitate şi enumerate mai sus, deoarece ne
70
oferă posibilitatea, din punct de vedere strict ştiinţific, de a urmări geneza factorilor atenuanţi şi
agravanţi în sistemul categoriilor de bază a dreptului penal [66, p.19-23].
Deaceia, luând ca bază clasificarea propusă de L.L. Cruglicov, analizând circumstanţele
atenuante şi circumstanţele agravante expuse în legea penală, ni se pare oportun, să propunem
propria clasificare.
După părerea noastră, înainte de a propune o clasificare a circumstanţelor atenuante şi
agravante trebuie să atragem atenţia la următoarele momente. În primul rând, după cum am
menţionat anterior, circumstanţele atenuante şi agravante, sunt nişte factori, ce se manifestă în
comportamentul persoanei până la, în momentul, fie după comiterea infracţiunii. Reieşind din
faptul, că infracţiunea este limitată în timp, care se măsoară din momentul începerii şi până la
momentul consumării ei, la fel, şi circumstanţele cercetate, ce se referă la infracţiune şi la
persoana infractorului, reprezintă nişte factori care s-au format în acest interval de timp. În al
doilea – rând, mai corect este să utilizăm terminologia de „circumstanţe ce influenţează” (în loc
de „circumstanţe ce caracterizează” sau „ circumstanţe ce se referă …”).
Astfel, în urma analizei efectuate, distingem trei criterii principale de clasificare a
circumstanţelor atenuante şi agravante ce prezintă importanţă teoretică şi practică şi anume:
- după descrierea circumstanţelor atenuante şi agravante în lege;
- după manifestarea lor în timp;
- după influenţa lor asupra gradului prejudiciabil al infracţiunii şi/sau al persoanei
vinovatului.
La momentul de faţă, după descrierea în lege, există circumstanţe atenuante şi agravante
legale şi judiciare. Totodată, circumstanţele atenuante pot fi atât legale, cât şi judiciare, iar
circumstanţele agravante pot fi doar circumstanţe legale. Circumstanţele atenuante şi agravante
legale, sunt nemijlocit descrise în textul legii (alin. (1) art.76 şi alin. (1) art.77 CP al RM), iar
circumstanţele judiciare, nu sunt prevăzute expres în legea penală, însă constituie stări,
împrejurări ori calităţi ce influenţează gradul prejudiciabil al infracţiunii şi/sau al persoanei
vinovatului, în sensul atenuării, fie nu relevă gradul prejudiciabil redus al infracţiunii şi/sau al
persoanei vinovatului, însă influenţează la stabilirea categoriei şi cuantumului pedepsei penale,
reieşind din principiul umanismului şi se consideră drept circumstanţe atenuante de către instanţa
de judecată în temeiul alin. (2) al art.76 CP. În acelaşi timp, atât circumstanţele atenuante şi
agravante legale cât şi circumstanţele atenuante judiciare, stabilite în modul corespunzător de
către instanţa de judecată, sunt obligatorii, adică, în mod obligatoriu urmează să fie luate de către
instanţa de judecată şi să influenţeze individualizarea răspunderii şi pedepsei penale [ibidem,
p.19-23].
71
După manifestarea lor în timp, circumstanţele atenuante şi agravante sunt anterioare,
concomitente sau subsecvente comiterii infracţiunii.
După influenţa lor asupra gradului prejudiciabil al infracţiunii şi/sau al persoanei
vinovatului, toate circumstanţele atenuante şi agravante pot fi împărţite în mai multe grupuri şi
anume:
1) Circumstanţe atenuante şi agravante ce influenţează concomitent atât gradul
prejudiciabil al infracţiunii, cât şi cel al persoanei vinovatului şi se manifestă ca regulă de la
momentul începerii infracţiunii ( de la etapa de tentativă ) şi până la momentul consumării
acesteia.
2) Circumstanţe atenuante şi agravante ce influenţează doar gradul prejudiciabil al
persoanei vinovatului şi se manifestă ca regulă fie până la momentul începerii infracţiunii,
inclusiv şi la etapa de pregătire a infracţiunii, fie după consumarea acesteia, inclusiv în faza
continuării activităţii infracţionale.
3) Circumstanţe atenuante şi agravante ce influenţează atât gradul prejudiciabil al
infracţiunii, cât şi cel al persoanei vinovatului, legate de starea, activitatea şi comportamentul
victimei sau a părţii vătămate până la, în timpul, fie după comiterea infracţiunii ( de exemplu:
ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea; împăcarea
părţilor în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 109 CP al RM; săvârşirea infracţiunii cu
depăşirea limitelor legale ale legitimei apărări sau a reţinerii infractorului; săvârşirea infracţiunii
cu bună ştiinţă împotriva unui minor sau a unei femei gravide ori profitând de starea de neputinţă
cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau
psihic ori altui factor; săvârşirea infracţiunii asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de
către ea a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti ).
2.3. Coraportul dintre circumstanţele atenuante şi agravante şi circumstanţele
speciale - semne calificative şi semne privilegiate ale componenţei de infracţiune
După cum am menţionat, în teoria dreptului penal, circumstanţele atenuante şi agravante
prevăzute de legea penală sunt divizate în circumstanţe legale generale, care sunt prevăzute în
Partea Generală a CP şi în circumstanţe speciale, care sunt prevăzute în normele Părţii Speciale a
CP şi au calitatea de semne a componenţei de infracţiune.
Înăsprirea sau atenuarea măsurilor represiunii penale, aplicate persoanelor ce au încălcat
legea, se înfăptuieşte nu doar ţinându-se cont de circumstanţele atenuante şi agravante prevăzute
în PG a CP, dar şi cu ajutorul circumstanţelor prevăzute în PS a CP. Astfel, în dreptul penal
îmbunătăţirea sau agravarea situaţiei persoanei ce a comis infracţiunea este legată nu numai de
circumstanţele generale, ce sporesc sau micşorează gradul prejudiciabil al infracţiunii şi/sau al
72
persoanei vinovatului, dar şi de prezenţa în fapta comisă a aşa numitor semne calificative
(agravante) sau privilegiate (atenuante)*. În literatura de specialitate aceste semne mai sunt
numite elemente circumstanţiale ale infracţiunii [23, p.678].
În teoria dreptului penal, unii autori, înţeleg prin semene calificative, toate acele
circumstanţe de care legislatorul leagă schimbarea calificării infracţiunii, formarea unei noi
diversităţi a genului respectiv a componenţei infracţiunii şi respectiv - a unei noi sancţiuni [110,
p.15]. Alţi autori evidenţiază prin acest termen doar circumstanţele ce influenţează esenţial
caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii şi atestă prezenţa unei diversităţi mai periculoase
a genului respectiv a componenţei infracţiunii [116, p.92].
În opinia noastră, o trăsătură de bază a semnelor calificative, este legătura lor cu
componenţa infracţiunii. Însă, noţiunea componenţei infracţiunii expusă în art.52 CP, poate fi
considerată corectă doar în privinţa componenţei infracţiunii de bază.
Prin noţiune de „semn” trebuie de înţeles tot ceia ce arată, indică ceva; notă specifică,
trăsătură distinctivă, după care se recunoaşte un lucru sau fenomen [34, p.760]. În opinia
savantului Cudreavţev V.N., drept semn al componenţei de infracţiune de bază, trebuie de
considerat aşa o calitate (trăsătură distinctivă) a infracţiunii care satisface următoarele cerinţe: a)
împreună cu alte semne determină gradul prejudiciabil, ilegalitatea, vinovăţia şi pasibilitatea
faptei infracţionale; b) exprimă deosebirea acesteia de alte infracţiuni şi încălcări de lege; c) este
indicată direct în lege şi rezultă în mod evident din interpretarea acesteia; d) nu derivă de la alt
semn; e) este specific tuturor infracţiunilor de acest gen [112, p. 95; 112, p. 112].
Astfel, semnele componenţei infracţiunii calificate, în opinia noastră, servesc drept temei al
răspunderii penale. Condiţionând calificarea faptei infracţionale, circumstanţele atenuante şi
agravante – semne ale componenţei infracţiunii, influenţează mărimea pedepsei – tip, stabilite în
lege de către legislator, aceasta fiind mai mare sau mai mică, în comparaţie cu mărimea pedepsei
stabilite în sancţiunea normei PS a CP, ce prevede componenţa de bază a infracţiunii.
În literatura de specialitate se menţionează că circumstanţele calificative apar ca mijloc de
diferenţiere a răspunderii penale [98, p.51; 109, p. 4-5]. Totodată prin diferenţiere a răspunderii
penale unii autori înţeleg împărţirea răspunderii efectuată de către legislator, dozarea acesteia,
ţinându-se cont de anumite circumstanţe, scopul căreia este de a crea pentru organul de drept
care aplică legea a unui regim dorit, în procesul stabilirii categoriei şi cuantumului răspunderii
penale pentru infracţiunea comisă [108, p.62]. Prin intermediul semnelor calificative, legea
introduce în elementele componenţei infracţiunii factori, ce condiţionează prezenţa gradului
* Este de menţionat faptul, că legislatorul evită să denumească aceste circumstanţe ca fiind semne calificative sau
privilegiate. Aceste noţiuni sînt acceptate în ştiinţa dreptului penal.
73
prejudiciabil al infracţiunii [140, p.77]. În aşa mod, legislatorul foloseşte circumstanţele cercetate
pentru a construi diversitatea unui anumit gen de infracţiune, mai gravă sau din contra, cu o
gravitate mai mică.
Reieşind din aceasta, semnele calificative ale componenţei infracţiunii capătă semnificaţia
mijloacelor de diferenţiere a răspunderii penale şi le sunt caracteristice următoarele funcţii: 1)
influenţa asupra diferenţierii răspunderii penale; 2) influenţa asupra calificării celor comise şi
respectiv, asupra stabilirii unei alte pedepse - reduse (atenuate) sau înăsprite (agravate).
Astfel, putem defini semnele calificative sau privilegiate ca fiind circumstanţe esenţiale
stabilite de legea penală caracteristice pentru o parte de infracţiuni de un anumit gen, constituind
semne ale componenţelor acestora, ce reflectă un grad prejudiciabil-tip al faptei comise şi a
pericolului social al persoanei vinovatului schimbat esenţial în comparaţie cu cel al componenţei
de bază şi care influenţează atât aprecierea legală (calificarea) a celor comise, cât şi mărimea
răspunderii penale.
În ştiinţa dreptului penal, circumstanţele ce atestă un grad prejudiciabil mai mare al
infracţiunii, sunt denumite – calificative, iar cele ce atestă un grad prejudiciabil mai redus al
acesteia, sunt denumite – privilegiate [128, p.35]. În acest sens, susţinem opinia acelor savanţi,
care consideră, că semnele calificative şi privilegiate, incluse în componenţa de infracţiune,
schimbă calificarea acesteia şi în virtutea faptului dat, ambele feluri de semne pot fi apreciate ca
fiind calificative, adică semne ce atrag după sine schimbarea calificării infracţiunii, apariţia unei
noi sancţiuni, precum şi diferenţierea pedepsei [98, p.51]. În aşa caz, considerăm, că este mai
corect să definim circumstanţele prezente în Partea Specială a CP în calitate de semne
calificative sau privilegiate ale componenţei de infracţiune, cu termenii de circumstanţe
calificative atenuante şi circumstanţe calificative agravante.
În acest sens, autorul L.A. Prohorov, în genere propune de a abroga utilizarea în lege a
termenului de „circumstanţele atenuante şi agravante” în diferite calităţi şi a utiliza doar noţiunea
de „circumstanţe calificative” [133, p.35]. Savanţii români Costică Bulai şi Bogdan
N.Bulai,consideră că odată ce circumstanţele atenuante sau agravante sunt incluse în componenţe
de infracţiune, ele servesc la calificarea acesteia şi nu la stabilirea şi aplicarea pedepsei pentru
această infracţiune, deaceia propune să fie denumite nu circumstanţe, ci elemente circumstanţiale
[23, p.390]. Vizavi de problema dată, considerăm că circumstanţele prevăzute în Partea Specială
a CP şi incluse în componenţa de infracţiune, având o natură juridică deferită de cea a
circumstanţelor atenuante şi agravante generale prevăzute de Partea Generală a CP, trebuie să fie
denumite diferit. În acest context, autorul T.A. Lesnievschi-Costariova, propune ca în Partea
Generală a legii penale, să fie formată o bază legislativă a institutului semnelor calificative şi
74
privilegiate [119, p.177-178].
Este de menţionat şi faptul, că însuşi discuţiile privind unitatea şi deosebirea naturii juridice
a circumstanţelor prevăzute în normele PS a CP în calitate de semne calificative a componenţei
infracţiunii şi a circumstanţelor atenuante şi agravante generale, prevăzute în PG a CP, au dat
naştere ideii unificării acestor categorii juridice.
Aşa, luând ca bază ideea unităţii naturii juridice a circumstanţelor cercetate, A.P. Cozlov a
înaintat propunerea despre unificarea circumstanţelor agravante prevăzute în PG a CP şi a
circumstanţelor agravante speciale – semne calificative prevăzute în normele PS a CP şi
includerea lor într-o listă comună [97, p.81-85]. După părerea autorului, un argument în apărarea
acestei idei, este faptul că în teoria dreptului penal, se vorbeşte de obicei despre divizarea
felurilor circumstanţelor agravante în generale şi speciale, în timp ce de fapt, trebuie de vorbit
despre delimitarea felurilor aplicării circumstanţelor agravante: într-un caz circumstanţele
agravante se aplică la stabilirea pedepsei, iar în celălalt caz – la calificarea infracţiunii [ibidem].
Însă nu este complicat de combătut această afirmaţie. În primul rând, însuşi cerinţa de a delimita
aceste categorii de circumstanţe vine nu din partea ştiinţei, ci din partea legislatorului, care leagă
de ele consecinţele juridice diferite. În al doilea rând, deosebirea dintre aceste circumstanţe
rezultă din specificul trăsăturilor ce sunt proprii circumstanţelor agravante şi semnelor
calificative. În opinia noastră, anume neglijarea naturii juridice a circumstanţelor agravante
generale şi circumstanţelor agravante – semne calificative şi preocuparea doar de asemănarea
externă a acestora, duce la tragerea concluziei false despre necesitatea unificării totale a
circumstanţelor cercetate.
Este de menţionat şi faptul, că A.P. Cozlov analizând întrebarea privind unificarea
circumstanţelor agravante, s-a limitat doar la cercul de circumstanţe agravante prevăzute de PG
şi PS a CP, fără a se expune asupra circumstanţelor atenuante. Însă, dacă să vom implica şi
circumstanţele atenuante ca destinatar al ideii unificării, atunci realizarea acesteia se va ciocni cu
probleme de nerezolvat, din motivul că lista circumstanţelor atenuante este deschisă (alin. (2)
art.76 CP) şi nu există posibilitate de a descrie şi a include în aceiaşi listă, a unui cerc
nedeterminat de circumstanţe. Reieşind din aceste argumente, ajungem la concluzia
netemeiniciei ideii unificării totale a circumstanţelor speciale (semne calificative sau
privilegiate) şi a circumstanţelor atenuante şi agravante generale.
Polemica şi opiniile controversate existente în ştiinţa dreptului penal privind coraportul
dintre circumstanţele atenuante şi agravante generale şi circumstanţele speciale, prevăzute în
calitate de semne calificative a componenţei infracţiunii, sunt condiţionate de mai multe
momente. Astfel, circumstanţele comparate prezintă multe trăsături comune: şi unele şi altele se
75
referă la caracterizarea faptei infracţionale şi a persoanei vinovatului; au aceiaşi orientare în
direcţia micşorării sau măririi răspunderii şi pedepsei penale. La fel, comparând circumstanţele
enumerate în art.76, 77 CP, cu cele indicate în PS a CP, observăm, că unele circumstanţe chiar au
aceiaşi formulare şi conţinut, adică, denumirea unor din ele textual coincid. Acest fapt, se
observă în majoritatea cazurilor la circumstanţele agravante şi parţial la circumstanţele atenuante,
de exemplu: „săvârşirea infracţiunii cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide
ori profitând de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vârstei
înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor”; săvârşirea infracţiunii asupra unei
persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti (alin. (2)
lit. d), e) art.145 CP - art.77 alin. (1) lit. e), f) CP ); săvârşirea infracţiunii în stare de afect
survenită în mod subit, provocată de acte ilegale sau imorale ale victimei (art.146 CP - art.76
alin. (1) lit. g) CP).
Însă, abordarea sistemică la cercetarea circumstanţelor atenuante şi agravante speciale
prevăzute în PS a CP, ne permite să afirmăm, că aceste circumstanţe au calităţi distincte atât în
esenţa sa, cât şi după trăsăturile sale caracteristice, în coraport cu circumstanţele atenuante şi
agravante stabilite în PG a CP.
O deosebire principială între circumstanţele ce atenuează şi agravează răspunderea şi
pedeapsa penală prevăzute în PG a CP, şi circumstanţele speciale constă în rolul lor diferit în
reglementarea juridico-penală. Astfel, circumstanţele atenuante şi agravante generale constituie
un criteriu de individualizare a pedepsei, cu ajutorul cărora instanţa de judecată poate să dea o
apreciere adecvată gradului prejudiciabil al infracţiunii şi să aplice o pedeapsă echitabilă în
limitele sancţiunii normei Părţii Speciale a Codului Penal, pe când, circumstanţele speciale
prevăzute în PS a Codului Penal, constituie un mijloc de diferenţiere a răspunderii penale, cu
ajutorul cărora legiuitorul construieşte noi componenţe de infracţiuni, determinând gradul
prejudiciabil tipic al infracţiunii.
O altă trăsătură distinctă a circumstanţelor supuse comparării este faptul, că legislatorul nu
determină în mod concret măsura de influenţă a circumstanţelor prevăzute la art.76, 77 CP, pe
când măsura de influenţă a circumstanţelor speciale prevăzute în PS a CP, este strict determinată
de legislator, prin stabilirea unor noi limite minimale şi maximale a sancţiunii. Astfel,
circumstanţele calificative speciale stabilesc limite noi ale pedepsei, pe când circumstanţele
atenuante şi agravante generale, în procesul individualizării pedepsei, oferă instanţei de judecată
doar posibilitatea de a alege pedeapsa reieşind din limitele sancţiunii nomei Părţii Speciale. De
aceia, natura juridică a acestor categorii de circumstanţe este diferită şi egalarea lor este
inadmisibilă.
76
Încă o problemă ce ţine de coraportul dintre circumstanţele atenuante şi agravante generale
şi circumstanţele calificative sau privilegiate, este folosirea în lege a diferitor mijloace lexice
pentru desemnarea uneia şi aceleiaşi noţiuni.
Aşa de exemplu, la art.146 şi 156 CP al RM ste prevăzută în calitate de circumstanţă
atenuantă calificativă, săvârşirea infracţiunii în stare de afect. Cum rezultă din lege, starea
respectivă poate fi provocată de: 1) acte de violenţă; 2) de insulte grave; 3) de alte acte ilegale
sau imorale ale victimei. Însă, în lista circumstanţelor atenuante prevăzută la alin. (1) art.76 CP,
este prevăzută circumstanţa cu următorul conţinut: ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor
victimei, dacă ele au provocat infracţiunea. Analizând circumstanţele agravante generale
enumerate an alin. (1) art. 77 CP al RM şi circumstanţele agravante – semne calificative, stabilite
în normele PS a CP, la fel observăm, că şi unele din acestea sunt denumite în mod diferit de către
legislator. Aşa de exemplu, la lit. a) alin. (1) art.77 CP este prevăzută în calitate de circumstanţă
agravantă - săvârşirea infracţiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru
infracţiune similară sau pentru alte fapte care au relevanţă pentru cauză, iar la lit. o) alin. (2) al
art.145 CP al RM, este prevăzut în calitate de semn calificativ - săvârşirea infracţiunii de către o
persoană care anterior a mai săvârşit un omor intenţionat prevăzut la alin. (1). Astfel, pentru
existenţa respectivei circumstanţe agravante în PG a CP, este necesară prezenţa condamnării
anterioare, pe când în PS a CP, circumstanţa agravantă similară se aplică în următoarele
condiţii:1) omorul este săvârşit de o persoană care a comis anterior o infracţiune prevăzută la
alin. (1) art.145 CP RM; 2) făptuitorul nu a fost condamnat anterior pentru nici una din faptele de
omor care se repetă; 3) nu a expirat termenul de prescripţie de tragere la răspundere penală,
stabilit la art.60 CP al RM. Circumstanţa agravantă analizată este aplicabilă numai în cazul în
care se succed două sau mai multe fapte, care sunt prevăzute de alin. (1) art.45 CP RM [22,
p.197, 198]. Totodată, semnul calificativ constituie săvârşirea de către infractor în mod repetat a
faptei prevăzute de componenţa de bază, pe când circumstanţa agravantă presupune atât
săvârşirea infracţiunii similare, cât şi săvârşirea altor fapte care au relevanţă pentru cauză. La
lit. c) alin. (1) al art. 77 CP, este prevăzută în calitate de circumstanţă agravantă săvârşirea
infracţiunii prin orice formă de participaţie, iar la lit. b) alin. (2), lit. b) alin. (3) al art.186, 187
CP al RM, în calitate de semn calificativ este prevăzut săvârşirea infracţiunii de două sau mai
multe persoane şi respectiv, săvârşirea infracţiunii de un grup criminal organizat sau o
organizaţie criminală. Astfel, în PG a CP este vorba despre orice formă de participaţie, în timp
se în PS a CP se vorbeşte despre formele concrete ale participaţiei. La lit. h) alin. (1) art.77 CP
este prevăzută circumstanţa agravantă săvârşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime
sau prin batjocorirea victimei, pe când circumstanţa dată în calitate de semn calificativ la lit. j)
77
alin. (2) art.145 CP constă în săvârşirea infracţiunii cu o deosebită cruzime, precum şi din motive
sadice. Astfel, acţiunile de batjocorire a victimei se referă la latura obiectivă a infracţiunii, iar
motivele sadice se referă la latura subiectivă a infracţiunii. La fel, la lit. m) alin. (1) art.77 CP
este prevăzută circumstanţa agravantă săvârşirea infracţiunii profitând de starea excepţională,
de calamităţile naturale, precum şi de dezordini de masă, pe când în calitate de semn calificativ
la lit. a) alin. (3) la art.186, 187, 188 CP al RM, este prevăzută săvârşirea infracţiunii în timpul
unei calamităţi. Astfel, circumstanţa agravantă generală presupune anume profitarea de
fenomenele menţionate, adică făptuitorul foloseşte această situaţie de fapt, pentru a comite
infracţiunea, pe când circumstanţa calificativă specială, prezumă comiterea faptei în timpul unei
calamităţi, adică în perioada de timp cuprinsă între momentul când se produce evenimentul ce dă
naştere stării de calamitate şi momentul când această stare încetează [22, p.620]. Totodată,
circumstanţa agravantă generală se referă doar la calamităţile naturale (cutremur de pământ,
inundaţie, alunecări de teren, întroienire, furtună, uragan etc.), precum şi la starea excepţională şi
dezordini de masă, iar circumstanţa calificativă specială se referă la calamităţi în general, ceia ce
presupune atât calamităţile naturale, cât şi calamităţi de altă natură: tehnogenă (avarii industriale,
accidente de proporţii în transport, ruperea digurilor, accidente cu degajarea substanţelor puternic
toxice, radioactive sau biologice periculoase, incendii, explozii etc.) sau socială (război,
intervenţie militară străină, conflict militar local, lovitură de stat, puci militar etc.) [ibidem,
p.619]. La lit. i) alin. (1) art.77 CP este prevăzută circumstanţa agravantă generală - săvârşirea
infracţiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit, pe când circumstanţa calificativă
specială prevăzută la lit. m) alin. (2) art.145 CP, diferă după conţinut şi anume este vorba despre
omorul săvârşit prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane. În
acest sens, noţiunea - pericolul social sporit, este una mai largă, decât noţiunea - viaţa sau
sănătatea mai multor persoane.
În aşa mod, în urma cercetării efectuate, raportând circumstanţele atenuante şi agravante
generale enumerate în alin. (1) art.76 şi alin. (1) art.77 CP al RM la circumstanţele calificative
atenuante şi agravante – semne ale componentelor de infracţiune prevăzute în PS a CP RM
[Tabelul A 1.1, Tabelul A 1.2 RM], am ajuns la următoarele concluzii:
1. Nici o circumstanţă calificativă atenuantă– semn calificativ prevăzută în norma PS a CP,
nu coincide pe deplin, nici după denumire, nici după conţinut cu circumstanţele atenuante
generale prevăzute în PG a CP la alin. (1) art. 76 CP.
2. Din 13 circumstanţe agravante enumerate la alin. (1) art.77 CP, 9 circumstanţe sunt
prevăzute în normele PS a CP în calitate de circumstanţe calificative, dintre care, 5 circumstanţe
calificative agravante nu coincid pe deplin nici după denumire, nici după conţinut cu
78
circumstanţele agravante generale prevăzute în PG a CP, la alin. (1) art.77 CP.
3. Unele circumstanţe calificative atenuante şi agravante prevăzute de normele PS a CP,
după conţinutul său sunt mai înguste, iar altele, dimpotrivă - mai largi, decât circumstanţele
atenuante şi agravante generale enumerate în PG a CP, la alin. (1) art.76, alin. (1) art.77 CP.
4. Unele circumstanţe atenuante şi agravante generale prevăzute la alin. (1) art.76, alin. (1)
art.77 CP, în general nu sunt indicate în calitate de semne calificative în normele PS ale CP şi,
respectiv nu formează componenţe noi de infracţiuni cu sancţiuni noi şi invers, multe
circumstanţe calificative atenuante şi agravante prevăzute de normele PS a CP, nu se conţin în
listele legale prevăzute în PG a CP, la alin. (1) art.76, alin. (1) art.77 CP.
Pledând pentru unificarea terminologiei utilizate în PG şi în PS a CP, V.N. Cudreavţev
menţionează, că în legislaţie des se întrebuinţează omonime şi sinonime, în care nu este
necesitate [111, p.72], opinie la care ne aliniem.
Circumstanţele calificative atenuante şi agravante prevăzute în PS a CP, constituie semne
ale componenţei de infracţiune şi atestă o schimbare esenţială a gradului prejudiciabil al
infracţiunii în comparaţie cu cel care este determinat de semnele componenţei de infracţiune de
bază [65, p.54-59]. Considerăm că legislatorul la legiferarea unor astfel componenţe a
infracţiunii, în fiecare caz, selectează doar acele circumstanţe care în mod deosebit influenţează
asupra gradului prejudiciabil al genului respectiv de infracţiune şi pe baza lor, în raport cu
componenţele de bază, construieşte componenţe calificative a infracţiunii.
Analizând pedepsele prevăzute de componenţa infracţiunii de bază, componenţa
infracţiunii cu circumstanţe calificative atenuante şi componenţa infracţiunii cu circumstanţe
calificative agravante ale omorului, a vătămării intenţionat grave a integrităţii corporale sau a
sănătăţii şi a vătămării intenţionat medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii, observăm o
diferenţă importantă a mărimii acestora. Astfel, comparând de exemplu omorul cu circumstanţe
calificative atenuante şi anume, omorul săvârşit în stare de afect şi pruncuciderea (art.146; 147
CP) cu omorul prevăzut la componenţa de bază a acestei infracţiuni - omorul simplu (art.145
alin. (1) CP), constatăm, că legislatorul diferenţiind răspunderea penală, stabileşte la
componenţele cu circumstanţe calificative atenuante o pedeapsă maximă de 5 ani închisoare, ce
este după mărime, sub limita minimă a pedepsei prevăzute pentru omorul simplu – 8 ani
închisoare. Totodată, pentru omorul cu circumstanţe calificative agravante, legislatorul stabileşte
o pedeapsă minimă de 15 ani închisoare, echivalând-o cu maximul pedepsei prevăzute la
componenţa de bază a infracţiunii – 15 ani închisoare. În aşa mod, rolul circumstanţelor
calificative atenuante şi agravante la diferenţierea răspunderii penale este destul de important.
După cum am mai menţionat, stabilirea corectă a naturii juridice a circumstanţelor
79
atenuante şi agravante generale şi a celor calificative (speciale), are o mare importanţă practică
pentru a exclude evaluarea dublă a lor la stabilirea pedepsei. În alin. (3) art.76 CP al RM este
prevăzut, că „La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată nu consideră drept atenuantă
circumstanţa care este prevăzută de lege ca element constitutiv al infracţiunii”. O asemenea
privire este legiferată şi în alin. (2) al art.77 CP al RM, care stabileşte că „Dacă circumstanţele
menţionate la alin. (1) sunt prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea Specială a
prezentului cod în calitate de semne ale acestor componenţe de infracţiuni, ele nu pot fi
concomitent considerate drept circumstanţe agravante”.
În practica judiciară a RM, la fel nu se admite evaluarea dublă a circumstanţelor atenuante
şi agravante generale şi a celor speciale (calificative). Aşa în p. 7 al Hotărârii Plenului Curţii
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea
pedepsei penale” nr. 8 din 11.11.2013 [163], se explică instanţelor de judecată că „În cazurile în
care circumstanţa ce atenuează sau agravează răspunderea penală (art.76-77 CP) este indicată
în dispoziţiile articolului Părţii Speciale a Codului penal, ca semn al componenţei infracţiunii, în
conţinutul variante-tip sau în conţinutul variantelor agravate, ea nu poate fi luată în considerare
la stabilirea pedepsei pentru această infracţiune”. O asemenea interdicţie este prevăzută, de
exemplu și în art. 61 alin. 3 şi art. 63 alin. 2 CP al Federaţiei Ruse, la fel şi în alin. (3) art.46 şi
art.50 CP al Germaniei [148; 150].
Este de menţionat faptul, că în literatura de specialitate autohtonă, la momentul de faţă,
interdicţia evaluării duble a circumstanţelor atenuante şi agravante generale şi a celor speciale
(calificative) este discutată superficial [51, p.69, 60-71]. Totodată, la cercetarea problemei date
este necesar a clarifica întrebarea privind natura juridică a interdicţiei de a evalua dublu
circumstanţele cercetate. În opinia noastră, răspunsul la această întrebare îl putem afla dacă vom
înţelege just coraportul dintre sferele de diferenţiere şi individualizare a răspunderii penale.
În această ordine de idei, savantul rus Carpeţ I.I., consideră că există doar un singur proces
– individualizarea pedepsei penale, realizată în două sfere: 1) de către legislator în lege şi 2) de
către instanţa de judecată la stabilirea pedepsei. Nu suntem de acord cu această opinie, deoarece
sferele amintite mai sus, se deosebesc după subiect, precum şi după temeiuri şi mijloace de
realizare a lor. O opinie, opusă celei expuse de către Carpeţ I.I., o are Iu. B. Melnicova, care
apreciază diferenţierea răspunderii penale ca fiind o stabilire în lege a formelor, volumului şi
măsurii acesteia, în dependenţă de caracterul şi gradul de pericol social al infracţiunii, persoanei
celui vinovat şi circumstanţele ce atenuează şi agravează răspunderea. În aşa mod, răspunderea
penală fiind iniţial diferenţiată, ulterior, în procesul realizării ei, ea este individualizată de către
organele de drept, iar în cele din urmă - de către instanţa de judecată. De aceia, în opinia
80
autorului, individualizarea răspunderii penale constituie stabilirea de către organele de drept a
măsurii răspunderii persoanei concrete pentru comiterea infracţiunii concrete în strictă
corespundere cu gravitatea celor comise şi a persoanei celui vinovat [123].
Astfel, Iu.B. Melnicova, pe bună dreptate deosebeşte două sfere menţionate mai sus şi
anume cea a diferenţierii şi cea a individualizării răspunderii penale. Noi la fel, susţinem că
subiect al diferenţierii este legislatorul, iar subiect al individualizării sunt organele de drept, iar
în cele din urmă – instanţa de judecată. Totodată, diferenţierea răspunderii penale se realizează în
lege până la comiterea infracţiunii, pe când individualizarea răspunderii penale este posibilă doar
după comiterea infracţiunii concrete de către individ. Temei al diferenţierii răspunderii penale
constituie gradul prejudiciabil tipic al infracţiunii, pe când temei al individualizării răspunderii
penale îl constituie evaluarea gradului prejudiciabil individual al infracţiunii concrete şi al
persoanei celui vinovat.
În aşa mod, necătând la faptul, că procesele de diferenţiere şi individualizare sunt legate
din punct de vedere juridic şi logic, totuşi diferenţierea şi individualizarea răspunderii constituie
procese calitativ diferite [59, p.83-84].
În literatura de specialitate se încearcă de a argumenta ştiinţific posibilitatea evaluării duble
a circumstanţelor atenuante şi agravante generale şi a celor speciale (calificative). Aşa, T.A.
Lesnievschi-Costariova, a înaintat opinia, conform căreia, în dependenţă de faptul, în ce măsură
fiecare circumstanţă calificativă a componenţei infracţiunii îşi găseşte exprimare într-o
infracţiune concretă (de exemplu, exprimarea calitativă sau cantitativă), ea poate influenţa
răspunderea persoanei vinovate atât în calitate de circumstanţă calificativă sau privilegiată, cât şi
în calitate de circumstanţă atenuantă sau agravantă generală şi prin urmare, circumstanţele
prevăzute la articolele corespunzătoare din PS a CP în calitate de semne calificative ale acestor
componenţe de infracţiuni, concomitent pot fi luate în consideraţie şi ca circumstanţe atenuante şi
agravante la stabilirea pedepsei [118, p.53]. Nu susţinem această opinie.
Totalizând cercetările efectuate în acest compartiment, concluzionăm, că circumstanţele
atenuante şi agravante – semne calificative sau privilegiate ale componenţei infracţiunii sunt destinate
pentru a diferenţia răspunderea penală şi vorbesc despre o schimbare esenţială a gradului prejudiciabil
al infracţiunii în care ele sunt prezente, în comparaţie cu componenţa de bază a infracţiunii. Prin aceasta
ele se deosebesc de circumstanţele atenuante şi agravante generale, prevăzute în Partea Generală a CP
şi constituie un institut de sine stătător al dreptului penal. Totodată, considerăm că este necesar de a
delimita în legea penală circumstanţele atenuante şi agravante generale de cele speciale prevăzute
de normele PS a CP în calitate desemne calificative sau privilegiate a componenţei infracţiuni,
prin atribuirea ultimelor a denumirii de circumstanţe calificative agravante şi respectiv -
81
circumstanţe calificative atenuante. În acest sens, propunem a modifica art. 117 din CP al RM.
2.4. Concluzii la capitolul 2
Investigaţiile efectuate în prezentul capitol permit formularea următoarelor concluzii:
1. Nu toate circumstanţele ce se referă la infracţiune şi la persoana celui vinovat, şi care au
importanţă juridico-penală, sunt atenuante sau agravante. Noţiunea de „circumstanţe ale cauzei”
şi „circumstanţe atenuante şi agravante” nu coincid după conţinut, iar ultimele, în aspectul
cercetat, au un conţinut mai larg.
2. Circumstanţele atenuante şi agravante generale, influenţează atât la diferenţierea cât şi la
individualizarea răspunderii penale.
3. Natura juridică a circumstanţelor atenuante şi agravante generale prevăzute la alin. (1) și
(2) art.76 şi alin. (1) art.77 CP şi a circumstanţelor atenuante şi agravante speciale – semne
calificative sau privelegiate a componenţei infracţiunii, prevăzute de normele Părții Speciale a
CP este diferită şi egalarea lor este inadmisibilă. Astfel, circumstanţele atenuante şi agravante
generale prevăzute la alin. (1) art.76 şi alin. (1) art.77 CP, nu constituie semne ale componenţei
infracţiunii, ele doar influenţează la realizarea formelor răspunderii penale, precum și asupra
stabilirii de către instanţa de judecată a categoriei concrete de pedeapsă şi a cuantumului ei, în
limitele pedepsei stabilite de sancţiunea normei Părții Speciale a CP. La rândul său,
circumstanţele atenuante şi agravante – semne calificative a componenţei infracţiunii reflectă un
grad-tip prejudiciabil al infracţiunii, schimbat esenţial în comparaţie cu cel al componenţei de
bază şi influenţează calificarea faptei infracţionale comise.
4. În cazul sancţiunilor alternative, circumstanţele atenuante şi agravante influenţează în
l-rând alegerea categoriei pedepsei penale, iar apoi – cuantumul acestei pedepse. Totodată, în
cazul sancţiunilor cumulative, când aplicarea pedepsei complimentare nu este obligatorie,
circumstanţele atenuante şi agravante pot să influenţeze la neaplicarea categoriei respective de
pedeapsă.
6. Cea mai mare parte a circumstanţelor atenuante şi agravante caracterizează gradul
prejudiciabil al infracţiunii precum şi gradul de pericol social al persoanei vinovatului, iar unele
din ele - mai frecvent cele atenuante, - deşi nu sunt legate de infracţiunea săvârşită şi nu
caracterizează gradul de pericol social al acesteia şi a persoanei celui vinovat, totuşi trebuie luate
în consideraţie de către instanţa de judecată la aplicarea pedepsei, reieşind din principiul
umanismului.
7. Circumstanţele atenuante reprezintă prin sine date, stări, situaţii, împrejurări, calităţi, de
ordin obiectiv şi subiectiv, stabilite de lege, sau recunoscute în calitate de asemenea circumstanţe
de către instanţa de judecată în temei legal, anterioare, concomitente sau subsecvente săvârşirii
82
infracţiunii, ce relevă gradul prejudiciabil redus al infracţiunii şi/sau al persoanei vinovatului,
care influenţează la realizarea formelor răspunderii penale, inclusiv la stabilirea categoriei şi
cuantumului pedepsei penale, fie nu relevă gradul prejudiciabil redus al infracţiunii şi/sau al
persoanei vinovatului, însă influenţează la stabilirea categoriei şi cuantumului pedepsei penale,
reieşind din principiul umanismului.
Circumstanţele agravante,reprezintă prin sine date, stări, situaţii, împrejurări, calităţi, de
ordin obiectiv şi subiectiv, stabilite de lege, anterioare, concomitente sau subsecvente săvârşirii
infracţiunii, care relevă gradul prejudiciabil sporit al infracţiunii şi/sau al persoanei vinovatului,
influenţând la realizarea formelor răspunderii penale, inclusiv la stabilirea categoriei şi
cuantumului pedepsei penale.
8. Noţiunea de „circumstanţe ce atenuează şi agravează răspunderea” utilizată în legislaţia
penală şi procesual - penală a Republicii Moldova, nu corespunde conţinutului capitolului VIII al
CP al RM deoarece ele influenţează nu numai stabilirea pedepsei, dar şi celelalte forme de
realizare a răspunderii penală: liberarea de răspundere şi de pedeapsă penală.
9. Distingem trei criterii principale de clasificare a circumstanţelor atenuante şi agravante
ce prezintă importanţă teoretică şi practică şi anume:
- după descrierea în lege a circumstanţelor atenuante şi agravante;
- după manifestarea lor în timp;
- după influenţa lor asupra gradului prejudiciabil al infracţiunii şi/sau al persoanei
vinovatului.
După descrierea în lege, există circumstanţe atenuante şi agravante legale şi judiciare.
După manifestarea lor în timp, circumstanţele atenuante şi agravante sunt anterioare,
concomitente sau subsecvente comiterii infracţiunii. După influenţa lor asupra gradului
prejudiciabil al infracţiunii şi/sau al persoanei vinovatului, toate circumstanţele atenuante şi
agravante pot fi împărţite în circumstanţe atenuante şi agravante ce influenţează concomitent
atât gradul prejudiciabil al infracţiunii, cât şi cel al persoanei vinovatului, circumstanţe
atenuante şi agravante ce influenţează doar gradul prejudiciabil al persoanei vinovatului,
circumstanţe atenuante şi agravante ce influenţează atât gradul prejudiciabil al infracţiunii, cât
şi cel al persoanei vinovatului, legate de starea, activitatea şi comportamentul victimei sau a
părţii vătămate până la, în timpul, fie după comiterea infracţiunii.
10. Influenţând calificarea faptei, circumstanţele atenuante şi agravante speciale ce se
conţin în dispoziţiile normelor Părții Speciale a CP RM, capătă semnificaţia de mijloace de
diferenţiere a răspunderii penale, fapt, ce le deosebeşte de circumstanţele atenuante şi agravante
generale, prevăzute în Partea Generală a CP RM şi accentuează sine statornicia lor ca institut al
83
dreptului penal. În acelaşi timp, în legătură cu faptul, că în Partea Generală şi Partea Specială a
CP, legislatorul foloseşte atât mijloace lexice diferite, cât şi mijloace lexice identice, nu sunt
excluse admiterea unor greşeli la aplicarea legii penale, cum ar fi de exemplu, evaluarea dublă,
concomitentă a circumstanţelor atenuante şi agravante la alegerea categoriei şi măsurii pedepsei
penale.
14. Este necesar, ca în legea penală să fie delimitate circumstanţele atenuante şi agravante
generale de cele speciale prevăzute de normele Părții Speciale a CP în calitate de semne
calificative sau privilegiate a componenţei infracţiuni, prin atribuirea ultimelor a denumirii de
circumstanţe calificative agravante şi respectiv - circumstanţe calificative atenuante. În acest
sens, propunem a modifica art. 117 din CP al RM.
84
3. INFLUENŢA CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE ŞI AGRAVANTE LA
STABILIREA PEDEPSEI PENALE
3.1. Circumstanţele atenuante şi agravante – criteriu de bază al individualizării
pedepsei penale
După cum am mai menţionat, despre circumstanţele atenuante şi agravante în sensul
propriu al cuvântului se vorbeşte în art.75 al CP al RM, unde sunt formulate criteriile generale de
individualizare a pedepsei. De aici rezultă că ele, în primul rând, constituie unul din criteriile
generale ale aplicării pedepsei şi, în al doilea rând, contribuie la alegerea corectă a categoriei şi
cuantumului pedepsei. Insă care pedeapsă, ţinând cont de circumstanţele atenuante şi agravante,
poate fi considerată corectă, echitabilă şi adecvată faptei săvârşite? Este cunoscut, faptul că
pedeapsa nu constituie scopul în sine, ci are menirea de a fi un mijloc, ce contribuie la atingerea
scopurilor şi sarcinilor puse în faţa dreptului penal. După cum se vede din alin. (1) art.2 al
Codului penal, Legea penală are ca sarcină ocrotirea vieţii şi sănătăţii persoanei, drepturile şi
libertăţile cetăţenilor, proprietatea, mediul înconjurător, orânduirea constituţională, suveranitatea,
independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii,
precum şi întreaga ordine de drept. La scopurile pedepsei, alin. (2) art.61 CP al RM atribuie
restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi
infracţiuni atât din partea condamnaţilor (prevenţia specială), cât şi din partea altor persoane
(prevenţia generală ). În acest sens, Profesorul M.D. Şargorodschi, spunea că pedeapsa urmăreşte
doar două scopuri - prevenţia generală şi cea specială, corectarea şi reeducarea fiind considerate
ca una din diversităţile prevenţiei speciale [154, p.31]. În opinia noastră, reeducarea şi corectarea
sunt un mijloc de atingere a scopului prevenţiei speciale, iar pedeapsa penală, are drept scop atât
prevenţia generală şi specială, cât şi stabilirea echităţii sociale [61, p.331-335].
Astfel, criteriile generale de aplicare a pedepsei, fiind obligatorii pentru instanţa de
judecată, trebuie să contribuie la stabilirea unei pedepse raţionale şi adecvate, ceea ce corespunde
scopurilor şi sarcinilor dreptului penal. De pe poziţia raţionamentului instanţa de judecată trebuie
să numească o pedeapsă vinovatului care ar fi suficientă pentru atingerea scopurilor şi sarcinilor
formulate în Legea penală. Insă, trebuie să ţinem cont de faptul, că stabilirea unei pedepse
raţionale, în general, este prerogativa legislatorului şi nu a judecătorului. Astfel, prin Legea RM
nr. 277-XVI din 18.12.2008, în vigoare din 24.05.2009, au fost modificate un şir de sancţiuni a
normelor a Codului penal prin care au fost îmblînzite pedepsele penale pentru majoritatea
categoriilor de infracţiuni. Judecata nu poate alege o măsură de constrângere arbitrară, chiar dacă
ea ar considera-o necesară pentru atingerea scopurilor, deoarece aceasta ar contrazice normei
prevăzute la alin. (1) art.75 CP al RM, care stabileşte că persoanei recunoscute vinovate de
85
săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea Specială a
prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii Generale a prezentului cod. De
aici, rezultă că nu putem discuta despre orice raţionament, dar trebuie de vorbit doar despre un
raţionament juridico-penal şi anume este vorba despre alegerea doar a celor mijloace, şi într-un
aşa volum care nu contravin legislaţiei penale în vigoare.
Din punctul de vedere al raţionamentului pedeapsa stabilită de instanţa de judecată după
categorie şi mărime, trebuie să fie un mijloc susceptibil să atingă scopurile ce stau în faţa ei. Insă
aşa calităţi posedă atât pedeapsa minimă necesară, cât şi o pedeapsă mai mare. De exemplu,
art.188 alin. (1) al CP al RM prevede pentru tâlhărie închisoare pe un termen de la 3 la 6 ani. Să
presupunem că judecata decide că pentru realizarea scopurilor prevenţiei generale şi speciale este
necesară izolarea infractorului de societate pe un termen nu mai puţin de trei ani. Ce mărime de
pedeapsă este în drept şi obligată să aplice instanţa de judecată: minim necesară (3 ani) sau orice
pedeapsă, în intervalul de la trei la şase ani? La această întrebare poate fi doar un singur răspuns:
pedeapsa nu poate fi exagerată.
De rând cu faptul că pedeapsa trebuie să corespundă scopurilor sale şi să nu fie exagerată,
instanţa de judecată trebuie să se conducă şi de principiul umanismului. Acest principiu îi obligă
pe judecători să fie mai indulgenţi la alegerea pedepsei, mai ales în cazul când sunt prezente
anumite circumstanţe atenuante ce ţin de persoana celui vinovat, cum sunt comportamentul lui
până la săvârşirea infracţiunii (de exemplu, a participat la luptele pentru apărarea suveranităţii
Republicii Moldova), vârsta fragedă sau înaintată, boală grea, precum şi urmările negative care
ar surveni pentru membrii familiei în cazul condamnării lui, mai ales pentru persoanele
întreţinute de cel condamnat.
Aşadar, numai o pedeapsă legală, raţională şi umană este corectă, echitabilă şi întemeiată.
Stabilirea, unei astfel de pedepse, în opinia noastră, poate fi atinsă doar prin
individualizarea răspunderii şi pedepsei penale. În acelaşi timp, între teoreticieni şi lucrătorii
practici nu există o opinie unică referitor la momentele de bază ce vizează problema dată şi
anume: ce numim individualizare, care sunt formele individualizării, limitele acesteia etc.. Pentru
a înţelege just esenţa individualizării, în opinia noastră, trebuie să apelăm în primul rând la
sensul etimologic al acestei noţiuni. Astfel, potrivit „Dicţionarului limbii române moderne”,
„individ” (lat. Indiviuus) înseamnă: 1) persoană privită ca unitate distinctă faţă de alte persoane;
2) fiinţă privită ca unitate distinctă a speţei din care face parte, exemplar dintr-o categorie de
fiinţe. La rândul său, „individualitate” înseamnă: 1) totalitatea particularităţilor fiecărui individ;
2) persoană cu însuşiri deosebite, personalitate. Şi în sfârşit, a „individualiza”, înseamnă: a
scoate în evidenţă individualitatea, particularitatea, specificul unui personaj, al unui fapt, al unei
86
situaţii etc.. De aici, „individualizare” înseamnă acţiunea de a individualiza şi rezultatul ei;
adaptarea şi aplicarea unei concepţii, a unei legi etc. la cazuri particulare [34, p.381].
La momentul de faţă, noţiunea de individualizare a răspunderii penale şi pedepsei penale,
precum şi a altor măsuri de influenţă juridico-penală, tot mai larg este folosită în ştiinţa dreptului
penal, în legislaţia penală şi în practica judiciară. Totodată, legea penală nu conţine nici o
definiţie a noţiunii menţionate mai sus. Aceasta, însă nu înseamnă că legislaţia penală a RM, nu
stabileşte prevederi referitoare la individualizarea răspunderii şi pedepsei penale şi a anumitor
forme de realizare a acestora.
Individualizarea înrâuririi juridico-penale asupra persoanelor ce au comis infracţiuni, iar în
cadrul acestei înrâuriri, individualizarea răspunderii şi pedepsei penale, precum şi a altor măsuri
cu caracter juridico-penal, constituie una din cele mai importante şi principiale dispoziţii de drept
stabilite în legea penală. În special astfel de dispoziţii sunt reflectate în art.6; 7; 23¹; 54; 57; 64;
65; 66; 67; 70; 71; 72; 75; 76; 77; 78; 79; 83; 90; 91; 92; 93, 95; 96; 107; 108; alin. (5) art.217
CP al RM ş. a.. Însuşi faptul, că dispoziţiilor de drept referitoare la individualizarea răspunderii
şi pedepsei penale le sunt consacrate aproximativ 30 de articole din Partea Generală şi Partea
Specială a CP al RM, vorbeşte despre importanţa juridico-penală deosebită a individualizării.
Cum am mai menţionat, legislaţia penală în vigoare a Republicii Moldova, în art.7 CP,
stabileşte principiul individualizării răspunderii şi pedepsei penale, conform căruia, la aplicarea
legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite, de persoana
celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală. În
acelaşi timp, individualizării pedepsei, este consacrat Capitolul VIII din Partea Generală a CP al
RM, care este întitulat - „Individualizarea pedepselor”.
În doctrina penală, la momentul de faţă nu există o unitate de opinii, referitor la instituţia
individualizării răspunderii şi pedepsei penale. Astfel, vorbind despre principiile răspunderii
penale, autorii români Constantin Mitrache şi Cristian Mitrache, definesc principiul
individualizării răspunderii penale ca fiind un principiu potrivit căruia răspunderea penală
trebuie diferenţiată în funcţie de gravitatea infracţiunii, de persoana infractorului pentru a asigura
atât sancţionarea corectă a infractorului cât şi realizarea prevenţiei generale şi speciale. Mai
menţionează autorii că individualizarea răspunderii penale are loc în conformitate cu legea, care
consacră dispoziţii special privitoare la individualizarea pedepsei care constituie obiectul
răspunderii penale. Astfel, din această definiţie rezultă că diferenţierea răspunderii penale se
efectuează în funcţie de gravitatea infracţiunii, de persoana infractorului şi se realizează în ultimă
instanţă prin individualizarea pedepsei care constituie obiectul răspunderii penale [48, p.338].
Alţi autori, de exemplu Vasile Dobrinoiu, menţionează că individualizarea răspunderii
87
penale se realizează, în primul rând, prin sistemul de sancţiuni adoptat la un anumit moment dat,
sistem care cuprinde un ansamblu de sancţiuni ce nu reprezintă altceva decât mijloacele
considerate eficiente în contextul reacţiei sociale, în general şi al represiunii penale, în special, în
raport cu evoluţia fenomenului infracţional şi cu nevoile de apărare socială [35, p.422].
La rândul său, doctrinarii români Costică Bulai şi Bogdan Bulai, analizând principiile
răspunderii penale, echivalează principiul caracterului personal al răspunderii penale (adică
principiul personalităţii răspunderii penale) cu principiul individualizării răspunderii penale.
Astfel, autorii menţionează în calitate de principiu al răspunderii penale – personalitatea şi
individualizarea răspunderii penale, care în opinia lor, constă în aceia, că răspunderea are
caracter personal, ea incubă exclusiv persoanei care, având obligaţia de a respecta legea penală şi
săvârşind cu vinovăţie fapta prevăzută de norma incriminatoare, a devenit subiect pasiv al
răspunderii penale. Personalitatea răspunderii penale are drept consecinţă personalitatea pedepsei
sau măsurii educative, care trebuie să fie aplicată şi să fie executată personal de către subiectul
pasiv al răspunderii penale, fiind inadmisibilă transferarea ei asupra altei persoanei [23, p.337].
Nu putem fi de acord cu această concluzie, deoarece, în opinia noastră, principiul caracterului
personal al răspunderii penale şi principiul individualizării răspunderii, deşi sunt principii ale
aceleiaşi ramuri de drept, totuşi ele vizează instituţii diferite. Astfel, primul din ele se referă la
subiectul pasiv al răspunderii penale, care în cele din urmă find şi subiect al infracţiunii este
obligat să suporte măsurile de înrâurire juridico-penală, pe când al doilea principiu, se referă la
fapta concretă pentru care subiectul pasiv urmează să fie supus măsurilor de înrâurire juridico-
penală şi se realizează prin procedee ce ţin de încadrarea juridică corectă a celor comise în cazul
concret, individualizarea răspunderii în comparaţie cu alţi participanţi la infracţiune, iar în ultimă
instanţă - prin aplicarea pedepsei penale, liberare de pedeapsă, fie prin liberare de răspundere
penală prevăzută atât de Partea Generală, cât şi de Partea Specială a Codului penal. În acelaşi
timp, autorii vizaţi, definesc individualizarea pedepsei ca fiind o operaţiune prin care pedeapsa,
ca expresie a reacţiei antiinfracţionale, este adaptată în raport cu gravitatea abstractă sau concretă
a infracţiunii şi cu persoana infractorului, în aşa fel, încât pedeapsa să-şi poată îndeplini cu
maximă eficienţă funcţiile şi să-şi realizeze scopul [ibidem].
Autorul Carpeţ I.I., cercetând problema dată, îşi expune opinia, potrivit căreia
individualizarea pedepsei este un principiu, care înseamnă a lua în consideraţie caracterul şi
gradul pericolului social al infracţiunii săvârşite, persoana vinovatului, circumstanţele agravante
şi atenuante şi cu ajutorul pedepsei penale, care cauzează anumite lipsuri şi restricţii drepturilor
condamnatului, fiind un mijloc de educare a acestuia, ne permite în cele din urmă a obţine
corectarea şi reeducarea infractorului, precum şi a preîntâmpina comiterea de noi infracţiuni atât
88
din partea condamnaţilor cât şi din partea altor categorii de persoane [94, p.10, 12]. Totodată,
autorul consideră că există un singur proces - individualizarea pedepsei, care se realizează în
două sfere şi anume: 1) în lege şi 2) în instanţa de judecată la examinarea cauzei concrete.
Nu suntem de acord cu poziţia autorilor menţionaţi mai sus, vis-a-vis de individualizarea
răspunderii şi pedepsei penale, deoarece toţi autorii de fapt, confundă individualizarea
răspunderii şi pedepsei penale cu diferenţierea răspunderii penale [68, p.259-262].
În opinia noastră, această confundare are loc datorită faptului, că autorii menţionaţi mai
sus, consideră că individualizarea se realizează în trei faze: faza elaborării legii, faza stabilirii şi
aplicării pedepsei concrete şi faza executării pedepsei concrete stabilită prin hotărâre
judecătorească. Pornind de la această idee, dânşii disting trei forme de individualizare şi anume:
individualizarea legală, individualizarea judiciară şi individualizarea administrativă, totodată, la
individualizarea legală fiind atribuită operaţiunea de individualizare efectuată de legiuitor în
procesul elaborării legii penale [23, p.375, 376; 94, p.12]. În acest sens, suntem de părerea că nu
este corect să folosim termenul de individualizare, când este vorba despre activitatea
legislatorului ce ţine de procesul elaborării legii penale, din simplu motiv, că după cum am
constatat, pornind de la sensul etimologic, individualizarea este adresată individului, persoanei
concrete, iar în cadrul elaborării normelor penale de către legislator, acesta lipseşte, legislatorul
stabilind răspunderea şi pedeapsa penală, în dependenţă de caracterul şi gradul tipic de pericol
social al infracţiunii şi al persoanei infractorului.
În acest context, în opinia noastră, mai aproape de adevăr, este autorul Iu. B. Melnicova,
care făcând distincţie între procesul de individualizare şi procesul de diferenţiere a răspunderii
penale, exprimă o poziţie opusă celei expuse de către Carpeţ I.I., şi defineşte diferenţierea
răspunderii penale ca fiind stabilirea în legea penală a formelor, mărimii şi măsurii acesteia în
dependenţă de caracterul şi gradul de pericol social al infracţiunii, a persoanei infractorului şi a
circumstanţelor cauzei ce atenuează şi agravează răspunderea. Fiind diferenţiată astfel, în
cadrul realizării răspunderea penală, ea este individualizată deja de către organele de drept, iar în
ultimă instanţă - de către instanţa de judecată. Respectiv, individualizarea răspunderii penale, în
opinia autorului, constă în stabilirea de către organele de drept a măsurii răspunderii persoanei
concrete pentru comiterea infracţiunii concrete în strictă corespundere cu gravitatea celor comise
şi persoana infractorului [123, p.38-39].
În aşa mod, în opinia noastră, Iu. B. Melnicova, distinge în mod corect sferele menţionate.
Suntem solidari cu autorul în ce priveşte determinarea subiecţilor diferenţierii şi individualizării
şi anume: legislatorul şi organele de drept. Însă, nu putem fi de acord cu temeiurile diferenţierii
răspunderii invocate de autor. Astfel, în opinia cercetătoarei, aceste temeiuri sunt: caracterul şi
89
gradul de pericol social al infracţiunii, persoana vinovatului şi circumstanţele cauzei ce
atenuează şi agravează răspunderea. Considerăm însă, că legislatorul diferenţiind răspunderea în
legea penală, se orientează la caracterul şi gradul tipic (supus tipizării) al pericolului social al
faptei, iar caracterul şi gradul individual al acesteia se ia în consideraţie în procesul
individualizării. Caracterul răspunderii deja este luat în consideraţie de către legislator în
procesul criminalizării. În acelaşi timp, trăsăturile persoanei infractorului ce nu s-au manifestat în
cadrul comiterii infracţiunii, nu trebuie să fie folosite pentru construirea componenţelor de
infracţiune şi diferenţierea răspunderii.
Din aceste considerente, nu putem fi de acord şi cu A.S. Gorelic, care scrie, că
individualizarea pedepsei constituie una din formele diferenţierii şi individualizării răspunderii
[84 p. 22-23], deoarece dreptul penal prevede posibilitatea de a aplica persoanelor ce au comis
infracţiunea, a măsurilor ce nu au caracter juridico-penal. Astfel, în opinia noastră, drept formă a
diferenţierii răspunderii poate fi doar diferenţierea pedepsei, iar formă a individualizării
răspunderii poate fi doar individualizarea pedepsei. Ultima nici cum nu poate apărea în calitate
de formă a diferenţierii răspunderii.
Sferele diferenţierii şi individualizării răspunderii penale au natură juridică diferită.
Diferenţierea se atribuie la activitatea legislatorului, iar individualizarea – la sfera de aplicare a
legii penale [68, p.259-262]. De aceea, ele se deosebesc după mai multe trăsături şi anume:
a) După subiecţi. Subiect al diferenţierii este legislatorul, pe când subiect al individualizării
pedepsei este organul care aplică legea, iar în ultimă instanţă - organul judecătoresc. Distincţia în
competenţa subiecţilor este un fapt real. Astfel, gradarea limitelor pedepsei tipice are loc, în
limitele reglementării legislative. Anume legislatorul în mod autoritar, obligatoriu determină
cercul exhaustiv de cazuri şi condiţii în care pot fi schimbate aceste limite a pedepsei. Aici, în
cazul dat, opinia şi propria convingere a organului ce aplică legea se exclude. Dimpotrivă, la
individualizarea răspunderii şi pedepsei penale, părerea şi propria convingere a organului de
drept, iar în cele din urmă a instanţei de judecată, capătă o importanţă mare (evident în limitele
recomandărilor legislative).
b) După actele de drept diferenţierea se face în lege sau alt act normativ, pe când
individualizarea răspunderii şi pedepsei penale se face în actul organului de urmărire penală sau
actul judecătoresc.
c) După temeiurile sale. Astfel, temei al diferenţierii răspunderii penale este caracterul şi
gradul tipic de pericol social al infracţiunii şi a persoanei infractorului, iar temei al
individualizării răspunderii şi pedepsei penale constituie caracterul şi gradul individual de
pericol social al infracţiunii şi a persoanei infractorului, datele despre persoana ce a comis
90
infracţiunea, gravitatea infracţiunii comise, circumstanţele ce atenuează şi agravează
răspunderea, influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi
condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.
d) După timpul, procedura şi ordinea realizării, diferenţierea răspunderii se efectuează în
lege, în prealabil, până la comiterea infracţiunii, pe când individualizarea răspunderii şi pedepsei
penale este posibilă doar după comiterea infracţiunii concrete de către individ. Esenţa
diferenţierii constă în împărţirea, divizarea răspunderii în legea penală. Diferenţierea are loc atât
în Partea Generală, cât şi în Partea Specială. În realitate, diferenţierea se exprimă prin aceia, că
legislatorul stabilind răspunderea pentru diferite infracţiuni tipice şi fixând sancţiunile
corespunzătoare în PS a CP, în acelaşi timp evidenţiază şi componenţe de infracţiuni cu semne
calificative în cadrul anumitor categorii de infracţiuni. În PG a CP, răspunderea penală este
diferenţiată prin instituţiile liberării de răspundere şi pedeapsă penală şi anume, în cazurile când
legislatorul prin lege, obligă organele de drept să aplice aceste instituţii (de exemplu art.56; 60;
95; 97 CP). La fel, diferenţierea răspunderii este strâns legată de gradarea (clasificarea)
infracţiunilor în cinci categorii (art.16 CP), care în mare parte condiţionează structura
sancţiunilor în PS a CP. La rândul său, după cum am menţionat, individualizarea răspunderii
penale se efectuează în actul de aplicare a legii şi în baza criteriilor stabilite în lege. Esenţa
individualizării răspunderii şi pedepsei penale constă în alegerea măsurii de înrâurire juridico-
penală concrete persoanei concrete. Aceasta se poate exprima prin liberarea persoanei de
răspundere sau pedeapsă penală, în cazul când legea lasă aceasta la aprecierea organului de
urmărire penală sau a instanţei de judecată, fie prin aplicarea pedepsei concrete în limitele
sancţiunii prevăzute de norma PS a CP, inclusiv şi în afara limitelor respective, în cazurile când
aceasta este permis prin lege (de exemplu art.79; 84; 85 CP etc.). Astfel, la individualizarea
răspunderii penale se atribuie:1) institutul liberării de răspundere penală; 2) institutul liberării de
pedeapsă penală; 3) precum şi institutul individualizării pedepsei penale.
e) Mai există încă un moment important. Dacă diferenţierea este imperativă, adică este
obligatorie pentru organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, atunci individualizarea,
invers, poartă un caracter dispozitiv şi acordă instanţei de judecată libertatea de a stabili
pedeapsa luând în consideraţie circumstanţe diferite după caracterul lor [119, p.51]. Doar prin
aprecierea corectă a aşa circumstanţe cum sunt caracterul şi gradul individual al pericolului
social al infracţiunii, motivul acesteia, persoana celui vinovat, circumstanţele cauzei care
atenuează ori agravează răspunderea, influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării
vinovatului, precum şi condiţiile de viaţă ale familiei acestuia, poate fi individualizată pedeapsa
în cadrul examinării fiecărui caz concret. Acest lucru nu poate fi efectuat de către legislator,
91
deoarece acesta nu poate să reflecte în lege toată gama de caracteristici a infracţiunilor concrete
şi a persoanelor concrete ce le-au săvârşit.
Astfel, susţinem autorii L.L. Cruglicov şi A.V. Vasilevschii, care definesc diferenţierea
răspunderii penale ca fiind împărţirea, dozarea răspunderii, efectuată de către legislator ţinând
cont de un anumit gen de circumstanţe, scopul căreia (dozării) este crearea pentru autorităţile
ce aplică legea a unui cadru dorit pentru stabilirea măsurii (categoriei şi
cuantumului)răspunderii penale pentru fapta comisă [108, p.62]. Însă, considerăm că această
definiţie nu este chiar completă.
De aceia, propunem următoarea definiţie a diferenţierii şi anume: Diferenţierea
răspunderii penale este un proces, o activitate ce se efectuează de către legislator, în actul
legislatorului şi constă în gradarea, împărţirea, divizarea răspunderii în legea penală, în
rezultatul căreia de către legislator sunt stabilite diferite consecinţe juridico-penale în
dependenţă de caracterul şi gradul prejudiciabil tipic al infracţiunii şi al persoanei
infractorului, care se realizează în Partea Specială prin stabilirea răspunderii pentru diferite
infracţiuni tipice şi fixarea sancţiunilor corespunzătoare, la fel şi prin evidenţierea, crearea în
limitele anumitor categorii de infracţiuni, a componenţelor de infracţiuni cu semne calificative,
iar în Partea Generală a CP, se realizează prin instituţiile liberării de răspundere şi pedeapsă
penală în cazurile când legislatorul obligă organele de drept să aplice aceste instituţii.
Respectiv, am ajuns la concluzia că individualizarea răspunderii penale este un proces, o
activitate, ce se efectuează în actul organului de urmărire penală, sau în actul judecătoresc şi
constă în evaluarea caracterului şi gradului prejudiciabil individual al infracţiunii şi al
persoanei infractorului, datelor despre persoana ce comis infracţiunea, gravităţii infracţiunii
comise, circumstanţelor ce atenuează şi agravează răspunderea, luându-se în consideraţie
influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi condiţiile de
viaţă ale familiei acestuia, şi se exprimă fie prin condamnare publică, în numele legii, a faptelor
infracţionale concrete şi a persoanelor concrete care le-au săvârşit, urmată de aplicarea
pedepsei penale concrete, fie cu liberarea persoanei de răspundere sau de pedeapsa penală, în
cazurile stabilite de lege, când legea lasă aceasta la aprecierea organului de urmărire penală
sau a instanţei de judecată.
Dorim să atragem atenţia şi la faptul, că în literatura de specialitate individualizarea
răspunderii penale, deseori se reduce de fapt la individualizarea pedepsei. Autorii reies din aceia,
că răspunderea se supune diferenţierii, iar pedeapsa – individualizării. Nu suntem de acord cu
această interpretare şi ne expunem părerea că răspunderea penală şi pedeapsa penală sunt nişte
fenomene care nu coincid, de aceia individualizarea uneia din ele, nu poate să coincidă cu
92
individualizarea celeilalte. Mai mult decât atât, individualizarea răspunderii penale, poate fi
exprimată nu numai prin aplicarea pedepsei penale concrete persoanei ce a comis infracţiunea,
dar şi prin liberarea persoanei de răspundere sau pedeapsă penală. Astfel, subiect al
individualizării răspunderii penale, în opinia noastră, poate fi atât organul de urmărire penală,
cât şi instanţa de judecată. Totodată, în conformitate cu alin. (1) art.61 CP al RM, pedeapsa
penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a
condamnatului ce se aplică doar de către instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care
au săvârşit infracţiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor. Analizând această
prevedere legală, ajungem la concluzia că subiect al individualizării pedepsei penale, este doar
instanţa de judecată. Reieşind din faptul, că săvârşirea infracţiunii, atrage după sine răspunderea
şi pedeapsa penală, concluzionăm că individualizarea în dreptul penal, trebuie să se refere atât
la răspunderea cât şi la pedeapsa penală. Individualizarea răspunderii penale însă, este o
noţiune mai largă decât cea a individualizării pedepsei penale. Individualizarea răspunderii
penale, nu în toate cazurile, dar totuşi în majoritatea sa, se realizează prin stabilirea şi aplicarea
pedepsei penale. În dreptul penal răspunderea este personalizată, adică apare doar faţă de
persoana sau persoanele care au săvârşit nemijlocit infracţiunea fie au participat la săvârşirea ei.
Astfel, trebuie de avut în vedere, că sunt individuale şi de aceia se deosebesc între ele nu numai
infracţiunile dar şi persoanele ce le săvârşesc. De aceia, individualizarea pedepsei, constă în
alegerea categoriei şi mărimii concrete a acesteia, faţă de persoana concretă. În aşa mod,
individualizarea pedepsei penale este un act al instanţei de judecată şi constă în stabilirea
pedepsei concrete persoanei recunoscute vinovată de comiterea infracţiunii, pedeapsă care
corespunde caracterului şi gradului prejudiciabil individual al infracţiunii şi al persoanei
infractorului, datelor despre persoana ce comis infracţiunea, gravităţii infracţiunii comise,
circumstanţelor ce atenuează şi agravează răspunderea, luându-se în consideraţie influenţa
pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi condiţiile de viaţă ale
familiei acestuia. Totodată, trebuie de ţinut cont de faptul, că individualizării este supusă nu
numai pedeapsa principală, dar şi cea complementară.
Din definiţiile individualizării răspunderii penale şi individualizării pedepsei penale date
mai sus, rezultă că aceasta este o operaţiune complexă şi se realizează în mai multe etape în
dependenţă de subiectul individualizării şi anume:
etapa individualizării la faza de urmărire penală;
etapa individualizării la faza judecării cauzei;
precum şi etapa individualizării la faza executării pedepsei penale.
Analizând legea penală (art.7; 50; 53; 113-118 CP RM) ajungem la concluzia, că
93
individualizarea răspunderii penale se realizează prin liberarea de răspundere penală, fie prin
condamnarea publică, în numele legii, a faptelor infracţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit,
fie prin liberarea de pedeapsă penală. Unele cazuri de liberare de răspundere penală pot efectuate
atât la faza urmăririi penale de către organul de urmărire penală, cât şi la faza judecării cauzei
penale, de către instanţa de judecată. La rândul său, condamnarea publică, în numele legii, a
faptelor infracţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit, se realizează doar la faza judecării
cauzei penale şi doar de către instanţa de judecată. În acelaşi timp, în opinia noastră,
condamnarea publică se manifestă prin calificarea faptelor, adică prin individualizarea
temeiurilor răspunderii penale, deoarece suntem de părerea că a individualiza răspunderea,
înseamnă a stabili mai întâi de toate, cine concret şi pentru ce fapte concrete este tras la
răspundere penală, care este încadrarea juridică a faptelor, fiind necesar a delimita şi a
individualiza răspunderea (de exemplu: în cazul excesului de autor, tentativei de infracţiune,
pregătirii de infracţiune, concurenţei normelor etc.). Următorul pas de realizare a răspunderii
penale, îl constituie individualizarea pedepsei penale. Aici trebuie de avut în vedere că
individualizarea pedepsei constituie un proces, ulterior individualizării răspunderii şi necătînd la
faptul că individualizarea pedepsei în mod obiectiv constituie forma principală de realizare a
răspunderii şi derivă din aceasta, totuşi aceste procese sunt diferite unul de altul.
Astfel, individualizarea pedepsei penale se realizează de către instanţa de judecată la faza
de judecare a cauzei, precum şi la faza de executare a pedepsei. De aici avem două forme a
individualizării pedepsei penale şi anume: 1) individualizarea judiciară şi 2) individualizarea
administrativă.
Individualizarea judiciară, este un act al instanţei de judecată şi constă în alegerea,
stabilirea şi aplicarea categoriei pedepsei principale concrete şi cuantumului acesteia, precum şi
în stabilirea şi aplicarea cuantumului pedepsei complementare persoanei recunoscute vinovată de
comiterea infracţiunii, pedeapsă care corespunde caracterului şi gradului prejudiciabil individual
al infracţiunii şi al persoanei infractorului, datelor despre persoana ce a comis infracţiunea,
gravităţii infracţiunii comise, circumstanţelor ce atenuează şi agravează răspunderea, luându-se
în consideraţie influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi
condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.
Individualizarea administrativă a pedepsei penale se efectuează de către organele
administrative de executare a pedepsei, constă în executarea pedepsei şi se realizează prin
adaptarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în raport cu conduita
condamnaţilor în locul de deţinere. Individualizarea administrativă poate cuprinde nu numai
regimul de executare, dar şi durata executării pedepsei, care poate fi redusă de către organele
94
administrative prin compensarea privilegiată a zilelor de muncă (art.238 Codul de executare al
RM), fie prin liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, fie prin graţiere. Deşi
individualizarea administrativă poate avea un caracter judiciar sau mixt, totuşi rolul organelor
administrative în realizarea executării pedepsei este unul principal şi de o importanţă mare.
Vorbind despre individualizarea administrativă a pedepsei penale, totuşi considerăm, că
aceasta se referă nu doar la pedeapsa privativă de libertate dar şi la pedepsele alternative - de
exemplu munca neremunerată în folosul comunităţii (art.67 CP al RM). În acest caz,
individualizarea administrativă, la fel este efectuată de către organele administrative şi anume de
către autorităţile administraţiei publice locale şi se realizează prin stabilirea numărului de ore de
lucru executate pe zi, prin locul prestării, la fel şi prin durata prestării.
Cadrul legal al individualizării administrative îl constituie Codul penal al Republicii
Moldova şi Codul de executare al Republicii Moldova [27].
Încă o problemă, care este discutată puţin în teoria dreptului penal, dar care merită a fi
abordată, o constituie problema determinării limitelor individualizării pedepsei la stabilirea
acesteia. Cu alte cuvinte, urmează a fi clarificată întrebarea dacă individualizarea pedepsei are
careva limite sau este nelimitată? Aşa, în conformitate cu alin. (1) art.75 CP al RM, la aplicarea
pedepsei, aceasta urmează a fi individualizată în limitele fixate în Partea Specială a prezentului
cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii Generale a prezentului cod. Astfel, suntem de
părerea că limitele individualizării pedepsei la stabilirea acesteia ( în cazul în care nu este temei
de a libera persoana de răspundere sau pedeapsă penală ), sunt mărginite şi se află în cadrul
limitelor diferenţierii acesteia, fie în limitele prevăzute de criteriile speciale de aplicare a
pedepsei (art.79-82; 84, 85 CP al RM). În afară de aceasta, pedeapsa poate fi aplicată doar
ţinându-se cont de lista categoriilor de pedepse prevăzute de lege pentru persoanele fizice şi
juridice (art.62; 63 CP), precum şi de limitele minimale şi maximale prevăzute de lege în PG a
CP pentru fiecare pedeapsă în parte. Anume de aceia, individualizând pedepsei, nu poate fi
aplicată închisoarea pe un termen de 2 luni, sau muncă neremunerată în folosul comunităţii pe un
termen de 50 de ore. Totodată la individualizarea pedepsei permanent trebuie să se respecte
principiul egalităţii în faţa legii.
Astfel, conchidem că individualizarea pedepsei nu poate fi infinită, ea are limitele sale [68,
p.259-262].
Principiul individualizării pedepsei penale în Legea penală, este realizat în Capitolul VIII
din CP al RM, întitulat - Individualizarea pedepsei. În alin. (1) art.75 CP din capitolul respectiv,
legislatorul stabileşte următoarele criterii generale de individualizare a pedepsei:
1) limitele de pedeapsă fixate în Partea specială a Codului penal;
95
2) dispoziţiile Părţii generale a Codului penal;
3) gravitatea infracţiunii săvârşite;
4) motivul infracţiunii săvârşite;
5) persoana celui vinovat;
6) circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea;
7) influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului;
8) condiţiile de viaţă ale familiei celui vinovat.
Enumerarea are caracter exhaustiv.
Cu ajutorul acestor criterii legislatorul a urmărit înfăptuirea principiului individualizării
pedepselor în justiţia penală şi totodată să asigure respectarea întocmai a principiului legalităţii.
La diferite etape a dezvoltării institutului individualizării pedepsei, elementele ce stau la
baza acestuia erau denumite diferit. Astfel în art.36 CP al RM, în redacţia Legii penale din
24.03.1961, legislatorul utilizat denumirea de principii generale ale aplicării pedepsei. La
momentul de faţă, cum am mai menţionat, legislatorul în alin. (1) art.75 CP,vorbeşte despre
criteriile generale de individualizare a pedepsei.
În doctrina dreptului penal, la fel este discutabilă întrebarea privind conceptul criteriilor
generale ale aplicării pedepsei, existând mai multe opinii referitor la această problemă.
Astfel, unii autori consideră că criteriile generale de individualizare a pedepsei sunt
anumite norme sau principii referitoare la unele date sau elemente ce caracterizează ori sunt de
natură să ajute la caracterizarea faptelor penale şi a infractorilor şi de aceia sunt prevăzute de
lege ca mijloace de care trebuie să se folosească instanţa de judecată la individualizarea pedepsei
[23, p.386; 43, p.556]. Autorul Veliev S.A. este de părerea că principiile aplicării pedepsei sunt
nişte idei diriguitoare întărite în legea penală sau care rezultă din interpretarea acesteia, care
stabilesc întreaga natură a sistemului de pedepse penale şi de care se conduc instanţele de
judecată la aplicarea pedepsei pe un caz concret [79, p.113].
În opinia noastră, neajunsul unei asemenea abordări constă în înlocuirea unei noţiuni -
noţiunii de principiu, cu altă noţiune - noţiunea de criteriu general de individualizare a pedepsei.
Delimitarea principiilor de criteriile generale de individualizare a pedepsei trebuie făcută atât
după destinaţia şi scopurile acestora, precum şi după reglementarea lor în CP al RM. Suntem de
părerea că, nu constituie un principiu, de exemplu acel fapt, că instanţa de judecată trebuie să
stabilească pedeapsa „în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod şi în strictă
conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod ” etc.
Alţi autori, definesc criteriile generale de individualizare a pedepsei ca fiind nişte elemente
consacrate ca atare prin lege de care judecătorul trebuie să ţină sama în procesul de aplicare a
96
unei sancţiuni concrete persoanei care se face vinovată de săvârşirea unei infracţiuni sau fapte
prevăzute de legea penală [35, p.426]. Nu suntem de acord şi cu această afirmaţie din motivul, că
reieşind din sensul său etimologic, cuvîntul „element” înseamnă parte componentă a unui întreg;
parte care contribuie la formarea unui întreg, etc. [34, p.273]. Astfel, deşi criteriile generale de
individualizare a pedepsei sunt destinate de a garanta concordanţa dintre pedeapsa concretă
stabilită de către instanţa de judecată şi caracterul şi gradul prejudiciabil individual al infracţiunii
concrete, precum şi al persoanei concrete vinovate de săvârşirea infracţiunii, la fel şi a asigura
stabilirea unei pedepse legale, raţionale şi umane, totuşi fiecare criteriu prezintă o entitate de sine
stătătoare, iar individualizarea pedepsei nu reprezintă prin sine ceva întreg, ci constituie un
anumit proces, ceia ce înseamnă mersul, desfăşurarea sau evoluţia unui fenomen, a unui
eveniment etc. [ibidem].
În opinia altor autori, la baza individualizării pedepsei penale stau anumite criterii, după
cum este stabilit şi în art.75 CP al RM. De exemplu, Bajanov M.I., defineşte aceşti factori ca
fiind „criterii stabilite de lege, de care trebuie să se conducă instanţa de judecată la stabilirea
pedepsei pe fiecare cauză penală concretă” [73, p.23].
Suntem de părerea, că este nereuşită definirea a ceia ce stă la baza aplicării pedepsei penale
ca fiind nişte criterii. Astfel, reieşind din sensul etimologic al cuvântului, criteriu (fr. critérium)
înseamnă punct de vedere, principiu, normă pe baza cărora se face o clasificare, o definire, o
apreciere [160]. Procesul de individualizare, însă, nu constituie în sine o clasificare, de aceia
termenul de criteriu în cazul dat, nu se potriveşte.
Încă un grup de autori, tratează criteriile generale de individualizare a pedepsei ca fiind
nişte reguli de aplicare a pedepsei. De exemplu, O.A. Measnicov scrie: „ Criteriile generale ale
aplicării pedepsei constituie reguli, de care trebuie să se conducă instanţa de judecată la
determinarea pedepsei fiecărei persoane, ce a comis o faptă social-periculoasă” [128, p.8].
Susţinem parţial această părere. Astfel, conform sensului său etimologic, cuvântul „regulă”
(fr. règle) înseamnă – normă, lege pe baza căreia are loc un proces, se desfăşoară o activitate,
sau se produce un fenomen [159]. În cazul individualizării, anume este vorba de un anumit
proces legat de stabilirea unei pedepse echitabile şi întemeiate persoanei, ce a comis o faptă
prevăzută de legea penală. În opinia noastră, prevederile alin. (1) art.75 CP al RM, care stabilesc
că „Persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă
echitabilă în limitele fixate în Partea Specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu
dispoziţiile Părţii Generale a prezentului cod”, constituie anume o regulă, pe care instanţa de
judecată este obligată să o respecte. Totodată, cum am mai menţionat, pedeapsa trebuie să fie
întemeiată. În acelaşi timp, în conformitate cu alin. (1) art.51 CP al RM, răspunderea penală a
97
persoanei presupune anumite temeiuri şi anume, temeiul real, care este infracţiunea şi temeiul
juridic, care este componenţa de infracţiune, de aceia, în cazul în care instanţa de judecată a
hotărât să aplice pedeapsa penală, faţă de persoana ce a comis infracţiunea, atunci alegerea
categoriei şi mărimii acesteia, la fel trebuie să fie întemeiată, adică să se bazeze pe anumite
temeiuri.
Analizând sensul etimologic al cuvântului „temei” (din sl. temelĩ) care înseamnă solid,
serios; însemnat, important [159] şi suprapunându-l cu prevederile alin. (1) art.75 CP al RM şi
anume că la stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de
gravitatea infracţiunii săvârşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de
circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate
asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia,
vedem, că factorii menţionaţi mai sus, au o importanţă deosebită la stabilirea pedepsei, deoarece
se referă la caracterul şi gradul prejudiciabil individual al infracţiunii, precum şi la gradul de
pericol social al persoanei infractorului.
Astfel, fapta prejudiciabilă, precum şi componenţa infracţiunii constituie temeiuri ai
răspunderii penale, iar factorii prevăzuţi la art.75 CP al RM, constituie temeiuri generale de
aplicare a pedepsei.
Analizând art.75 CP al RM, vedem că criteriile de care trebuie să se ţină cont la stabilirea
categoriei şi termenului pedepsei constituie, orientări obligatorii pentru instanţa de judecată, ele
indicând direcţia în care trebuie să fie căutate şi constatate datele şi elementele de
individualizare. Caracterul obligatoriu rezultă direct din dispoziţia imperativă a normei date, în
care se foloseşte expresia „judecata ţine cont”, ceia ce înseamnă, că la stabilirea pedepsei,
instanţa de judecată este obligată să ţină seama de toate criteriile de individualizare arătate în
textul legal. Astfel, stabilirea pedepsei fără a lua în consideraţie vre-unul dintre aceşti factori, va
conduce la netemeinicia sau ilegalitatea pedepsei aplicate (art.444 alin. (1) p. 9) CPP al RM).
În acelaşi timp, criteriile prevăzute la art.75 CP, au caracterul de reguli generale, întrucât
ele sunt menţionate la modul general, având în vedere stabilirea pedepsei pentru infracţiunea
săvârşită de către autor şi dusă până la capăt (consumată) şi nu cuprind particularităţile tuturor
situaţiilor şi circumstanţelor eventual posibile, supuse aprecierii din partea judecăţii. Caracterul
de reguli generale a criteriilor date, se manifestă şi prin aceia, că de fapt, de ele se ţine cont în
toate cazurile de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter penal (pedepse, măsuri de
constrângere cu caracter educativ), inclusiv şi în situaţii în care ar fi aplicabile şi unele criterii
speciale de individualizare, (de exemplu, în cazul participaţiei, tentativei şi pregătirii de
infracţiune, pluralităţii de infracţiuni etc.). Aşa, de criteriile generale de individualizare a
98
pedepsei, la care se atribuie şi circumstanţele atenuante şi agravante, se ţine cont în egală
măsură atât la stabilirea categoriei şi cuantumului pedepsei definitive în cazul unui cumul de
infracţiuni, cât şi în acelaşi rând, la stabilirea pedepsei pentru fiecare infracţiune în parte din
cumulul respectiv de infracţiuni [69, p.170, 174]. La rândul său, varierea metodelor absorbţiei,
adunării totale sau parţiale, la fel sunt forme de manifestare a individualizării, la baza căreia stau
aceleaşi criterii generale prevăzute la art.75 CP.
O altă caracteristică a criteriilor generale este pluralitatea lor, în sensul că ele trebuie să fie
luate în consideraţie de către instanţa de judecată, toate împreună, cumulativ, individualizarea
pedepsei neputând fi realizată prin folosirea numai a unuia sau a unora dintre temeiuri.
Astfel, criteriilor generale de individualizare a pedepsei le sunt specifice următoarele
trăsături caracteristice:
- sunt obligatorii pentru instanţa de judecată;
- au caracterul de reguli generale;
- trebuie să fie luate în consideraţie de către instanţa de judecată, doar toate împreună,
cumulativ.
În aşa mod, criteriile generale de individualizare a pedepsei sunt anumite reguli şi
temeiuri generale stabilite de lege, de care instanţa de judecată trebuie să ţină cont în mod
obligatoriu, cumulativ, la determinarea categoriei şi cuantumului pedepsei, fiecărei persoane ce
a comis o faptă prejudiciabilă prevăzută de legea penală.
Unul din principalele criterii de individualizare a pedepsei penale, de care instanţa de
judecată trebuie să ţină cont în mod obligatoriu, la determinarea categoriei şi cuantumului
pedepsei, îl constituie circumstanţele atenuante şi agravante. Însă, analizând aceste circumstanţe
în calitate de criteriu al individualizării pedepsei sub aspectul obligativităţii lor, observăm că
circumstanţele atenuante se deosebesc de cele agravante. Astfel, circumstanţele atenuante se iau
în consideraţie la stabilirea pedepsei indiferent de perceperea lor subiectivă (conştientizare) de
către vinovat, de aceea pentru a fi luate în consideraţie este suficient ca instanţa de judecată să
constate efectiv existenta lor. Altfel stau lucrurile când este vorba despre circumstanţele
agravante: în afară de constatarea prezenţei lor pe cauza penală, instanţa de judecată trebuie să
stabilească şi atitudinea subiectivă a vinovatului faţă de asemenea circumstanţe [62, p.166-168].
În opinia noastră, dacă astfel de circumstanţe există doar formal, adică în esenţă nu influenţează
asupra sporirii pericolului social din motiv că vinovatul nu conştientiza faptul că comite
infracţiunea cu circumstanţe agravante, atunci ele nu pot fi luate în consideraţie la aplicarea
pedepsei. De exemplu, infracţiunea a fost comisă în timpul unei calamităţi naturale (alin. (1),
lit. m) art.77 CP), însă infractorul la săvârşirea crimei nu a profitat de această stare. În aşa caz,
99
agravarea pedepsei nu va fi întemeiată.
În legea penală a RM şi anume, în art.7 CP, este reglementat principiul individualizării
răspunderii penale şi pedepsei penale, care stabileşte că „La aplicarea legii penale se ţine cont
de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite, de persoana celui vinovat şi de
circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală ”.
După cum menţionează unii autori, circumstanţele atenuante şi agravante constituie nişte
factori ce se referă la persoana vinovatului şi fapta comisă [73, p.39]. În aşa mod, în opinia
noastră, circumstanţele atenuante şi agravante, de rând cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi
persoana celui vinovat, constituie criterii de bază a individualizării pedepsei, deoarece anume
aceste trei criterii se referă la caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei şi/sau al persoanei
vinovatului şi au influenţă hotărâtoare la stabilirea categoriei şi cuantumului pedepsei în fiecare
caz în parte.
În Codul penal precedent ( în redacţia Legii din 24.03.1961 ), în unele cazuri era prescris de
a ţine cont de: caracterul şi gradul pericolului social al infracţiunii, de persoana vinovatului şi de
alte circumstanţe ale cauzei (art.23 alin. 7; 24¹ alin. 1; 36; 44¹ alin. 1 CP al RM, în redacţia Legii
din 24.03.1961), adică „circumstanţele cauzei” includeau în sine pe lângă alte circumstanţe, la
fel şi pericolul social (gradul prejudiciabil) al faptei săvârşite şi persoana vinovatului. În alte
cazuri (art.32 alin. 1, 43 alin. 5 CP al RM, în redacţia Legii din 24.03.1961 ) situaţia aminteşte
prevederile alin. (1) art.7 al actualului CP al RM, în care este prescris, că la aplicarea legii penale
se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite, de persoana celui
vinovat şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală. Însă, în
cazul unei asemenea abordări a problemei, se prezumă, că „persoana celui vinovat” şi „gradul
prejudiciabil al infracţiunii săvârşite”, sunt scoase în afara limitelor noţiunii de „circumstanţe ale
cauzei”, şi reprezintă noţiuni egale între ele după importanţa sa. În acelaşi timp, analizând
circumstanţele enumerate la art.76, 77 CP, în actuala redacţie, observăm, că multe din ele se află
în afara limitelor componenţei de infracţiune, şi caracterizează comportamentul persoanei
vinovate, atât până, cât şi după săvârşirea faptei, adică se află în afara limitelor circumstanţelor
nemijlocite ale cauzei. De aici, ajungem la concluzia că noţiunea de „circumstanţe ale cauzei” şi
„circumstanţe atenuante şi agravante” nu coincid după conţinut, iar ultimele, în aspectul cercetat,
au un conţinut mai larg.
Totodată, suntem de părerea că pentru a aplica o pedeapsă echitabilă şi umană, este
necesar să înţelegem just raportul dintre criteriile generale de individualizare a pedepsei. În
legătură cu faptul dat, apare întrebarea, dacă respectivele criterii au un conţinut propriu, adică
sunt oare ele de sine stătătoare, fie se condiţionează unul pe altul, fie împreună constituie un tot
100
întreg?
Analizând din punct de vedere gramatical norma art.75 alin. (1) CP, observăm că
„gravitatea infracţiunii săvârşite”, „persoana celui vinovat” şi „circumstanţele atenuante şi
agravante”, sunt indicate separat şi prin aceasta legislatorul, în opinia noastră, accentuează
inadmisibilitatea confundării sau echivalării acestor noţiuni. În acelaşi timp, reieşind din faptul
că circumstanţele atenuante şi agravante, caracterizează fie infracţiunea, fie persoana celui
vinovat, fie concomitent infracţiunea şi persoana celui vinovat, la prima vedere, putem să ne
îndoim de faptul că ele, de rând cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi persoana celui vinovat,
constituie criterii aparte de individualizare a pedepsei. Sinestătornicia gravităţii infracţiunii
săvârşite, a persoanei celui vinovat şi a circumstanţelor atenuante şi agravante, ca criteriu de
individualizare a pedepsei, în opinia noastră nu poate fi absolută, ea este relativă. Totodată, dacă
nu vom aprecia corect coraportul dintre aceste criterii de individualizare a pedepsei, atunci într-
adevăr putem ajunge la concluzia că gravitatea infracţiunii săvârşite şi persoanei celui vinovat,
includ în sine circumstanţele atenuante şi agravante şi nu este necesar să fie incluse în lege în
calitate de criteriu de individualizare separat, sau invers, putem ajunge la concluzia, de a exclude
din cercul criteriilor de individualizare a pedepsei gravitatea infracţiunii săvârşite şi persoana
celui vinovat, lăsând doar circumstanţele atenuante şi agravante, întrucât toate cele mai
importante semne ale faptei şi a persoanei ce a comis-o, deja sunt luate în consideraţie de către
legislator la construirea componenţelor de infracţiuni.
În opinia noastră, sensul stabilirii în lege a circumstanţelor atenuante şi agravante, în
calitate de criteriu de sine stătător de individualizare a pedepsei, constă în importanţa practică a
acestui pas şi anume, orientează organele judecătoreşti, să ţină cont la stabilirea pedepsei, de cele
mai importante circumstanţe care se întâlnesc în viaţa cotidiană (tipice), ce se referă la gradul
prejudiciabil al infracţiunii şi la pericolul social al persoanei vinovatului, datorită cărui fapt,
influenţează la stabilirea categoriei şi cuantumului pedepsei penale.
Aici este important de înţeles că majoritatea circumstanţelor atenuante şi agravante pot să
nu se refere nemijlocit la semnele componenţei infracţiunii, fie să caracterizeze persoana
vinovatului ( de exemplu: ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, dacă ele au provocat
infracţiunea (lit. g) alin. (1) art.76 CP), săvârşirea infracţiunii cu folosirea încrederii
acordate(art.77 alin. (1) lit. n) CP ) ş. a.), însă instanţa de judecată trebuie să ţină cont de ele la
stabilirea pedepsei, în virtutea acelui fapt că ele, fără a caracteriza nemijlocit infracţiunea şi
persoana vinovatului, totuşi influenţează gradul prejudiciabil al lor, iar în cele din urmă
influenţează individualizarea pedepsei.
Analizând coraportul dintre noţiunile „circumstanţele atenuante şi agravante” şi „gravitatea
101
infracţiunii săvârşite”, în opinia noastră, mai întâi de toate trebuie studiată legătura între
componenţa infracţiunii şi circumstanţele atenuante şi agravante. Considerăm că între aceste
noţiuni este o legătură strânsă. Astfel, art.15 CP, stabileşte că gradul prejudiciabil al infracţiunii
se determină conform semnelor ce caracterizează elementele infracţiunii: obiectul, latura
obiectivă, subiectul şi latura subiectivă. În alin. (1) art.51 CP, este stabilit că prezenţa în fapta
persoanei a semnelor componenţei de infracţiune, constituie temei al răspunderii penale, iar prin
urmare şi un temei de aplicare a pedepsei. În acelaşi timp, categoria şi mărimea pedepsei este
determinată inclusiv, de circumstanţele atenuante şi agravante. În acest contest, în cazul în care o
circumstanţă atenuantă sau agravantă este prevăzută de norma PS în calitate de semn calificativ
al componenţei de infracţiune, atunci lipsa acestui semn ar însemna lipsa componenţei de
infracţiune, în timp ce lipsa circumstanţei atenuante sau agravante, ce urmează a fi luată în
consideraţie la aplicarea pedepsei de rând cu semnele componenţei de infracţiune, nu înseamnă
lipsa componenţei de infracţiune ci doar influenţează alegerea de către instanţă a categoriei şi
cuantumului pedepsei. Totodată, circumstanţele atenuante şi agravante caracterizează diferite
aspecte ale comportamentului criminal care se află în afara componenţei de infracţiune, cum ar
fi: comportamentul preinfracţional şi postinfracţional. În aşa mod, rămânând în afara limitelor
componenţei de infracţiune, ele la fel influenţează individualizarea pedepsei deoarece determină
gradul prejudiciabil al comportamentului criminal.
Cu referire la coraportul dintre noţiunile „circumstanţele atenuante şi agravante” şi
„persoana celui vinovat”, în literatura de specialitate întâlnim părerea, conform căreia instanţa de
judecată, la aplicarea pedepsei, trebuie să ţină cont de datele ce se referă la persoana vinovatului,
indiferent de faptul dacă ele sunt sau nu, indicate în listele legale (alin. (1) art.76; alin. (1) art.77
CP) [79, p.233]. Parţial nu putem fi de acord cu această părere deoarece, în opinia noastră, la
stabilirea pedepsei au importanţă doar acele semne, trăsături şi calităţi ale persoanei, ce
determină pericolul social al acesteia. Totodată, atât în calitate de semne ce caracterizează
persoana vinovatului, cât şi în calitate de circumstanţe atenuante şi agravante, pot apărea doar
datele care vădesc despre pericolul social mai mare sau mai mic al persoanei vinovatului. De
aici, apare întrebarea: dacă unele şi aceleaşi date, pot fi luate în consideraţie la aplicarea pedepsei
atât ca semn ce caracterizează persoana vinovatului cât şi în calitate de circumstanţă ce atenuează
sau agravează răspunderea şi pedeapsa penală şi ca urmare, dublu, fie să micşorăm, fie să mărim
gradul pericolului social ? Considerăm că nu.
Potrivit unei alte păreri expuse în doctrina penală, pericolul social al persoanei vinovatului
se compune din cumulul circumstanţelor cauzei ce atenuează şi agravează pedeapsa, precum şi
din totalitatea altor calităţi a persoanei, ce ţin de datele social-demografice şi psihofiziologice ale
102
acesteia [131, p.57-60]. Ideea dată, în opinia noastră la fel nu este convingătoare, deoarece duce
la suprapunerea criteriilor generale de aplicare a pedepsei, iar în cele din urmă dă temei pentru a
argumenta posibilitatea aplicării pedepsei doar după semnul pericolului social al persoanei
vinovatului, lipsind circumstanţele atenuante şi agravante ca criteriu de individualizare, de
importanţă de sine stătătoare.
În aşa mod, fiecare dintre cele trei criterii de individualizare îşi are rolul şi ponderea sa,
operând distinct în raport cu celelalte criterii, în procesul individualizării pedepsei penale. La
individualizarea pedepsei, instanţa de judecată trebuie să le aibă în vedere pe toate, evaluându-le
pe fiecare şi dându-le semnificaţia care li se cuvine. Aici nu este vorba de o contopire a lor, ci
de o apreciere în ansamblu şi care se va reflecta într-o pedeapsă unică şi adecvată tuturor
cerinţelor şi datelor particulare ale cazului judecat.
Este de menţionat şi faptul că în cazul săvârşirii infracţiunii de către un minor, legea penală
a RM nu prevede o reglementare separată, specială a individualizării pedepsei, ceia ce în opinia
noastră este un neajuns al legii penale. De exemplu, în art.100 CP al României este reglementat
modul de aplicare a pedepsei faţă de minorii care au împlinit vârsta răspunderii penale, la fel şi
normele prevăzute la art.88, 89 CP al Federaţiei Ruse, stabilesc un sistem de pedepse aparte
pentru minori, la fel stabilesc reguli şi temeiuri speciale de aplicare a pedepsei minorilor.
În legea penală a RM, şi anume alin. (3) art.75 CP al RM, este stabilit că pentru săvârşirea
unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, pedeapsa se aplică minorului numai dacă se
apreciază că luarea măsurii cu caracter educativ nu este suficientă pentru corectarea minorului.
Conform alin. (1), lit. b) art.76 CP, la stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe atenuante
săvârşirea infracţiunii de către un minor, iar în alin. (1) al art.79 CP al RM, este stabilit că
minoratul persoanei care a săvârşit infracţiunea se consideră circumstanţă excepţională.
În p. 10, 19, 20 din Hot. Plen. CSJ a RM „Despre practica aplicării de către instanţele
judecătoreşti a legislaţiei în cadrul examinării cauzelor privind infracţiunile săvârşite de minori”
nr. 37 din 12.11.1997 [41], era menţionat că instanţele judecătoreşti trebuie să acorde atenţie
deosebită datelor cu privire la persoana inculpatului minor, condiţiilor lui de trai şi de educaţie,
motivelor infracţiunii, la fel şi cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvârşirea ei. La
stabilirea pedepsei minorilor instanţele judecătoreşti vor ţine cont de faptul că pedeapsa pentru
asemenea persoane în mare măsură trebuie să fie subordonată scopului de corectare si reeducare
a celor vinovaţi şi prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni. Este necesar de a exclude din practica
judiciară cazurile de aplicare neîntemeiată pentru minori a pedepsei de privare de libertate pe un
termen scurt, când în conformitate cu legea lor li se poate aplica o pedeapsă neprivativă de
libertate. În cazul stabilirii pedepsei minorului pentru săvârşirea unor infracţiuni grave instanţele
103
judecătoreşti sunt obligate, să ţină cont nu numai de caracterul si gradul de pericol social al
infracţiunii săvârşite, ci şi de persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care atenuează
sau agravează răspunderea, cât şi de cauzele şi condiţiile ce au contribuit la săvârşirea
infracţiunii. Instanţele judecătoreşti nu trebuie să admită cazuri de aplicare a pedepsei penale faţă
de minorii care au săvârşit o infracţiune ce nu prezintă un mare pericol social, dacă corectarea şi
reeducarea lor poate fi obţinută pe calea aplicării măsurilor de constrângere cu caracter educativ.
Totodată, în p. 19, 20, din Hot. Plen. CSJ a RM „Cu privire la practica judiciară în cauzele
penale privind minorii”, nr. 39 din 22.11.2004 [42], prin care a fost abrogată Hotărârea Plenului
menţionată mai sus, este explicat că la adoptarea sentinţei în cauza minorului, este necesar de
examinat posibilitatea liberării de pedeapsa penală în conformitate cu dispoziţiile art. 93 Cod
penal sau suspendarea condiţionată a executării pedepsei în conformitate cu dispoziţiile art. 90
Cod penal. În acest context, urmează să se întreprindă toate masurile prevăzute de lege pentru a
aplica inculpatului minor pedeapsa nonprivativă de libertate, sau pentru a-i stabili o pedeapsă
mai blânda decât cea prevăzută de lege (art.79 Cod penal). La individualizarea pedepsei
minorului, pe lângă criteriile enunţate în art.75 Cod penal (gravitatea infracţiunii săvârşite,
motivul acesteia, persoana celui vinovat, circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează
răspunderea, influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, condiţiile de
viaţă ale familiei acestuia) este necesar de a ţine cont şi de circumstanţele enunţate în art.475
CPP, stabilite de instanţa de judecată. Conform art.76 lit. b) Cod penal, la stabilirea pedepsei,
săvârşirea infracţiunii de către un minor se consideră circumstanţă atenuantă. Reieşind din
prevederile art.385 CPP, la stabilirea pedepsei minorului se iau în consideraţie şi recomandările
serviciului de resocializare, expuse în raportul anchetei sociale.
Legislaţia procesual-penală la fel stabileşte o procedură aparte în cazurile privind minorii
[28, art.474-487]. În acest sens, conform art.475 CPP al RM, în cadrul urmăririi penale şi
judecării cauzei penale privind minorii, afară de circumstanţele prevăzute în art.96 CPP şi în
special în afară de circumstanţele prevăzute de lege care atenuează sau agravează răspunderea
penală a făptuitorului (p. 2) alin. (1) art.96 CPP al RM ), urmează a se stabili:
1) vârsta minorului (ziua, luna, anul naşterii);
2) condiţiile în care trăieşte şi este educat minorul, gradul de dezvoltare intelectuală,
volitivă şi psihologică a lui, particularităţile caracterului şi temperamentului, interesele şi
necesităţile lui;
3) influenţa adulţilor sau a altor minori asupra minorului;
4) cauzele şi condiţiile care au contribuit la săvârşirea infracţiunii.
Toate aceste circumstanţe care urmează a fi stabilite de către instanţa de judecată, de fapt,
104
nu sunt altceva decât criterii speciale (suplimentare) de individualizare a pedepsei, pe care
instanţa de judecată este obligată să le stabilească din punct de vedere procedural.
Astfel, examinarea cauzelor penale privind minorii au specificul său determinat de
particularităţile subiectului infracţiunii, iar minoratul persoanei infractorului constituie o
circumstanţă atenuantă specială ce micşorează esenţial gravitatea faptei în coraport cu
persoana celui vinovat şi constituie o situaţie specială de stabilire a pedepsei.
În acest sens, Codul penal al RM trebuie să fie în concordanţă şi cu normele internaţionale
referitoare la drepturile copilului şi anume: Ansamblul de reguli minime ale ONU cu privire la
administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Bejing) adoptate prin Rezoluţia 40/33 din
29.11.1985; Normele ONU pentru protecţia minorilor privaţi de libertate, adoptate prin Rezoluţia
45/113 din 14.12.1990; Recomandarea REC (2003) 20 a Comitetului de Miniştri către Statele
Membre cu privire la noile modalităţi de tratare a delicvenţei juvenile şi rolul justiţiei juvenile,
adoptată de Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei la 24.09.2003 [33] ş. a..
De acea, în opinia noastră este necesar a introduce în Codul penal al RM o normă aparte în
care să fie reglementate criteriile speciale de stabilire a pedepsei penale infractorului minor.
3.2. Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale. Efectele
circumstanţelor atenuante şi agravante
În legea penală şi anume în alin. (1) art.76, alin. (1) art.77 CP RM, sunt stabilite
circumstanţele atenuante şi agravante care trebuie să fie luate în consideraţie de către instanţa de
judecată la stabilirea pedepsei. Aceste circumstanţe au fost enumerate în Capitlul 2, p. 2.2 din
prezenta lucrare. Totodată, conform alin. (2) art.76 CP RM, la stabilirea pedepsei, instanţa de
judecată poate considera ca fiind drept atenuante şi alte circumstanţe, neprevăzute la alin. (1)
art.76 CP RM, însă care vădesc un grad prejudiciabil mai mic al infracţiunii, cât şi un grad de
pericol social mai mic al persoanei vinovatului.
Este important să menţionăm, că circumstanţele atenuante, după natura lor, influenţează la
stabilirea pedepsei penale indiferent de perceperea lor subiectivă de către persoana vinovatului.
Principalul este ca ele să influenţeze în cazul concret gradul prejudiciabil al infracţiunii şi/sau
pericolului social al persoanei vinovatului. Deaceea, pentru a lua în consideraţie la stabilirea
pedepsei circumstanţele atenuante, este suficient ca instanţa de judecată să constate efectiv
existenta şi prezenţa lor pe cauza penală concretă [62, p.166-168].
Altfel stau lucrurile când este vorba despre circumstanţele agravante şi anume, în afară de
fixarea trăsăturilor lor obiective, instanţa de judecată trebuie să clarifice şi atitudinea subiectivă a
vinovatului faţă de asemenea circumstanţe, adică pentru a incrimina circumstanţele agravante
persoanei vinovate de comiterea infracţiunii, este necesar de a constata, că infractorul îşi dădea
105
seama despre faptul, că săvârşeşte infracţiunea în prezenţa circumstanţei sau circumstanţelor
agravante prevăzute de lege.
Deci, trebuie de recunoscut că în cazurile când persoana nu-şi dădea seama, şi cu atât mai
mult nici nu putea şi nu trebuia să-şi dea seama de existenţa caracterului agravant al
circumstanţelor care în mod obiectiv influenţează gradul prejudiciabil al infracţiunii, ultimele
nici într-un caz nu pot fi incriminate, şi să agraveze răspunderea. La aşa o concluzie ajungem,
reieşind atât din conţinutul art.20 CP al RM (fapta săvârşită fără vinovăţie (cazul fortuit)), cât şi
bazându-ne pe principiul vinovăţiei, în conformitate cu care persoana este supusă răspunderii
penale şi pedepsei penale numai pentru fapte săvârşite cu vinovăţie (conţinutul principiului
vinovăţiei corespunde prevederilor art.6 alin. (1) CP al RM). Aşa, de exemplu, în cazul în care
persoana vinovată de comiterea infracţiunii nu conştientiza şi nu putea să conştientizeze, faptul
că, pricinuieşte prin infracţiune urmări grave sau că fapta este îndreptată împotriva unui minor
sau a unei femei gravide, atunci instanţa de judecată nu este în drept să facă trimitere la art.77
alin. (1) lit. b), e) CP RM, chiar dacă astfel de circumstanţe există [ibidem].
Totodată, în opinia noastră, unele circumstanţe agravante din cele enumerate în alin. (1)
art.77 al CP, pot avea un caracter subiectiv specific şi anume: unele din ele pot presupune în
calitate de temei obligatoriu de înăsprire a răspunderii - conştientizarea de către infractor a
conţinutului circumstanţei respective, iar altele pot agrava răspunderea şi atunci când cel vinovat
trebuia şi putea să-şi dea seama despre existenţa circumstanţelor de acest ordin, şi despre
conţinutul lor antisocial (de exemplu în cazul săvârşirii infracţiunii prin mijloace care prezintă un
pericol social sporit (art.77 alin. (1) lit. i) CP RM).
Aceste concluzii rezultă din faptul că circumstanţele prevăzute de lege care atenuează sau
agravează răspunderea penală a făptuitorului, constituie obiect al probării şi instanţa de judecată
este obligată să constate dacă partea acuzării a dovedit existenţa lor (art. 96 alin. (1) p. 2); 385
alin. (1), p. 6); 394 alin. (1), p. 3) CPP). Este de menţionat faptul că enumerarea circumstanţelor
agravante prevăzute de lege în art. 77 CP, are caracter exhaustiv, de aceia instanţa de judecată la
individualizarea pedepsei, nu este în drept să recunoască ca agravante alte circumstanţe, care nu
sunt prevăzute de lege. În acelaşi timp, datele, stările, situaţiile, împrejurările, calităţile, de ordin
obiectiv şi subiectiv menţionate la alin. (1) art. 77 CP, pot fi considerate drept circumstanţe
agravante, doar în cazul în care nu sunt incluse în componenţa infracţiunii în calitate de semne
obligatorii a laturii obiective a componenţei de infracţiune respectivă, de aceia, ele nu influieţează
calificarea faptei, ci doar agravează pedeapsa în limitele sancţiunii normei Părţii Speciale a CP
prevăzute pentru infracţiunea concretă săvârşită.
106
La stabilirea pedepsei, pot fi recunoscute drept circumstanţe agravante numai acele
împrejurări, care sunt strict prevăzute de lege, stabilite de organele de urmărire penală şi incluse
în conţinutul rechizitoriului (art. 296 alin. (2) CPP). În cazul în care vreuna din circumstanţe
agravante enumerate în art.77 CP imputată inculpatului, fiind cercetată în şedinţă judiciară, nu
şi-a găsit confirmare, aceasta urmează a fi exclusă din învinuire, din oficiu, de către instanţa de
judecată, cu indicarea motivelor în partea descriptivă a sentinţei [162].
Totodată, în opinia noastră, în cazul în care circumstanţa agravantă prevăzută la art. 77
alin. (1) lit. c) CPP, nu a fost indicată în rechizitoriu, instanţele judecătoreşti la stabilirea
pedepsei pot recunoaşte această circumstanţă ca agravantă, doar în cazul modificării acuzării în
şedinţa de judecată în sensul agravării ei, în condiţiile stabilite de art. 326 alin. (2) CPP, în cazul
în care în cadrul judecării cauzei, se va constata că infracţiunea incriminată a fost comisă în
coparticipare cu altă persoană care a fost scoasă neîntemeiat sau ilegal de sub urmărire penală şi
dacă săvârşirea infracţiunii prin orice formă de participaţie a fost indicată ca circumstanţă
agravantă în noua învinuire.
Sistemele legislaţiilor penale ale unor ţări formulează regulile ce stabilesc în mod concret
caracterul şi gradul influenţei circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei, la fel
stabilesc ordinea, şi modul în care trebuie să ţină cont instanţa de judecată de circumstanţele
cauzei în momentul alegerii măsurii de înrâurire juridico-penală. Asemenea prevederi găsim în
art.76 al CP al României, art.62 CP al Federaţiei Ruse, art.65 CP al Elveţiei, art.49 CP al
Germaniei, art.66 p. 2)- 4) CP al Spaniei [30, p.46; 148, p.29-30; 151, p.40; 150, p.124; 146,
p.149].
Legislaţia penală în vigoare a Republicii Moldova, nu prevede astfel de reguli stricte. Sigur
că reieşind din sensul termenilor folosiţi în art.76, 77 a Codului penal, reiese că circumstanţele
atenuante scad, uşurează pedeapsa, iar cele agravante, din contra, o măresc, o agravează. Insă
suntem de părerea că pentru ca activitatea instanţei de judecată privind aplicarea pedepsei să se
bazeze pe o temelie ştiinţifică dură, o singură constatare a direcţiei influenţei circumstanţelor
atenuante şi agravante asupra pedepsei, nici pe departe nu este suficientă. Este necesar ca
judecătorul să-şi imagineze clar următoarele momente: dacă aceste circumstanţe influenţează
indispensabil categoria şi mărimea pedepsei, dacă da, atunci în ce măsură; poate oare să fie
stabilită o pedeapsă maximă în cazul în care sunt prezente circumstanţele atenuante şi o pedeapsă
minimă - în cazul existenţei circumstanţelor agravante; referitor la care pedeapsă instanţa de
judecată trebuie să facă atenuarea sau agravarea – la cea principală, la cea complimentară sau la
ambele feluri de pedepse, precum şi alte momente. Aceste întrebări importante ce ţin de
107
stabilirea pedepsei penale nu sunt clarificate în teoria dreptului penal [60, p.336-340], iar tratarea
lor în practica judiciară, în opinia noastră este superficială [162].
Legea penală a RM, stabileşte criteriile de care trebuie să ţină cont instanţa de judecată la
stabilirea pedepsei, adică legea, oferă răspuns doar la întrebarea: ce trebuie de luat în consideraţie
la stabilirea pedepsei ? Insă, în lege nu găsim răspuns la întrebarea cum, în ce mod, în ce ordine
şi volum, în ce măsură instanţa de judecată trebuie să ţină cont de circumstanţele cauzei pentru a
nu admite greşeli la stabilirea pedepsei. Cu alte cuvinte, legea nu oferă răspuns la întrebarea -
care este mecanismul luării în consideraţie a circumstanţele atenuante şi agravante la stabilirea
pedepsei? A se baza în întregime doar pe conştiinţa de drept şi pe propria convingere a
judecătorului, ca pe un oarecare mijloc universal, ce garantează alegerea şi numirea unei pedepse
echitabile, credem că nu este chiar corect: ca un garant subiectiv, conştiinţa de drept şi propria
convingere, apar doar în cumul cu putinţa judecătorului de a aplica corect legea şi de a stabili
corect pedeapsa. Cercetând această problemă, putem să ne axăm pe poziţia autorului I.S. Noi,
care şi-a expus opina că „în general este imposibil de a întemeia din punct de vedere logic
stabilirea pedepsei concrete pentru infracţiunea concretă” [132, p.85], judecătorul numeşte
pedeapsa în esenţă de pe poziţia emotivă. In aşa caz clarificarea întrebărilor abordate îşi pierde
orice importanţă.
În opinia noastră, activitatea privind stabilirea pedepsei penale, cere de la judecător o
gândire logică şi o analiză profundă a cauzei penale, la fel necesită nu numai formarea unei
impresii generale în urma studierii materialelor dosarului, dar şi chibzuirea asupra grupurilor de
circumstanţe şi şi asupra fiecărei circumstanţe în parte, într-o anumită consecutivitate, pentru a
nu scăpa cu vederea unele din ele. Susţinem că activitatea instanţei de judecată ce ţine de
stabilirea pedepsei este nu numai emoţională, dar şi raţională, logică, ea se supune anumitelor
legi ale logicii şi poate fi înfăptuită în conformitate cu anumite reguli. Anume datorită acestui
fapt, legislatorul impune instanţei de judecată obligaţia de a soluţiona în sentinţă într-o anumită
consecutivitate unele chestiuni ca de exemplu: dacă inculpatul trebuie să fie pedepsit pentru
infracţiunea săvârşită; dacă există circumstanţe care atenuează sau agravează răspunderea
inculpatului şi care anume; ce măsură de pedeapsă urmează să fie stabilită inculpatului; dacă
măsura de pedeapsă stabilită inculpatului trebuie să fie executată de inculpat sau nu (art.385
alin. (1) p. 5) - 8) CPP al RM ), la fel impune obligativitatea instanţei de judecată, de a indica în
partea descriptivă a sentinţei circumstanţele care atenuează sau agravează răspunderea (art.394
alin. (1) p. 3) CPP al RM ), precum şi obligaţia de a motiva următoarele: stabilirea pedepsei cu
închisoare, dacă sancţiunea legii penale prevede şi alte categorii de pedepse; aplicarea unei
108
pedepse mai uşoare decât cea prevăzută de lege; aplicarea unei condamnări cu suspendarea
condiţionată a executării pedepsei (art.394 alin. (2) p. 1) - 3) CPP al RM ) etc.
Aceste prevederi legale bazate pe faptul că activitatea judecătorească ce ţine de stabilirea
pedepsei penale trebuie să fie una logică şi raţională, asigură o atitudine uniformă a tuturor
judecătorilor faţă de stabilirea pedepsei, precum şi oferă posibilitatea verificării corectitudinii
stabilirii măsurii de înrâurire juridico-penală. Din acest punct de vedere, în practica judiciară
este nevoie de exactitate, claritate şi temeinicie ştiinţifică a sentinţelor.
Astfel, concluzionăm că activitatea judiciară ce ţine de stabilirea pedepsei în realitate
poartă un caracter logic, raţional şi se supune reglementării juridice.
Totodată, în opinia noastră, activitatea judecătorului privind constatarea circumstanţelor
atenuante şi agravante, iar ulterior atenuarea sau agravarea pedepsei, trebuie să aibă anumite
limite, adică să fie limitată de anumite reguli stabilite de lege, ceia ce ar contribui la întărirea
principiului supunerii judecătorilor numai legii consfinţit în alin. (2) al art.26 CPP al RM, iar
principiul judecării cauzei penale şi aprecierii probelor după propria convingere a judecătorului
ar puterea fi exclus din legea procesual-penală sau cel puţin ar trece pe planul doi, deoarece în
opinia noastră, indiferent de convingerile pe care şi le-a format judecătorul, el trebuie să judece
cauza, să aprecieze probele, să califice fapta sau faptele infractorului, să stabilească pedeapsa
precum şi să o atenueze sau să o agraveze doar în conformitate cu legea. Aici reiterez, că fiecare
circumstanţă atenuantă sau agravantă, constituie obiectul probării în procesul penal ( art.96 alin.
(1) p. 2) CPP al RM ). Astfel, aceste circumstanţe pot fi puse la baza sentinţei judecătoreşti, doar
cu condiţia că este dovedită cu certitudine prezenţa lor pe cauza penală.
În așa mod, în lumina celor expuse, considerăm că în activitatea sa privind evaluarea
circumstanţelor atenuante şi agravante, instanţele de judecată trebuie să se conducă de
următoarelor reguli:
1. Regula privind ordinea sau consecutivitatea în care instanţa de judecată trebuie să ţină
cont de circumstanţele cauzei la stabilirea pedepsei.
În conformitate cu art.75 al CP al RM, la stabilirea categoriei şi termenului pedepsei,
instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite, de motivul acesteia, de persoana
celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa
pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale
familiei acestuia. De aceia, numeroasele circumstanţe, ce urmează a fi luate în consideraţie de
către instanţa de judecată, trebuie în primul rând, să fie grupate, recunoscându-le fie ca
circumstanţe atenuante sau agravante, fie ca circumstanţe ce se referă la celelalte criterii de
individualizare a pedepsei (gravitatea infracţiunii săvârşite; motivul acesteia; persoana celui
109
vinovat; influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului; condiţiile de viaţă
ale familiei acestuia) [63, p.292-302].
Dar, care este ordinea în care trebuie să se ţină cont de aceste circumstanţe în procesul
stabilirii pedepsei? Legislaţia penală a RM în vigoare, nu conţine răspuns la această întrebare.
Insă, reieşind din sensul conţinutului fiecăruia din criteriile aplicării pedepsei enumerate în
art.75 al CP al RM şi din consecutivitatea descrierii lor în lege (art.75 – 77 CP), este raţional a
stabili următoarea ordine de evidenţă a circumstanţelor cauzei:
În primul rând, instanţa de judecată trebuie să ţină cont de circumstanţele ce se referă la
celelalte temeiuri de individualizare a pedepsei, decât circumstanţele atenuante şi agravante, în
următoarea consecutivitate:
a) circumstanţele ce se referă la gravitatea infracţiunii săvârşite;
b) circumstanţele ce se referă la motivul acesteia;
c) circumstanţele ce se referă la persoana celui vinovat;
d) circumstanţele ce se referă la influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării
vinovatului;
e) circumstanţele ce se referă la condiţiile de viaţă ale familiei vinovatului [ibidem].
În al doilea rând instanţa de judecată trebuie să ţină cont de circumstanţele atenuante şi
agravante, în următoarea consecutivitate:
a) circumstanţele atenuante şi agravante legale (alin. (1) art.76 alin. (1); 77 CP RM);
b) alte circumstanţe, neprevăzute la alin.(1) art.76 CP, considerate drept circumstanţe
atenuante de către instanţa de judecată în temeiul alin. (2) art.76, CP RM, care influenţează
gradul prejudiciabil al infracţiunii şi/sau gradul de pericol social al persoanei vinovatului, fie sunt
recunoscute ca fiind atenuante reieşind din principiul umanismului.
circumstanţele recunoscute ca fiind atenuante, în baza dreptului acordat prin lege instanţei
de judecată (alin. (2) art.76, CP RM) şi care influenţează gradul prejudiciabil al infracţiunii şi/sau
gradul de pericol social al persoanei vinovatului, fie sunt recunoscute ca fiind atenuante reieşind
din principiul umanismului.
2. Regula privind criteriile aprecierii influenţei circumstanţelor cauzei asupra pedepsei.
Stabilind consecutivitatea aprecierii circumstanţelor cauzei, este necesar de rezolvat
problema criteriului care trebuie să fie pus la baza procesului de apreciere a influenţei
circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei şi anume: cel cantitativ ori cel calitativ.
Cu alte cuvinte trebuie oare instanţa de judecată să reiasă numai din faptul, în ce cantitate sau
număr sunt prezentate pe cauză circumstanţele ce atenuează sau agravează pedeapsa, fie că este
important şi acel fapt, în ce măsură influenţează ele asupra gradului prejudiciabil al infracţiunii,
110
precum şi asupra pericolului social al persoanei infractorului, adică, ce schimbări suferă gradul
prejudiciabil, odată cu apariţia unei sau altei circumstanţe. Or, se poate întâmpla ca o singură
circumstanţă să influenţeze gradul prejudiciabil al infracţiunii într-o măsură mai mare decât un
cumul de alte circumstanţe ale cauzei, influenţând respectiv şi stabilirea unei pedepse mai aspre
sau mai blânde.
Cercetând acest aspect al problemei, observăm în Codul penal al Spaniei - p. 2) art.66, este
stabilită obligaţiunea instanţei de judecată de a aplica pedeapsa la limita minimală a sancţiunii,
dacă sunt prezente una sau mai multe circumstanţe atenuante. În p. 3) al aceleiaşi norme este
stabilit că instanţa de judecată va aplica pedeapsa la limita maximală a sancţiunii, dacă sunt
prezente una sau mai multe circumstanţe agravante. În acelaşi timp, conform p. 4) art. 66 Codul
penal al Spaniei, prevede că dacă există două şi mai multe circumstanţe atenuante, instanţele pot
aplica pedeapsa cu una sau două trepte mai puţin decât este stabilit de lege [146]. În aşa mod,
este simplu să concluzionăm că în legislaţia penală a Spaniei, la baza aprecierii influenţei
circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale stă criteriul cantitativ.
Analizând art.78 CP RM, observăm că legislaţia penală a RM, la fel încearcă să
reglementeze efectele circumstanţelor atenuante şi agravante, legiferând dreptul instanţei de
judecată de a stabili pedeapsa penală într-un anumit mod. Totodată, alin. (1) şi (2) al art.78 CP
RM, prevede: „În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante la
săvârşirea infracţiunii, pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează…..”.
La fel şi alin. (3) al art.78 CP RM, prevede: „În cazul în care există circumstanţe agravante se
poate aplica pedeapsa maximă prevăzută la articolul corespunzător din Partea specială a
prezentului cod”. Interpretând din punct de vedere gramatical aceste prevederi legale, tragem
concluzia că legislatorul impune anumite efecte, doar în cazul când sunt prezente mai multe
circumstanţe atenuante sau agravante, dar nu şi atunci când există o singură circumstanţă
atenuantă sau agravantă, ceia ce înseamnă că şi în legislaţia penală a RM la baza aprecierii
influenţei circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale stă criteriul cantitativ.
Același lucru se întâmplă și în practica judiciară a a Republicii Moldova. Aşa, de exemplu, în
p. 10 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la unele
chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale” nr. 8 din 11.11.2013, este menționat
următoarele: „Reducerea pedepsei în cazurile prevăzute de lit. a) sau b) trebuie să fie în raport
cu numărul circumstanţelor atenuante stabilite de instanţa de judecată. O pedeapsă, redusă
până la minimul prevăzut de sancţiune, se consideră echitabilă atunci când s-au constatat un
cumul de circumstanţe atenuante din cele enumerate la art.76 Cod penal” [162].
111
Referindu-ne la acest aspect al problemei, considerăm că nu este corect de a pune la baza
aprecierii influenţei circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale doar criteriul
cantitativ. Astfel, spre exemplu, în CP al Germaniei (art.49, 50) [150], precum şi în CP al
Elveţiei (art.64) [151], instanţa de judecată procedează la atenuarea sau agravarea pedepsei,
reieşind în special, din conţinutul circumstanţelor atenuante şi agravante.
Referitor la problema dată, în ştiinţa dreptului penal, la fel nu există unitate de opinii.
Astfel, Veliev S.A., este de părerea că „însuşi circumstanţa atenuantă sau agravantă în sine, nu
duce în mod automat la atenuarea sau agravarea măsurii de înrâurire juridico-penală aplicată
celui condamnat. Circumstanţele atenuante şi agravante prezente într-o cauză penală concretă pot
influenţa asupra categoriei şi mărimii pedepsei doar în măsura, în care ele respectiv, micşorează
sau sporesc pericolul social al faptei şi al persoanei ce a comis-o” [79, p.245].
În opinia lui Deadichin D.S., instanţa de judecată trebuie să ţină cont de circumstanţele
atenuante şi agravante doar în cazul în care acestea influenţează pericolul faptei şi al persoanei
vinovatului, micşorându-l sau sporindu-l. La aplicarea pedepsei este inadmisibil a ţine cont de
circumstanţele respective, dacă prezenţa lor este una formală, iar în esenţă ele nu influenţează
pericolul social al comportamentului criminal [89, p.231].
Susţinem parţial aceste opinii. Astfel, reieşind din definiţia circumstanţelor atenuante şi
agravante, dată de noi în prezenta lucrare, o trăsătură obligatorie a acestor circumstanţe este
faptul că ele sporesc sau atenuează gradul prejudiciabil concret al infracţiunii şi/sau pericolul
social al persoanei vinovatului. Deaceia, considerăm că dacă pe cauza penală sunt prezente
circumstanţe atenuante şi/sau agravante prevăzute în listele legale ale CP, ele nu pot să nu
influenţeze gradul prejudiciabil al infracţiunii şi/sau gradul de pericol social al persoanei
vinovatului, ele în mod obligatoriu se răsfrâng asupra comportamentului criminal în întregime,
deaceia instanţa de judecată este obligată să ţină cont de ele la aplicarea pedepsei. Însă, stabilirea
categoriei şi mărimii concrete a pedepsei celui vinovat, deja va depinde de faptul, în ce măsură
circumstanţele atenuante şi agravante influenţează gradul prejudiciabil al faptei şi/sau pericolul
social al persoanei vinovatului, adică va depinde de criteriul calitativ. Faptul dat este recunoscut
şi de practica judiciară a RM. Aşa, de exemplu, în p. 8 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de
Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei
penale” nr. 8 din 11.11.2013, este menţionat că „La soluţionarea chestiunii privind considerarea
drept circumstanţă agravantă săvârşirea infracţiunii în stare de ebrietate, survenită în urma
consumului de băuturi alcoolice sau mijloace narcotice sau toxice (art.77 alin.(1) lit.(j) CP),
instanţele de judecată trebuie să verifice datorită căror circumstanţe persoana a ajuns în
această stare. În deosebi, poate să nu fie considerată ca circumstanţă agravantă starea de
112
ebrietate a minorului în timpul săvîrşirii infracţiunii, dacă el a fost adus premeditat la această
stare pentru a săvîrşi infracţiunea. Astfel, în funcţie de caracterul infracţiunii, instanţa de
judecată este în drept să nu considere aceasta ca o circumstanţă agravantă” [162].
Astfel, este evident faptul că la stabilirea categoriei şi mărimii pedepsei vinovatului,
instanţa de judecată, trebuie să aprecieze gradul de influenţă a circumstanţelor atenuante şi
agravante asupra pedepsei penale, reieşind atât criteriul cantitativ, cât şi din criteriul calitativ.
3. Regula privind modul influenţei circumstanţelor atenuante şi agravante ale cauzei
asupra pedepsei.
Legislaţia penală a RM în vigoare, în art.78 CP RM, prevede modul de stabilire a pedepsei
penale în cazul constatării circumstanţelor atenuante şi/sau agravante şi anume:
(1) În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante la săvârşirea
infracţiunii, pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează:
a) dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din Partea
specială a prezentului cod este mai mic de 10 ani, pedeapsa poate fi redusă până la acest minim;
b) dacă se aplică amenda, aceasta se poate coborî până la limita de jos;
c) dacă pentru infracţiunea săvârşită se prevede detenţiune pe viaţă, aceasta se
înlocuieşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani.
(2) În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante la săvârşirea
infracţiunii, pedeapsa complementară, prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, poate fi
înlăturată.
(3) În cazul în care există circumstanţe agravante se poate aplica pedeapsa maximă
prevăzută la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod.
(4) În caz de concurs al circumstanţelor agravante şi celor atenuante, coborîrea pedepsei
până la minimul sau ridicarea ei până la maximul prevăzut la articolul corespunzător din Partea
specială a prezentului cod nu este obligatorie.
(5) Dacă există circumstanţe atenuante excepţionale, pedeapsa poate fi aplicată conform
prevederilor art.79.
În general în ştiinţa dreptului penal unii autori abordează problema mecanismului influenţei
circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale, însă la momentul de faţă nu există
o părere unică privind această întrebare.
Aşa, de exemplu, Nepomneaşceaia T.V., propune a include în lege clasificarea
circumstanţelor atenuante şi agravante, ceia ce va permite a le plasa într-un anumit sistem într-o
legătură reciprocă între ele. La rândul său, abordarea sistemică va ajuta de a înţelege mai profund
esenţa fiecărei circumstanţe şi respectiv, influenţa lor la aplicarea pedepsei [131, p.69].
113
Deadichin D.S. la fel propune de a reglementa clasificarea circumstanţelor atenuante şi
agravante în lege. În special autorul propune un model în care circumstanţele cercetate sunt
plasate într-un sistem strict, ce cuprinde atât circumstanţele legale, cât şi cele judiciare care cel
mai des sunt aplicate de instanţele judecătoreşti. Fiecare circumstanţă reprezintă prin sine un
element aparte al modelului propus şi are numărul său individual. Totodată, toate circumstanţele
sunt clasificate în mai multe categorii. La rândul său, pentru fiecare categorie de circumstanţe
sunt prevăzute formele sale specifice de apreciere printr-un anumit punctaj. Astfel, aprecierea
circumstanţelor atenuante şi agravante conform modelului propus, presupune în primul rând
stabilirea prezenţei circumstanţelor după anumite reguli, iar în al doilea rând, presupune
aprecierea gradului influenţei circumstanţelor, prin atribuirea fiecărei circumstanţe a unei valori
numerice corespunzătoare. În continuare este necesar de a efectua numărarea punctelor
respective, iar punctajul acumulat va determina evaluarea definitivă a pericolului social al faptei
infracţionale şi al persoanei vinovatului şi respectiv, va determina stabilirea categoriei şi mărimii
pedepsei [89, p.238-239].
Nu suntem de acord cu abordarea matematică a problemei date, deoarece în primul rând, o
circumstanţă atenuantă sau agravantă într-o cauză penală concretă, poate să influenţeze cu o
intensitate diferită gradul prejudiciabil al faptei infracţionale, precum şi pericolul social al
persoanei vinovatului, sporindu-l sau micşorându-l şi respectiv, să influenţeze în mod diferit
stabilirea categoriei şi mărimii pedepsei. În al doilea rând, este imposibil de atribuit din timp o
anumită valoare numerică pentru circumstanţele ce nu sunt incluse în lege, dar care pot fi
considerate ca fiind atenuante de către instanţa de judecată în temeiul alin. (2) art.76 CP al RM.
În acest sens, într-o anumită măsură îi dăm dreptate autorului V.S. Minscaia, care susţine ideea
conform căreia, „ cât n-am încerca să extindem lista circumstanţelor atenuante prevăzută de lege,
ea nici o dată nu poate deveni exhaustivă, deoarece combinaţiile anumitor semne a infracţiunii
concrete, a persoanei vinovatului şi a altor circumstanţe, sunt într-atât de individuale, specifice şi
în acelaşi timp diverse, încât este imposibil să le înscriem şi să le plasăm într-o anumită
schemă ” [124, p.106-116].
Din aceste considerente susţinem opinia lui Cruglicov L.L., conform căreia, reglementarea
în lege în mod separat a gradului de influenţă a fiecărei circumstanţe atenuante sau agravante
asupra pedepsei, practic este imposibilă, 1) pe de o parte datorită faptului că ele sunt numeroase,
- în special este vorba despre circumstanţele atenuante; 2) pe de altă parte din cauza că fiecare
circumstanţă într-o infracţiune concretă, capătă o individualitate calitativă. Aceasta, însă, nu
exclude compararea circumstanţelor după puterea influenţei lor asupra pedepsei [103, p.72].
114
Legea penală a RM, utilizează ideea formalizării gradului de influenţă a circumstanţelor
asupra pedepsei, însă, doar în privinţa a unor circumstanţe atenuante şi agravante. Nemijlocit în
lege, de exemplu, este limitat maximul pedepsei privative de libertate în cazul existenţei
circumstanţelor atenuante cum este săvârşirea infracţiunii de către un minor (lit. b) alin. (1)
art.76 CP RM). Astfel, în alin. (2) şi (3) art.70 CP RM, este prevăzut că la stabilirea pedepsei
închisorii pentru persoana care, la data săvârşirii infracţiunii, nu a atins vârsta de 18 ani,
termenul închisorii se stabileşte din maximul pedepsei, prevăzute de legea penală pentru
infracţiunea săvârşită, reduse la jumătate, în caz de concurs de infracţiuni, pedeapsa închisorii nu
poate depăşi 12 ani şi 6 luni pentru minori, iar în caz de cumul de sentinţe - 15 ani pentru minori.
Conform alin. (3)art.71 CP RM detenţiunea pe viaţă nu poate fi aplicată femeilor şi minorilor.
Conform alin. (4) art.67 CP RM, munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată
persoanelor recunoscute ca invalizi de gradele I şi II, militarilor prin contract, femeilor gravide,
femeilor care au copii în vârstă de până la 8 ani, persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani şi
persoanelor care au atins vârsta de pensionare.
Astfel, în cazurile enumerate mai sus, calitatea persoanei şi anume: femeie, invalid de
gradele I sau II, femeie gravidă, femeie care are copii în vârstă de până la 8 ani, precum şi
persoană care a atins vârsta de pensionare, constituie, de fapt, circumstanţe atenuante în temeiul
alin. (2) art.76 CP al RM.
O astfel de individualizare a pedepsei în lege permite legislatorului să corecteze în mod
raţional influenţa doar a unor circumstanţe ale cauzei asupra măsurii de înrâurire juridico-penală.
Însă, în opinia noastră, este necesar de a stabili o modalitate sau o formulă, care ar permite
instanţei de judecată să evalueze influenţa tuturor circumstanţelor atenuante şi/sau agravante
prezente într-o cauză penală concretă asupra gradului prejudiciabil al infracţiunii, precum şi
asupra pericolului social al persoanei vinovatului şi respectiv, să stabilească o pedeapsă
echitabilă, capabilă să-şi atingă scopurile sale.
Cercetând legislaţia unor ţări, observăm, că circumstanţele atenuante şi agravante, au efecte
asupra răspunderii şi pedepsei penale strict reglementate prin lege, în unele cazuri acestea sunt
obligatorii, iar în alte cazuri, a ţine cont de ele la aplicarea pedepsei, este un drept al instanţei de
judecată. Aşa de exemplu, art.65 CP al Elveţiei, în cazul prezenţei circumstanţelor atenuante
legale, prevede schimbarea obligatorie a pedepsei, în strictă conformitate cu legea, iar în art.66
CP al Elveţiei, este stabilit că în cazul în care legea prevede atenuarea pedepsei la aprecierea
instanţei, judecătorul nu este legat de categoria şi mărimea pedepsei care este prevăzută pentru
infracţiunea comisă, însă este legat de minimul general stabilit de lege pentru pedeapsa aplicată.
Totodată, CP al Elveţiei în art.67; 68, prevede o înăsprire a pedepsei în cazul recidivei şi
115
respectiv în cazul cumulului faptelor infracţionale sau a sancţiunilor normelor juridico-penale
[151]. În CP al Spaniei în art. 66, sunt stabilite reguli stricte de aplicare a pedepsei în
corespundere cu prezenţa sau absenţa circumstanţelor atenuante şi agravante [146]. În CP al
României, în art.76, sunt stabilite în mod concret efectele circumstanţelor atenuante, care sunt
obligatorii pentru instanţa de judecată, ca de exemplu: „În cazul în care există circumstanţe
atenuante, pedeapsa principală se reduce sau se schimbă, după cum urmează: a) când minimul
special al pedepsei închisorii este de 10 ani sau mai mare, pedeapsa se coboară sub minimul special,
dar nu mai jos de trei ani; b) când minimul special al pedepsei închisorii este de 5 ani sau mai mare,
pedeapsa se coboară sub minimul special, dar nu mai jos de un an” etc. În art.77 CP al României
este stabilită schimbarea obligatorie a pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii de la 10
la 25 de ani, dacă există circumstanţe atenuante. În art.78 al aceluiaşi Cod penal, sunt
reglementate efectele circumstanţelor agravante, care însă nu sunt obligatorii pentru judecată şi
anume: „În cazul în care există circumstanţe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la
maximul ei special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga
un spor până la 5 ani, care nu poate depăşi o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se
poate aplica un spor de cel mult jumătate din maximul special”. Tot în CP al României în art.80,
alin. 2, se spune că „ în caz de concurs de circumstanţe atenuante şi agravante, coborârea pedepsei
sub minimul special nu este obligatorie” [30]. În art.62 CP al Federaţiei Ruse, este prevăzută o
atenuare obligatorie a pedepsei şi anume, în cazul în care există circumstanţele atenuante prevăzute
în punctele „и” (autodenunţarea, contribuirea activă la descoperirea infracţiunii, denunţarea altor
participanţi la infracţiune, şi căutarea bunurilor dobândite în urma infracţiunii) şi „к” (acordarea
ajutorului medical şi a altui ajutor părţii vătămate imediat după săvârşirea infracţiunii, restituirea
benevolă a pagubei materiale şi morale, pricinuite ca rezultat al săvârşirii infracţiunii, alte acţiuni
îndreptate spre repararea daunei pricinuite părţii vătămate) alin. 1, art. 61 al prezentului Cod, iar
circumstanţele agravante lipsesc, termenul sau mărimea pedepsei nu pot depăşi trei pătrimi din
termenul sau mărimea maximă a celei mai aspre categorii de pedeapsă, prevăzute de articolul
respectiv al Părţii Speciale a prezentului Cod.
Legea penală a RM, în art.78 CP, la fel prevede o reglementare a efectelor circumstanţelor
atenuante şi agravante. Însă, cercetând conţinutul normei respective, observăm că legislatorul nu
stabileşte o atenuare fie o agravare strictă şi obligatorie a pedepsei, în cazul prezenţei
circumstanţelor atenuante şi/sau agravante, ci lasă acest fapt la discreţia instanţei de judecată.
Aşa, alin. (1) al art.78 CP al RM, stabileşte că în cazul în care instanţa de judecată
constată circumstanţe atenuante la săvârşirea infracţiunii, pedeapsa principală se reduce sau se
schimbă după cum urmează la literele a), b) şi c) al acestui alineat. Deci, sintagma - „pedeapsa
116
principală se reduce sau se schimbă”, impune un caracter obligatoriu al atenuării pedepsei
principale şi anume, în cazul în care există circumstanţe atenuante, instanţa de judecată în mod
obligatoriu o reduce sau o schimbă. Însă, în continuare, legislatorul stabilind cazurile de reducere
a pedepsei principale, la literele a) şi b) al acestui alineat, utilizează expresia „ poate”. Astfel, la
lit. a) alin. (1) al art.78 CP, este prevăzut: dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la
articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod este mai mic de 10 ani, pedeapsa
poate fi redusă până la acest minim. La rândul său, la lit. b) alin. (1) al art.78 CP al RM este
prevăzut: dacă se aplică amenda, aceasta se poate coborî până la limita de jos. În aşa mod,
legislatorul la literele a) şi b) alin. (1) al art.78 CP, omite caracterul obligatoriu al atenuării
pedepsei principale şi stabileşte doar dreptul instanţei de judecată de a reduce pedeapsa
respectivă. Deci, în urma acestei analize, conchidem că alin. (1) al art.78 CP conţine prevederi
contradictorii ce dau dovadă de lipsă de consecvență și care de fapt, înlătură efectele obligatorii a
circumstanţelor atenuante.
În acelaşi timp, dacă suprapunem şi comparăm alin. (1) al art.78 CP al RM şi alin. (1)
art.75 CP al RM, observăm că instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă mai aproape de limita
minimală a sancţiunii PS a prezentului cod, ţinând cont de circumstanţele atenuante, precum şi
de alte temeiuri de individualizare a pedepsei, anume în temeiul alin. (1) art.75 CP al RM,
indiferent de aceia, dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din
PS a prezentului cod este mai mic sau mai mare de 10 ani, fie că este vorba despre amendă.
La rândul său, schimbarea obligatorie a pedepsei în cazul prezenţei circumstanţelor
atenuante, este prevăzută la lit. c) alin. (1) al art.78 CP al RM, care stabileşte: dacă pentru
infracţiunea săvârşită se prevede detenţiune pe viaţă, aceasta se înlocuieşte cu închisoare de la
15 la 25 de ani. În aşa mod, datorită sintagmei „se înlocuieşte” , rezultă caracterul obligatoriu al
acestei norme. Însă, acest fapt vine în contradicţie cu sancţiunile normelor PS ale CP al RM,
deoarece cercetând toate sancţiunile care conţin pedeapsa detenţiune pe viaţă, observăm că ele
conţin şi pedepse alternative, adică pe lângă detenţiune pe viaţă, prevăd în mod obligatoriu
pedeapsa cu închisoare, limita maximală a căreia este ca regulă de 20 de ani. De aceia, în cazul
în care pentru infracţiunea săvârşită norma PS prevede detenţiune pe viaţă, aceasta nu se
înlocuieşte şi nu se schimbă cu închisoare, dar pur şi simplu nu se aplică. În așa caz, se aplică
pedeapsa alternativă – închisoarea în limitele prevăzute de sancţiunea normei respective a PS a
CP al RM ( de exemplu: alin. (2) art.135; alin. (3) art.137; alin. (2) art.139; alin. (2) art.143;
alin. (2) art.145; alin. (2) art.284 CP al RM etc.).
O altă problemă generată de lit. c) alin. (1) al art.78 CP al RM constă în situaţia paradoxală
care apare când comparăm norma dată cu norma prevăzută la alin. (4) art.79 CP al RM, conform
117
căreia, nu se aplică o pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de lege persoanelor adulte în
cazul aplicării pedepsei detenţiunii pe viaţă, în cazul recidivei de infracţiuni sau al săvârşirii de
infracţiuni prevăzute la art.1661 alin. (2)–(4), deşi există circumstanţe excepţionale ale cauzei, la
care se atribuie inclusiv şi circumstanţele atenuante. Cu alte cuvinte, situaţia paradoxală constă în
aceia că în cazul în care există circumstanţe atenuante simple (care nu sunt excepţionale) iar
pentru infracţiunea săvârşită se prevede detenţiune pe viaţă, aceasta nu se aplică, aplicându-se
pedeapsa alternativă – închisoarea, iar în cazul în care deşi există circumstanţe atenuante
excepţionale ce întrunesc condițiile prevăzute de alin. (1) art.79 CP al RM, care au o pondere
mai mare comparativ cu circumstanţele atenuante simple şi care micşorează esenţial gravitatea
faptei şi a consecinţelor ei, tutuși rezultă că pedeapsa - detenţiune pe viaţă, poate fi aplicată. În
opinia noastră, o asemenea prevedere legală este greşită. De aceia, norma alin. (4) art.79 CP al
RM, trebuie interpretată în felul următor și anume, nu se aplică o pedeapsă mai blândă decât cea
prevăzută de lege persoanelor adulte în cazul aplicării pedepsei detenţiunii pe viaţă (cu excepția
cazurilor prevăzute la lit. c) alin. (1) al art.78 CP al RM, când instanţa de judecată constată
doar circumstanţe atenuante excepționale la săvârşirea infracţiunii), în cazul recidivei de
infracţiuni sau al săvârşirii de infracţiuni prevăzute la art.1661 alin. (2)–(4). În acest sens,
alin. (5) art.78, urmează a fi completat după cum urmează, după cuvintele „…..pedeapsa poate
fi aplicată conform prevederilor art.79”, se adaugă cuvintele „alin. (1) și (3)”.
Conform alin. (3) al art. 78 CP al RM, în cazul în care există circumstanţe agravante se
poate aplica pedeapsa maximă prevăzută la articolul corespunzător din Partea Specială a
prezentului cod. Totodată, în conformitate cu alin. (4) al art.78 CP al RM, în caz de concurs a
circumstanţelor agravante şi a celor atenuante, coborârea pedepsei până la minimul sau
ridicarea ei până la maximul prevăzut la articolul corespunzător din Partea Specială a
prezentului cod nu este obligatorie. Aceste prevederi legale, la fel nu atribuie nici un efect
circumstanţelor atenuante şi agravante, deoarece în aşa mod, pedeapsa poate fi aplicată şi în
temeiul alin. (1) art.75 CP al RM. Mai mult decât atât, conform p. 10 din Hotărârea Plenului CSJ a
RM „Cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale” nr. 8 din
11.11.2013, „În cazul circumstanţelor agravante, înăsprirea pedepsei este facultativă pentru
instanţa de judecată” [162].
Ce ţine de efectele circumstanţelor atenuante asupra pedepsei complementare, ele sunt
reglementate de alin. (2) al art.78 CP al RM. Conform acestei norme, în cazul în care instanţa de
judecată constată circumstanţe atenuante la săvârşirea infracţiunii, pedeapsa complementară,
prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, poate fi înlăturată. Aici, la fel ca şi în cazul
pedepsei principale, observăm că legislatorul utilizează expresia „poate”, ceia ce vădeşte dreptul
118
instanţei de judecată de a înlătura pedeapsa complementară şi respectiv, exclude careva efecte
strict obligatorii a circumstanţelor atenuante asupra acestei categorii de pedepse. În acelaşi timp,
legislatorul nu menţionează la ce cazuri se referă norma dată: la cazurile în care aplicarea
pedepsei complementare nu este obligatorie (este opțională - „cu sau fără”) sau şi la cazurile în
care aplicarea pedepsei complementare este obligatorie. Astfel, spre deosebire de norma
prevăzută la alin. (1) art. 79 CP, în care este vorba despre pedepsa complementară obligatorie, în
alin. (2) art. 78 CP, legislatorul se referă la pedeapsa complementară în general. Reieșind din
faptul că legea penală prevede atât pedepsa complementară obligatorie, cât și pedeapsa
complementară opțională, care nu este obligatorie - „cu sau fără”, în opinia noastră, norma
prevăzută la alin. (2) art. 78 CP se referă la ambele categorii de pedeapsa complementară: atât la
cea obligatorie, cât și la cea opțională or, reieșind din sensul normei date, constatarea doar a
circumstanțelor atenuante, înlătură în general orice pedeapsă complementară. Totodată,
considerăm că în alin. (2) art. 78 CP nu poate fi vorba doar despre posibilitatea înlăturării
pedepsei complementare opționale, or, în cazul în care pedeapsa complementară este opţională
(nu este obligatorie „cu sau fără”), instanţa de judecată poate să nu o aplice, la discreţia sa, ţinând
cont de celelalte criterii generale de individualizare a pedepsei prevăzute la alin. (1) art.75 CP,
chiar și în în cazul în care instanţa de judecată nu a constatat circumstanţe atenuante.
În acest sens, nu suntem de acord Hotărârea Plenului CSJ a RM „Cu privire la unele
chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale” nr. 8 din 11.11.2013, care în p. 10 explică
următoarele: „Potrivit prevederilor art.78 alin.(2) CP, în cazul în care instanţa de judecată
constată circumstanţe atenuante la săvârşirea infracţiunii, pedeapsa complementară care nu
este obligatorie („cu sau fără”) prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită poate fi
înlăturată. Pedeapsa complementară obligatorie poate fi înlăturată numai în condiţiile art.79
alin.(1) CP” [ibidem].
Astfel, conchidem că influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei
penale, se exprimă prin influenţa lor asupra gradului prejudiciabil al infracţiunii şi/sau asupra
pericolului social al persoanei vinovatului, precum şi prin efectele pe care aceste circumstanţe le
au la stabilirea pedepsei.
Totodată, în opinia noastră, alin. (1), (3) şi (4) al art.78 CP al RM, dublează prevederile
alin. (1) art.75 CP al RM, iar alin. (2) şi (5) al art.78 CP al RM, dublează prevederile art.79 CP
RM şi în realitate din conţinutul art.78 CP al RM, nu rezultă un efect strict obligatoriu al
circumstanţelor atenuante şi agravante aşa cum se prezumă din denumirea articolului 78 CP RM
şi cum este prevăzut în legislaţia altor ţări. De aceea, în opinia noastră, norma dată urmează a fi
modificată încât să fie înlăturate toate contradicţiile.
119
4. Regula privind punctul de referinţă la stabilirea pedepsei.
În opinia noastră, instanţa de judecată, ţinând cont de circumstanţele atenuante şi/sau
agravante concrete ale cauzei, poate să atenueze şi să reducă pedeapsa, fie să o agraveze şi
respectiv să o mărească, doar cu condiţia că există un anumit punct de reper, un anumit punct de
referinţă, adică o mărime de pedeapsă orientativă, în raport cu care şi de la care se efectuează
calcularea pedepsei şi anume reducerea sau mărirea (coborârea sau ridicarea) acesteia, în funcţie
de o circumstanţă sau alta. Însă apare întrebarea unde este amplasat acest punct de reper: în
minimul pedepsei, în maximul acesteia sau undeva în intervalul dintre extremităţile minimale şi
maximale ale pedepsei prevăzute de sancţiunea normei PS a CP, de exemplu în mijlocul ei?
Credem că acest punct de reper al calculării pedepsei nu poate fi situat în minimul pedepsei
prevăzute de sancţiune - în aşa caz orice reducere a pedepsei luând în consideraţie circumstanţele
atenuante, ar putea conduce de fapt, la aplicarea pedepsei conform regfulelor stasbilite la art.79
al CP al RM, fie ar duce la aplicarea pedepsei în alte limite decât cele prevăzute de legea penală,
ceia ce este inadmisibil. La fel, punctul de reper nu poate fi situat în maximul pedepsei prevăzute
de sancţiune, deoarece în cazul existenţei exclusiv doar a circumstanţelor agravante, ar fi
imposibilă agravarea (înăsprirea) pedepsei în limitele sancţiunii normei PS a CP, dat fiind faptul
că alin. (1) art.75 CP al RM, care spune că „persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei
infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea Specială a prezentului
cod ”, nu permite depăşirea limitei maximale a pedepsei stabilite de sancţiunea respectivă a
normei PS a CP.
În opinia noastră, punctul de referinţă, în raport cu care şi de la care trebuie să se
efectuează calcularea pedepsei, atenuarea sau agravarea acesteia, este situat în intervalul dintre
extremităţile minimale şi maximale a pedepsei relativ determinate prevăzută de sancţiunea
normei PS a CP. În acest context, susţinem părerea lui Cruglicov L.L., conform căreia, acestui
punct de reper îi corespunde mărimea medie a pedepsei aflate între limitele minimale şi
maximale ale pedepsei prevăzute la sancţiunea normei respective [103, p.73] (de exemplu
sancţiunea alin. (2) al art.188 CP al RM prevede pedeapsa cu închisoarea pe un termen de la 6 la
10 ani, în acest caz punctul de reper de la care urmează a fi atenuată sau agravată pedeapsa
ţinându-se cont de circumstanţele atenuante şi agravante ale cauzei, este de 8 ani).
În aşa mod, în urma cercetărilor efectuate putem afirma următoarele:
Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale, se exprimă prin
influenţa lor asupra gradului prejudiciabil al infracţiunii şi/sau asupra pericolului social al
persoanei vinovatului, precum şi prin efectele pe care aceste circumstanţe le au la stabilirea
pedepsei. Astfel, dacă într-o cauză penală sunt prezente exclusiv doar circumstanţe agravante
120
sau acestea prevalează din punct de vedere calitativ faţă de circumstanţele atenuante, atunci
mărimea pedepsei stabilite trebuie să fie mai aproape de limita maximă a pedepsei prevăzute de
sancţiunea normei Părţii Speciale a CP. La fel, dacă într-o cauză penală sunt prezente exclusiv
doar circumstanţe atenuante sau acestea prevalează din punct de vedere calitativ faţă de
circumstanţele agravante, acest fapt conduce la următoarele:
a) mărimea pedepsei stabilite trebuie să fie mai aproape de limita minimă prevăzută pentru
pedeapsa respectivă de sancţiunea normei Părţii Speciale a CP;
b) la neaplicarea pedepsei - detenţiune pe viaţă;
c) la posibilitatea înlăturării atât a pedepsei complementare obligatorii, cât și a pedeapsei
complementare opționale (care nu este obligatorie - „cu sau fără”);
d) la posibilitatea aplicării pedepsei conform prevederilor art.79 CP al RM, dacă există
circumstanţe atenuante excepţionale.
Reieşind din cercetările efectuate, considerăm oportun şi necesar de operat mai multe
modificări şi completări în Codul penal al RM, ce vor îmbunătăţi calitatea efectuării justiţiei în
aspectul ce ţine de aplicarea pedepsei penale, care vor fi expuse în concluzii şi recomandări
generale.
3.3. Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante la aplicarea pedepsei mai blânde
decât cea prevăzută de lege
În legea penală, pedeapsa este individualizată pentru a-şi atinge scopurile sale şi anume:
restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi
infracţiuni din partea condamnaţilor (art.61 CP RM). În acest sens, criteriile generale de
individualizare a pedepsei, stabilesc regulile de care trebuie să se conducă instanţa de judecată la
aplicarea pedepsei şi anume prescriu că persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei
infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod
şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod (alin. (1) art.75 CP
RM).
Însă, în cazul prezenţei anumitor circumstanţe excepţionale, sau a unui cumul de asemenea
circumstanţe, care micşorează esenţial gradul prejudiciabil al infracţiunii sau pericolul social al
persoanei vinovatului, pedeapsa prevăzută de sancţiunea normei PS a CP, poate deveni mult prea
severă şi respectiv, să nu corespundă cerinţelor pedepsei echitabile. În aşa caz, instanţa de
judecată poate aplica o pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de lege pentru infracţiunea
respectivă.
Astfel, aplicarea de către instanţa de judecată a pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de
sancţiunea normei legii penale, pentru comiterea unei infracţiuni concrete, este un mijloc,
121
acordat instanţei de judecată pentru o individualizare maximă a pedepsei penale [64, p.132-137].
În teorie, această normă este apreciată în mod diferit. Aşa, în opinia autorului Borodin S.V.,
norma ce prevede aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege, admite o abatere de
la principiile generale de individualizare a pedepsei [130, p.169]. La fel, şi Stanovschii M.N.
consideră, că aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege constituie, o excepţie de
la regulile generale de aplicare a pedepsei [138, p.277]. Cercetătorul rus Stepaşin V.M.,
menţionează, că dispoziţiile Părţii Generale a Codului Penal, în mod obligatoriu trebuie să fie
luate în consideraţie la stabilirea pedepsei [175]. Un alt criteriu general de stabilire a pedepsei,
constă în necesitatea de a lua în consideraţie caracterul prejudiciabil al infracţiunii şi pericolul
social al persoanei vinovatului, inclusiv circumstanţele atenuante, la fel şi influenţa pedepsei
asupra corectării condamnatului, precum şi asupra condiţiilor de viaţă ale familiei acestuia. De
aceia, în opinia autorului, regulile Codului penal privind aplicarea unei pedepse mai blânde decât
cea prevăzută de lege, întru totul corespunde criteriilor generale ale stabilirii pedepsei şi
principiilor răspunderii penale [138, p.286].
În opinia noastră, această prevedere a legii constituie o abatere, o derogare de la criteriile
generale de individualizare a pedepsei şi anume de la acea regulă, că persoanei vinovate de
săvârşirea unei infracţiuni, i se aplică o pedeapsă, în limitele fixate în Partea Specială a Codului
penal, şi este stabilită pentru acele cazuri, când aplicarea chiar şi a unei pedepse minimale în
limitele stabilite de lege, este prea aspră şi vădit neechitabilă. De aceia, norma prevăzută la art.79
CP, întruneşte cerinţele criteriului general de individualizare a pedepsei, privind pedeapsa
echitabilă.
În ultimele decenii regulile referitoare la aplicarea unei pedepse mai blânde decât cea
prevăzută de lege au suferit mai multe modificări şi completări, însă, cu toate acestea, aplicarea
în practică a respectivelor prevederi ale legii nu a fost schimbată esenţial.
Astfel, Codul penal al Republicii Moldova în redacţia Legii R.S.S. Moldoveneşti din 24
martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti, 1961, nr. 10, art.41, cu
modificările ulterioare, în alin. 1 al art.42 prevedea, că „Instanţa de judecată, ţinând seama de
circumstanţele excepţionale ale cauzei, şi de persoana vinovatului, şi socotind necesar să i se
aplice o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de lege pentru infracţiunea respectivă, sau să
treacă la o altă categorie de pedeapsă, mai blândă, poate admite o asemenea uşurare a
pedepsei, arătând în mod obligatoriu motivele ei” [31]. Astfel, aici observăm că exista doar un
singur temei, pentru aplicarea pedepsei mai uşoare decât cea prevăzută de lege, şi anume -
prezenţa circumstanţelor excepţionale ale cauzei, care erau luate în consideraţie doar ţinându-se
cont, în mod obligatoriu de persoana celui vinovat. Prin Legea Parlamentului Republicii
122
Moldova nr. 229 din 01.06.2001 [44], art.42, a fost exclus din Codul Penal al RM.
La 18 aprilie 2002, însă, Parlamentul Republicii Moldova adoptă noul Cod Penal, în
vigoare de la 12.06.2003, care, în art.79, iarăşi prevede temeiurile şi modul aplicării pedepsei
mai blânde decât cea prevăzută de lege. Astfel, în alin. (1) art.79 CP, este prevăzut că „Ţinând
cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de scopul şi motivele faptei, de rolul
vinovatului în săvârşirea infracţiunii, de comportarea lui în timpul şi după consumarea
infracţiunii, de alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei,
precum şi de contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la
descoperirea acesteia, instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă,
prevăzută de legea penală pentru infracţiunea respectivă, sau una mai blândă, de altă categorie,
ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie” [29].
Făcând o analiză comparativă a normelor menţionate mai sus, observăm că spre deosebire
de art. 42 Cod penal în redacţia Legii RSS Moldoveneşti din 24 martie 1961, noul Cod penal
încearcă să contureze noţiunea de circumstanţe excepţionale ale cauzei, subliniind, că aceste
circumstanţe micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei. În acelaşi timp, art.79 din
actualul Cod penal, prevede deja două temeiuri pentru aplicarea pedepsei mai blânde decât cea
prevăzută de lege şi anume:
a) prezenţa circumstanţelor excepţionale ale cauzei care micşorează esenţial gravitatea
faptei şi a consecinţelor ei, legate de scopul şi motivele faptei, de rolul vinovatului în săvârşirea
infracţiunii, de comportarea lui în timpul şi după consumarea infracţiunii, de alte circumstanţe;
b) contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea
acesteia.
Analizând aceste temeiuri, ajungem la concluzia, că circumstanţele prezente într-o cauză
penală pot fi împărţite în două grupe: 1) circumstanţe ce se referă nemijlocit la infracţiune şi la
persoana infractorului şi 2) circumstanţe ce se referă la comportamentul vinovatului după
comiterea infracţiunii.
La prima grupă putem atribui acele circumstanţe care sunt legate de scopul şi motivele
faptei, de rolul vinovatului în săvârşirea infracţiunii, de comportarea lui în timpul comiterii
infracţiunii. La a doua grupă se atribuie circumstanţe legate de comportarea vinovatului după
consumarea infracţiunii, precum şi contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvârşite
în grup la descoperirea acesteia.
Analizând evoluţia legislaţiei penale a Republicii Moldova în ce priveşte institutul juridico-
penal de aplicare a pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege, ne-am propus ca scop să
răspundem la următoarele întrebări:
123
1) Ce numim circumstanţe excepţionale ale cauzei şi este oare necesară în genere prezenţa
unei asemenea noţiuni sau instituţii în cazul aplicării art.79 CP al RM?
2) La baza aplicării unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege, pot fi luate în
consideraţie ca fiind excepţionale, doar circumstanţele atenuante enumerate în alin. (1) al art.76
CP, sau şi cele neprevăzute în lista legală, dar care sunt apreciate ca fiind atenuante, în temeiul
alin. (2) al art.76 CP ?
3) Este necesar de a stabilit în lege, o listă de circumstanţe atenuante obligatorii pentru
instanţa de judecată la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege?
4) Care anume circumstanţe trebuie să fie luate în consideraţie de către instanţa de judecată
la aplicarea unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege - circumstanţele atenuante
legale, circumstanţele atenuante neincluse în lista legală şi apreciate ca fiind atenuante, în
temeiul alin. (2) al art.76 CP, sau şi alte categorii de circumstanţe?
5) Care este rolul circumstanţelor atenuante şi agravante la aplicarea pedepsei mai blânde
decât cea prevăzută de lege conform art.79 CP?
Astfel, cum am menţionat anterior, Codul penal al Republicii Moldova în redacţia Legii
R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti, 1961,
nr. 10, art. 41) [31], cu modificările ulterioare, în alin. (1) al art.42, prevedea că o pedeapsă mai
blândă decât cea prevăzută de lege poate fi aplicată doar ţinându-se seama de circumstanţele
excepţionale ale cauzei şi de persoana vinovatului. Astfel, stabilirea pedepsei sub limita minimă
prevăzută de lege pentru infracţiunea respectivă, sau trecerea la o altă categorie de pedeapsă mai
blândă se admitea doar în cazul existenţei circumstanţelor excepţionale, ţinând seama de
personalitatea vinovatului. În acest caz, instanţa de judecată era obligată să indice în sentinţă,
circumstanţele cauzei care sunt considerate excepţionale şi în corelaţie cu care date despre
persoana vinovatului, ele servesc drept temei pentru aplicarea art.42 CP. În acelaşi timp, norma
dată, nu conţinea prevederi, referitor la faptul, despre care circumstanţe excepţionale anume este
vorba, de ce sunt legate şi la ce se referă acestea. Însă, reieşind din aceia, că art.36 al CP RM în
redacţia Legii R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961, prevedea în calitate de principii generale
de care trebuie să ţină seama instanţa de judecată la stabilirea pedepsei, doar caracterul şi gradul
de pericol social al infracţiunii săvârşite; persoana celui vinovat; şi circumstanţele cauzei care
atenuează ori gravează răspunderea, şi nu prevedea o interpretare extensivă a acestor criterii,
putem conchide că aplicarea unei pedepse mai uşoare decât cea prevăzută de lege conform
regulilor prevăzute de art.42, putea avea loc, ţinându-se seama anume de circumstanţele
excepţionale ale cauzei ce atenuează ori gravează răspunderea.
124
Noul Cod penal, în alin. (1) al art.79, deja prevede, că aplicarea pedepsei mai blânde decât
cea prevăzută de lege poate avea loc ţinându-se cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei,
legate de un şir de factori cum sunt: scopul şi motivele faptei; rolul vinovatului în săvârşirea
infracţiunii; comportarea lui în timpul şi după consumarea infracţiunii; alte circumstanţe care
micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei; precum şi contribuirea activă a
participatului unei infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea acesteia. În acelaşi timp,
legislatorul menţionează în norma dată, că minoratul persoanei care a săvârşit infracţiunea, se
consideră circumstanţă excepţională, ceia ce înseamnă, că de fiecare dată, când un minor comite
o infracţiune, calitatea de minor, constituie o circumstanţă excepţională prestabilită, indiferent de
categoria infracţiunii comise.
În alin. (2) al art.79 CP RM, iniţial, legea prevedea că: „Poate fi considerată excepţională
atât o circumstanţă atenuantă, cât şi o totalitate de asemenea circumstanţe”. În acest sens, temei
pentru aplicarea art.79 CP serveau atât circumstanţele atenuante prevăzut la alin. (1) CP RM, cât
şi acele circumstanţe, care nu erau prevăzute de lege, dar care se considerau ca fiind atenuante în
temeiul alin. (2) al art.76 al CP. La fel şi în p. 13 al Hot. Plen. CSJ a RM „Cu privire la aplicarea
în practica judiciară a principiului individualizării pedepsei penale” nr.16 din 31.05.2004 [40],
era menţionat, că: „Circumstanţele prevăzute la art.79 alin. (2) CP se aplică numai în cazul dacă
sunt respectate condiţiile indicate la alin.(1) al aceluiaşi articol”, adică în cazul când atât o
circumstanţă atenuantă, cât şi o totalitate de asemenea circumstanţe, micşorează esenţial
gravitatea faptei şi a consecinţelor ei. Însă, după părerea noastră, această situaţie a fost actuală,
până la 24.05.2009, când a intrat în vigoare Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 277 –
XVI, din 18.12.2008, prin care a fost exclus alin. (2) al art.79 CP [46]. Astfel, a fost exclusă acea
prevedere legală, prin care era stabilit, că la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de
lege poate fi considerată excepţională atât o circumstanţă atenuantă, cât şi o totalitate de
asemenea circumstanţe, fapt care a a generat necesitatea unei noi abordări a problemei cercetate.
Hotărârea Plenului CSJ a RM „Cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea
pedepsei penale” nr. 8 din 11.11.2013 [162], explică că în conformitate cu art.79 CP, stabilirea
pedepsei sub limita minimă sau a unei pedepse mai blânde, care nu este prevăzută în sancţiunea
articolului corespunzător din Codul penal, în baza căruia este încadrată infracţiunea, se admite
luând numai în considerare personalitatea vinovatului în cazul existenţei circumstanţelor
excepţionale, legate de scopul, motivele, rolul vinovatului şi comportamentul acestuia până la
săvârşirea infracţiunii, în timpul şi după săvârşirea infracţiunii. La fel, se xplică că în spiritul
acestei norme penale, se înţelege că trebuie să existe ori în împrejurările în care s-a derulat fapta
infracţională, ori în datele privind personalitatea infractorului, circumstanţe, împrejurări,
125
particularităţi, situaţii sau stări de lucruri, care constituie excepţie de la starea obişnuită a lor ori a
personalităţii inculpatului. Împrejurările obişnuite sânt cele care predomină şi caracterizează
majoritatea cetăţenilor şi nu pot fi considerate excepţionale.
Analizând conţinutul art.79 CP RM, în redacţia legii din 18 aprilie 2002, în vigoare de la
12.06.2003, conchidem că o condiţie necesară pentru aplicarea pedepsei mai blânde decât cea
prevăzută de lege, conform regulilor prevăzute în aceiaşi normă, constituie prezenţa în cauza
penală a circumstanţelor excepţionale. În acest context, una din problemele ce ţin de aplicarea
art.79 CP al RM, o constituie noţiunea de „excepţionalitate” a circumstanţelor. Legislatorul,
referindu-se la necesitatea de a lua în consideraţie circumstanţele excepţionale ale cauzei, nu ne
descoperă noţiunea de „circumstanţe excepţionale”, aprecierea acestora ca fiind excepţionale
lăsând pe seama instanţei de judecată. Aşa, actuala redacţie a art.79 CP, conţine doar o singură
circumstanţă concretă, care în mod obligatoriu, se consideră circumstanţă excepţională şi anume
- minoratul persoanei care a săvârşit infracţiunea. În rest, în noul CP, legislatorul nu descoperă
noţiunea de „excepţionalitate” şi nu ne dă o listă în care să fie enumerate circumstanţele
excepţionale, limitându-se doar la o formulare generală - „circumstanţe excepţionale ale cauzei”,
menţionând, doar că acestea trebuie să micşoreze esenţial gravitatea faptei şi consecinţele ei şi
leagă circumstanţele excepţionale menţionate în norma cercetată, de aşa factori cum sunt: 1)
scopul şi motivele faptei; 2) rolul vinovatului în săvârşirea infracţiunii; 3) comportarea
vinovatului în timpul şi după consumarea infracţiunii; 4) contribuirea activă a participantului
unei infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea acesteia; 5) alte circumstanţe care micşorează
esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei.
Noţiunea de „circumstanţe excepţionale”, nu este dată nici de autorii Comentariului
Codului Penal al RM, în care la p. 1 al art.79, doar se menţionează, că „ Temei pentru stabilirea
unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege serveşte existenţa unor circumstanţe
excepţionale ce micşorează considerabil dauna infracţiunii săvârşite” [19, p.168]. O asemenea
noţiune de „ circumstanţe excepţionale”, nu se conţinea şi în Hotărârea Plenului CSJ nr. 16 din
31.05.2004 „Cu privire la aplicarea în practica judiciară a principiului individualizării pedepsei
penale” s-a limitat doar la unele indicaţii generale. Aşa, în p. 13 a prezentei hotărâri, se explica
următoarele: „Dacă există circumstanţe atenuante excepţionale, pedeapsa poate fi aplicată
conform prevederilor art.79 CP. Temei pentru aplicarea unei pedepse mai uşoare decât cea
prevăzută de lege, conform art.79 CP, pot servi numai circumstanţele excepţionale ale cauzei
inclusiv şi caracteristica persoanei vinovatului. Instanţele de judecată trebuie să studieze
multilateral, în deplină măsură şi obiectiv, toate circumstanţele şi datele prezentate care
caracterizează atât negativ cât şi pozitiv persoana inculpatului şi care au o importanţă esenţială
126
pentru stabilirea categoriei şi mărimii pedepsei”. La fel şi în p. 14 al hotărârii menţionate mai
sus, era stabilit, că: „Săvârşirea unei infracţiuni grave sau deosebit de grave nu exclude
posibilitatea stabilirii unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege. În acest caz
instanţele de judecată trebuie să studieze minuţios excepţionalitatea circumstanţelor care
servesc drept temei pentru aplicarea art.79 CP ”.
O astfel de abordare a problemei, însă, nu ne dă răspuns la întrebarea: care circumstanţe
urmează a fi recunoscute ca fiind excepţionale ? În teoria dreptului penal, la fel nu există o opinie
unică referitor la noţiunea de „circumstanţe excepţionale”, nu există o opinie unică referitor la
faptul, care circumstanţe urmează a fi considerate ca fiind excepţionale, în cazul aplicării unei
pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege.
Astfel, autorul Grama Mariana menţionează, că prin „circumstanţe excepţionale ale cauzei”
poate fi considerată excepţională atât o circumstanţă atenuantă, cât şi o totalitate de asemenea
circumstanţe [20, p.580]. Însă, după cum am mai menţionat, această situaţie a fost actuală, până
la 24.05.2009, când a intrat în vigoare Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 277 – XVI,
din 18.12.2008 pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova, prin
care, a fost exclus alin. (2) al art.79 CP.
Autorul Macari Ivan, menţiona, că prin circumstanţe excepţionale ale cauzei trebuie de
înţeles nu pur şi simplu o oarecare circumstanţă ce atenuează răspunderea penală, dar o totalitate
de asemenea circumstanţe [47, p.313]. Acestea pot fi indicate sau nu, la art.76 CP. Important este
ca circumstanţa sau grupul de circumstanţe atenuante, să reflecte, toate împreună, un grad mai
redus de pericol social al faptei concrete şi al făptuitorului, în comparaţie cu alte infracţiuni de
acelaşi tip [121, p.341].
În opinia lui Veliev S.A., prin „circumstanţe excepţionale”, trebuie de înţeles aşa
circumstanţe ale cauzei, în virtutea cărora, un anumit caz concret, iese în afara limitelor cazurilor
obişnuite de acest gen [79, p.244].
La rândul său, Stanovschii M.N., susţine că trebuie de considerat drept „circumstanţe
excepţionale” îmbinarea oricăror circumstanţe, inclusiv şi a circumstanţelor atenuante, care în
cumul atestă, o micşorare esenţială a gradului de pericol social al persoanei vinovatului şi a
infracţiunii comise de ea, în comparaţie cu alte cazuri de săvârşire a infracţiunilor de acest gen
[139, p.278].
Este de menționat faptul că în ultima perioadă, unificând practica judiciară în scopul
aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a principiului individualizării
pedepsei penale, Plenul Curţii Supreme în p. 11 din hotărârea sa „Cu privire la unele chestiuni ce
vizează individualizarea pedepsei penale” nr. 8 din 11.11.2013, prin care a fost abrogată
127
Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.16 din 31.05.2004 „Cu privire la aplicarea în
practica judiciară a principiului individualizării pedepsei penale”, a explicat următoarele: „În
spiritul acestei norme penale (alin. (1) art.79 CP), se înţelege că trebuie să existe ori în
împrejurările în care s-a derulat fapta infracţională, ori în datele privind personalitatea
infractorului, circumstanţe, împrejurări, particularităţi, situaţii sau stări de lucruri, care
constituie excepţie de la starea obişnuită a lor ori a personalităţii inculpatului. Împrejurările
obişnuite sânt cele care predomină şi caracterizează majoritatea cetăţenilor şi nu pot fi
considerate excepţionale. Ca excepţionale, instanţa urmează să stabilească astfel de împrejurări
care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi date privind
personalitatea făptuitorului (grad de invaliditate – I, II (persoana cu dizabilităţi severe şi
accentuate), merite deosebite faţă de societate, alte circumstanţe de importanţă majoră)” [162].
Astfel, ajungem la concluzia, că majoritatea autorilor, cât și practica judiciară evidenţiază
ca una din trăsăturile caracteristice distinctive a circumstanţei sau circumstanţelor, ce urmează a
fi recunoscute ca fiind excepţionale, anume acel fapt, că într-un caz concret, ele micşorează
esenţial gradul prejudiciabil al infracţiunii precum şi gradul de pericol social al persoanei
vinovatului, anume în comparaţie cu alte cazuri de comitere a infracţiunilor de acelaşi gen.
Parţial nu putem fi de acord cu aceasta, deoarece conform art.325 CPP al RM, judecarea
cauzei în primă instanţă se efectuează numai în privinţa persoanei puse sub învinuire şi numai în
limitele învinuirii formulate în rechizitoriu [28]. În acelaşi timp, conform art.384, alin. (4) CPP al
RM, instanţa îşi întemeiază sentinţa numai pe probele care au fost cercetate în şedinţa judiciară
respectivă şi nu în alte şedinţe judiciare examinate în baza altor învinuiri. Astfel, nu putem
compara influenţa circumstanţelor într-o cauză penală, cu influenţa lor pe altă cauză penală.
Reieşind din aceste prevederi legale, în procesul stabilirii pedepsei, apreciind faptul, dacă o
anumită circumstanţă, fie o totalitate de circumstanţe sunt excepţionale, instanţa de judecată nu
are dreptul să compare circumstanţele de pe cauza penală pe care o examinează, cu
circumstanţele de pe alte cauze penale de comitere a infracţiunilor de acelaşi gen. De aceia,
considerăm că noţiunile ce definesc „circumstanţe excepţionale”, enunţate mai sus, nu pot fi
utilizate de către instanţele de judecată la stabilirea pedepsei, în partea comparării acestora cu
alte cazuri de acelaşi gen.
Este de menţionat şi faptul, că lipsa noţiunii de „circumstanţe excepţionale” la nivel
legislativ, cât şi în practica judiciară şi teoria dreptului penal, deseori provoacă probleme ce ţin
de stabilirea şi aprecierea „circumstanţelor excepţionale”, ceia ce în consecinţă, în opinia
noastră, duce la pronunţarea unor sentinţe şi decizii neîntemeiate. Astfel, în sentinţa pronunţată
pe cauza penală nr. 1-273/2008, Judecătoria s.Ciocana mun. Chişinău, recunoscându-l pe P.G.,
128
vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art.186 alin. (2) lit. c), d) CP al RM, în partea
descriptivă a sentinţei a menţionat următoarele: „Circumstanţe excepţionale care ar servi drept
temei de aplicare a prevederilor art.79 CP al RM, nu au fost stabilite”. La fel, şi prin sentinţa
pronunţată pe cauza penală nr. 1-116/2009, de către aceiaşi Judecătorie Ciocana mun.Chişinău
[10], B.I., a fost recunoscut vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art.217 alin. (2) CP al
RM. Astfel, în partea descriptivă a sentinţei, instanţa a menţionat următoarele: „Circumstanţe
atenuante excepţionale care ar servi drept temei de aplicare a prevederilor art.79 CP al RM, şi
temeiuri de suspendare condiţionată a executării pedepsei de către instanţa de judecată nu au
fost stabilite”. În opinia noastră, instanţa de judecată, greşit a făcut aceste constatări în partea
descriptivă a sentinţelor menţionate mai sus. Astfel, conform art.385 alin (1) p. 6), 7) CPP al
RM, la adoptarea sentinţei instanţa de judecată soluţionează chestiunea, dacă există circumstanţe
care atenuează sau agravează răspunderea inculpatului şi care anume, la fel şi chestiunea, cu
privire la măsura de pedeapsă ce urmează să fie stabilită inculpatului. În conformitate cu art.394
alin. (1) p. 3) CPP al RM, partea descriptivă a sentinţei de condamnare trebuie să cuprindă
indicaţii asupra circumstanţelor care atenuează sau agravează răspunderea. În alin. (2) p. 2) a
aceleiaşi norme a CPP al RM, instanţa de judecată este obligată să motiveze aplicarea unei
pedepse mai uşoare decât cea prevăzută de lege. În aşa mod, în conformitate cu normele
menţionate mai sus, judecătorul, în mod special trebuie să motiveze de ce a aplicat o pedeapsă
mai blândă decât cea prevăzută de lege şi nu faptul, de ce nu a aplicat o asemenea pedeapsă.
O altă problemă legată de aplicarea acestui institut şi care este actuală la momentul de faţă,
în opinia noastră, constituie cazurile de casare de către instanţele ierarhic superioare a sentinţelor
sau deciziilor pronunţate de instanţele ierarhic inferioare, pe motiv că primele incorect şi
neîntemeiat au constatat prezenţa în cauza penală a circumstanţelor excepţionale şi respectiv,
neîntemeiat au aplicat art.79 CP. Astfel, prin sentinţa judecătoriei s. Rîşcani mun. Chişinău, S.M.
şi R.T. au fost condamnaţi în baza art.236 alin. (1) şi art.361 alin. (2) CP. Sentinţa a fost atacată
cu apel. Prin decizia Curţii de apel Chişinău, a fost admis apelul acuzatorului de stat, a fost
rejudecată cauza în modul stabilit pentru prima instanţă, iar S.M. şi R.T., le-a fost stabilită
pedeapsa cu aplicarea prevederilor art.79 CP RM. Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie a RM,
a fost casată decizia Curţii de Apel în partea aplicării art.79 CP. Motivând soluţia instanţa de
recurs a constatat: „Aplicând art.79, Curtea de Apel a indicat ca circumstanţe excepţionale:
vârsta tânără a ambilor inculpaţi, parţial şi-au recunoscut vina, au contribuit parţial la
descoperirea infracţiunilor săvârşite, ambii se caracterizează pozitiv la locul de trai şi anterior
nu au fost condamnaţi. Instanţa de recurs consideră că aceste circumstanţe sunt caracteristice
pentru majoritatea cetăţenilor, exprimă comportamentul obişnuit al fiecăruia, astfel, că
129
circumstanţele reţinute de instanţe nu pot fi considerate ca excepţionale. În opinia instanţei de
recurs, ca excepţionale, circumstanţele pot fi considerate atunci când sunt ieşite din comun şi ţin
de personalitatea vinovatului, de starea sănătăţii, a familiei acestuia ori aflate în strînsă
legătură cu circumstanţele cauzei, legate de scopul, motivele, rolul vinovatului şi
comportamentul acestuia până la săvârşirea infracţiunii, în timpul şi după săvârşirea
infracţiunii. Prin urmare, Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră că la
aplicarea pedepsei lui S.M. şi R.T. pentru infracţiunea comisă, instanţa de apel nu a acordat
deplină eficienţă prevederilor art.61 şi 75 Cod penal, astfel, pripit a ajuns la concluzia despre
aplicarea prevederilor art.79 Cod penal, nu a argumentat care sunt circumstanţele excepţionale
ale cauzei, ce ar permite aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege” [160; 161].
În urma studierii cauzelor penale, reieşind din situaţia existentă la ziua de azi, apar mai
multe întrebări ce ţin de aplicarea art.79 CP al RM, şi anume:
- În ce temei, instanţa de judecată, poate să constate prezenţa sau absenţa circumstanţelor
excepţionale care ar servi drept temei de aplicare a prevederilor art.79 CP al RM, în condiţiile în
care, în legea penală, în general nu există noţiunea „ circumstanţelor excepţionale ” ale cauzei?
- În ce temei, instanţa de judecată ierarhic superioară, poate să caseze hotărârile
judecătoreşti a instanţelor ierarhic inferioare, pe motiv, că anumite circumstanţe prezente în
cauza penală, incorect şi neîntemeiat au fost reţinute ca fiind circumstanţe excepţionale şi
respectiv, neîntemeiat a fost aplicat art.79 CP, în condiţiile, în care, în legea penală, lipseşte în
general noţiunea de „excepţionalitate” a circumstanţelor, cât şi de „circumstanţe excepţionale”
ale cauzei ?
La fel, apar şi alte întrebări, cum ar fi de exemplu: Poate oare aceiaşi circumstanţă
atenuantă să fie luată în consideraţie de către instanţa de judecată şi în calitate de circumstanţă
excepţională ca temei de aplicare a art.79 CP, iar ulterior, şi ca circumstanţă atenuantă deja la
stabilirea cuantumului concret al pedepsei ? Care este deosebirea dintre o circumstanţă atenuantă
şi o circumstanţă excepţională, ce serveşte drept temei de a aplica prevederile art.79 CP al RM ?
În teoria dreptului penal, cât şi în practica judiciară, de mai mult timp se duc discuţii
privind înţelegerea naturii circumstanţelor excepţionale, care permit instanţei de a aplica o
pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de lege. În acelaşi timp, în literatura de specialitate sunt
recunoscute ca excepţionale diferite categorii de circumstanţe. Astfel, unii autori consideră, că în
calitate de circumstanţe excepţionale pot fi recunoscute doar circumstanţe atenuante deosebite
care nu sunt incluse în lista circumstanţelor atenuante prevăzute de legea penală [78, p.75-87].
Alţi autori consideră, că pentru aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege, nu
este necesar de stabilit careva circumstanţe atenuante deosebite şi că pot fi recunoscute drept
130
excepţionale atât circumstanţele atenuante enumerate în lege, cât şi circumstanţele, neincluse
lista legală, dar care sunt recunoscute ca atenuând pedeapsa de către instanţa de judecată [155,
p.359-361]. Principalul este ca circumstanţele atenuante să atribuie cauzei penale aşa
particularităţi şi trăsături, care vorbesc despre faptul, că infracţiunea concretă se deosebeşte de
alte infracţiuni tipice de acest gen.
Practica judiciară din ultimele decenii, în domeniul aplicării pedepsei mai blânde decât cea
prevăzută de lege, a ţinut cont atât de circumstanţele atenuante prevăzute de lege, cât şi de
circumstanţele atenuante ce nu sunt indicate în lista legală [6].
Aceiaşi opinie este expusă şi de către Borodin S.V. [130, p.170] şi Işcenco A.V. [93, p.46],
care susţin, că în calitate de circumstanţe excepţionale, la aplicarea pedepsei mai blânde decât
cea prevăzută de lege, pot fi considerate atât o circumstanţă atenuantă din lista celor prevăzute
de norma respectivă a PG a CP, cât şi un cumul de asemenea circumstanţe atenuante, la fel şi alte
circumstanţe care nu sunt indicate în legea penală în calitate de circumstanţe ce atenuează
pedeapsa, însă după părerea instanţei de judecată au importanţă pentru stabilirea unei pedepse
echitabile. Totodată, la asemenea circumstanţe excepţionale, după părerea autorilor, pot fi
atribuite aşa circumstanţe cum sunt: lipsa unor motive josnice la săvârşirea infracţiunii; rolul
secundar al vinovatului la comiterea infracţiunii; acordarea de ajutor vinovatului pentru a
micşora consecinţele negative ale infracţiunii. Tot aici, în viziunea autorilor enunţaţi, trebuie de
atribuit motivele şi scopurile, prevăzute în legea penală ca circumstanţe atenuante, apărute ca
urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial; săvârşirea infracţiunii
ca rezultat al constrângerii fizice sau psihice, ce nu înlătură caracterul penal al faptei, sau dată
fiind dependenţa materială, de serviciu sau de altă natură; săvârşirea infracţiunii cu depăşirea
limitelor legale ale legitimei apărări, reţinerii infractorului, stării de extremă necesitate, riscului
întemeiat sau ca rezultat al executării ordinului sau dispoziţiei superiorului; comportamentul
amoral sau ilegal al părţii vătămate şi/sau al victimei, dacă aceasta a provocat infracţiunea. La
circumstanţele excepţionale ale cauzei legate de comportamentul vinovatului, în opinia autorilor
menţionaţi mai sus, pot fi atribuite acţiunile, ce ţin de comportamentul vinovatului după
comiterea infracţiunii, în timpul urmăririi penale şi a judecării cauzei, inclusiv aşa circumstanţe
cum sunt de exemplu: acordarea ajutorului părţii vătămate inclusiv celui medical imediat după
comiterea faptei; restituirea bunurilor sustrase, recuperarea pagubei materiale, compensarea
daunei morale; participarea activă la descoperirea infracţiunii ori identificarea altor participanţi
la comiterea infracţiunii, precum şi alte acţiuni ce contribuie la efectuarea justiţiei şi la repararea
consecinţelor infracţionale. Totodată, în opinia unor autori, aplicarea pedepsei sub limita
minimă, prevăzută de legea penală pentru infracţiunea respectivă, trebuie să coreleze cu
131
gravitatea infracţiunii şi anume, cu cât este mai periculoasă fapta, comisă, cu atât mai esenţiale
trebuie să fie circumstanţele pe care instanţa de judecată le consideră ca fiind excepţionale [141,
p.106].
Studiind practica judiciară am constatat că instanţele judecătoreşti aproape în toate cazurile,
pun la baza aplicării art.79 CP al RM, aşa circumstanţe cum sunt de exemplu: vârsta tânără sau
înaintată, lipsa antecedentelor penale, caracteristica pozitivă de la locul de muncă şi/sau de trai,
tragerea pentru prima dată la răspundere penală, recunoaşterea vinovăţiei, a încheiat acordul de
recunoaştere a vinovăţiei, căinţa sinceră de cele comise, recuperarea benevolă a prejudiciului
material cauzat prin infracţiune, starea şi condiţiile de viaţă a familiei inculpatului, prezenţa
copiilor minori sau a persoanelor incapabile la întreţinere, pericolul social al faptei comise,
categoria infracţiunii comise, participarea la Marele Război Pentru Apărarea Patriei, la războiul
din Afganistan, sau la conflictul armat din Transnistria pentru apărarea integrităţii teritoriale ale
Republicii Moldova, împăcarea cu partea vătămată sau lipsa pretenţiilor din partea victimei
şi/sau a părţii vătămate [1; 5; 7; 9; 16;].
Totodată, de către instanţele judecătoreşti, la baza aplicării institutelor liberării de
răspundere penală şi liberări de pedeapsă penală, de fapt, sunt puse, aceleaşi circumstanţe
menţionate mai sus şi care, în esenţă, pe cazurile concrete au aceiaşi valoare. Astfel, prin sentinţa
din 18.04.2009, Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, l-a recunoscut pe D.P. vinovat în săvârşirea
infracţiunii prevăzute de art.217 alin. (2) CP al RM, însă a încetat procesul penal în privinţa lui
D.P., liberându-l de răspundere penală cu tragere la răspundere contravenţională, aplicându-i
pedeapsă contravenţională sub formă de amendă în mărime de 200 unităţi convenţionale. La
stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată, în baza art.75 CP al RM, a ţinut
cont de caracterul infracţiunii săvârşite, că infracţiunea este mai puţin gravă, de personalitatea
inculpatului, că este minor, că şi-a recunoscut vina, sincer se căieşte de cele comise, şi de aceia
consideră, că corijarea şi reeducarea lui poate avea loc fără tragerea ultimului la răspundere
penală, fiind suficientă şi oportună aplicarea art.53; 55 CP al RM [12]. Prin sentinţa Judecătoriei
s. Rîşcani, mun. Chişinău, T.A., a fost recunoscut vinovat în săvârşirea infracţiunii, prevăzute de
art.217 alin. (2) CP al RM, fiindu-i numită o pedeapsă sub formă de închisoare de 6 luni.
Totodată ţinînd cont de caracterul şi pericolul social al infracţiunii, persoana inculpatului, că a
recunoscut vina şi a încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, a ajutat activ la descoperirea
infracţiunii, este fără antecedente penale, a ajuns la concluzia a aplica art.90 CP al RM şi a
suspenda condiţionat executarea pedepsei, stabilindu-i-se un termen de probă de un an [11; 13;
14]. La fel, este de menţionat şi faptul, că practica judiciară cunoaşte şi cazuri, când aceleaşi
circumstanţe ale cauzei, ce se referă la infracţiune şi la persoana celui vinovat, sînt puse
132
concomitent atât la baza aplicării pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege, cât şi la
condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Astfel, prin sentinţa Judecătoriei
Buiucani, mun. Chişinău, V.I., a fost recunoscut vinovat în săvârşirea infracţiunii, prevăzute de
art.264 alin. (3) CP al RM şi i-a fost aplicată o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de
4 ani. Totodată, în baza art. 90 CP al RM, executarea pedepsei a fost suspendată, stabilindu-i un
termen de probă de 2 ani, fiind aplicat şi art.79 CP al RM, în temeiul căruia, nu a fost aplicată
pedeapsa complimentară obligatorie, V.I., nefiind privat de dreptul de a conduce mijloace de
transport [4].
În aşa mod, concluzionăm următoarele:
1) Aproximativ în toate cauzele penale instanţele de judecată stabilesc prezenţa
circumstanţelor atenuante, fie în temeiul alin. (1) al art.76 CP al RM, fie în temeiul alin. (2) al
art.76 CP al RM.
2) Nu toate circumstanţele atenuante şi nu în toate cazurile micşorează esenţial gravitatea
faptei şi a consecinţelor ei, precum şi atestă despre contribuirea activă a participantului unei
infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea acesteia. Astfel, trebuie să facem deosebire între
proprietatea circumstanţelor de a atenua pedeapsa şi proprietatea circumstanţelor de a micşora
esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei... , deoarece, în opinia noastră, a atenua pedeapsa,
nu înseamnă a reduce esenţial pericolul social al faptei, pentru care această pedeapsă este
stabilită. În acelaşi timp, suntem de părerea, că toate circumstanţele, care constituie temei pentru
aplicare a art.79 CP al RM şi micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi
atestă despre contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la
descoperirea acesteia, sunt circumstanţe atenuante, în acelaşi timp, nu toate circumstanţele
atenuante şi nu în toate cazurile constituie temei pentru aplicarea art.79 CP al RM. Aceasta
înseamnă că fiind stabilite circumstanţele atenuante, ele nu în toate cazurile micşorează esenţial
gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi atestă despre contribuirea activă a
participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea acesteia, de aceia în asemenea
cazuri ele nu pot fi puse la baza aplicării prevederilor art.79 CP.
3) Potrivit Dicţionarului limbii române moderne, cuvântul (substantivul feminin)
„excepţie” înseamnă: abatere de la regula generală, ceia ce nu se supune normei generale, iar
cuvântul (adjectivul) „excepţional” înseamnă ceva ce constituie o excepţie, adică o abatere de la
regula generală [34, p.283]. La rândul său, cuvântul „circumstanţă” – (substantiv feminin)
înseamnă împrejurare, fapt, lucru care însoţeşte o acţiune sau un fenomen sau care se petrece în
acelaşi timp cu altceva; totalitatea unor condiţii date [ibidem].
133
Este cunoscut faptul că nu există infracţiuni identice după conţinutul componenţei sale. În
legea penală legislatorul stabileşte componenţe de infracţiuni - tip şi pedepse – tip, care însă, în
cazul comiterii unei infracţiuni concrete diferă după conţinutul semnelor sale, inclusiv şi după
circumstanţele atenuante sau agravante ce se manifestă atât în timpul comiterii faptei
infracţionale, cât şi ulterior comiterii acesteia, fiind prezente la momentul stabilirii categoriei şi
cuantumului pedepsei.
Astfel, concluzionăm, că legea penală nu prevede o regulă generală, ce ar stabili, care
anume circumstanţe trebuie să însoţească o infracţiune, la ce trebuie să se refere acestea, care
trebuie să fie gradul influenţei acestor circumstanţe în cazul unei infracţiuni concrete, deoarece
atât conţinutul infracţiunii, cât şi numărul, felurile şi conţinutul circumstanţelor prezente într-o
cauză penală diferă de la caz la caz. Deci, nu există o circumstanţă atenuantă - normă generală,
ce ar constitui o regulă generală, de la care să existe o excepţie - circumstanţă excepţională,
adică o circumstanţă ce ar constitui o abatere de la regula generală, sau de la norma generală [64,
p. 132-137].
În acelaşi timp, Capitolul VIII din PG al CP, se întitulează – Individualizarea pedepsei.
Conform teoriei dreptului penal, individualizarea pedepsei constituie operaţia de adaptare a
pedepsei în raport cu fiecare infracţiune şi cu fiecare infractor, în vederea realizării scopului ei
[20, p.551]. Astfel, în fiecare caz concret de examinare a unei cauze penale, dacă instanţa de
judecată ajunge la concluzia că este necesar de a aplica o pedeapsă penală persoanei recunoscute
vinovate de comiterea unei infracţiuni, atunci ea este obligată să individualizeze pedeapsa pentru
fiecare infractor în parte. În acest sens, legea penală la art.75, Capitolul VIII din PG a CP,
stabileşte limitele generale, a aplicării pedepsei penale şi determină criteriile de individualizare a
pedepsei de care este obligată să se conducă instanţa de judecată la aplicarea pedepsei. În special,
este prevăzut, că „persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o
pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea Specială a prezentului cod şi în strictă
conformitate cu dispoziţiile Părţii Generale a prezentului cod”. Totodată, în această prevedere
legală, legislatorul reiese din faptul, că de regulă, la comiterea infracţiunii participă o singură
persoană, persoana comite o singură infracţiune, persoana comite o infracţiune consumată,
categoria şi cuantumul pedepsei – tip stabilite de legislator în PS a CP corespunde pericolului
social al infracţiunii – tip, şi invers – pericolul social al infracţiunilor prevăzute de legea penală,
corespund pedepselor stabilite pentru ele, etc.
Însă, cu toate acestea, la art.79-86 CP, legislatorul a prevăzut şi anumite situaţii,
circumstanţe şi condiţii, în care pedeapsa penală urmează a fi aplicată într-un mod diferit, decât
cel prevăzut de art.75 alin. (1) CP. Astfel, în opinia noastră, aceste metode şi moduri de aplicare
134
a pedepsei penale, constituie nişte excepţii de la regula generală, menţionată în art.75 alin. (1)
CP. În acest sens, legea penală, prevede mai multe situaţii speciale de aplicare a pedepsei cum
sunt: aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, în care
pedeapsa pentru infracţiunea imputată, în mod obligatoriu, se reduce cu o treime din pedeapsa
maximă prevăzută pentru această infracţiune (art.80 CP); aplicarea pedepsei pentru infracţiunea
neconsumată, unde instanţa de judecată la fel, este limitată în aplicarea maximului celei mai
aspre pedepse prevăzute de articolul corespunzător din PS a CP (art.81 CP); aplicarea pedepsei
pentru recidivă de infracţiune, în acest caz, instanţa de judecată, déjà este limitată în posibilitatea
de a aplica minimul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din PS a CP
(art.82 CP) etc.
Cum am mai menţionat, în art.75 CP, este stabilită regula generală de aplicare a pedepsei
care spune că „Persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o
pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea Specială a prezentului cod şi în strictă
conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod”. La rândul său, art.79 CP al RM –
aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege - stabileşte trei modalităţi de aplicare
a pedepsei şi anume: a) aplicarea unei pedepse sub limita minimă, prevăzută de legea penală
pentru infracţiunea respectivă; b) aplicarea unei pedepse mai blânde, de altă categorie; c)
posibilitatea instanţei de a nu aplica pedeapsa complementară obligatorie. În opinia noastră,
anume aceste modalităţi de aplicare a pedepsei, constituie o excepţie de la norma prevăzută la
art. 75 CP. În acelaşi timp, din interpretarea gramaticală a normei respective rezultă o regulă şi
anume, instanţa de judecată la aplicarea pedepsei conform art.79 CP, este în drept de a folosi
doar una din modalităţile de aplicare a pedepsei menţionate mai sus. Totodată, aplicarea pedepsei
conform modalităţilor şi regulilor stabilite de art.79 CP, poate fi efectuată doar cu respectarea
unei condiţii obligatorii şi anume, pe cauza concretă există circumstanţe atenuante, fie există
circumstanţe de altă natură, legate de alte criterii de individualizarea pedepsei penale şi stabilite
de către instanţa de judecată, care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei,
precum şi atestă despre contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la
descoperirea acesteia. Această condiţie se referă la cazul, când datorită circumstanţelor
menţionate mai sus, pericolul social al infracţiunii comise, în cauza concretă, de fapt, este mai
mic decât cel prevăzut de legislator pentru infracţiunea tipică, iar aplicarea a unei categorii de
pedepse principale sau complementare chiar şi în limitele minimale stabilite de lege, este prea
aspră şi vădit neechitabilă.
În aşa mod, în urma acestor cercetări, am ajuns la concluzia, că în cazul normei prevăzute
la art.79 CP al RM, însuşi aplicarea pedepsei în modul prevăzut la art.79 alin. (1) CP, constituie
135
o excepţie de la regula generală prevăzută la art.75 alin. (1) CP. Cu alte cuvinte, însuşi categoria
circumstanţei, nu este excepţională, ci este excepţional modul de aplicare a pedepsei, în
coraport cu regula generală de aplicare a pedepsei, stabilită la art.75 CP. În cazul dat,
circumstanţele atenuante şi agravante, precum şi alte circumstanţe ale cauzei doar micşorează
esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei. Deaceea, în opinia noastră, în cazul aplicării
pedepsei conform regulilor prevăzute la art.79 CP, nu este corect să vorbim despre existenţa
circumstanţelor excepţionale. În acest sens, putem vorbi doar despre gradul diferit de influenţă a
circumstanţelor atenuante. Aşa, în cauze penale diferite, pot să fie prezente aceleaşi circumstanţe
atenuante, însă gradul influenţei lor în sensul reducerii gradului prejudiciabil este diferit de la caz
la caz. Astfel, în l-rând, una şi aceiaşi circumstanţă poate avea importanţă şi influenţă diferită în
cazul comiterii infracţiunilor ce diferă după gradul prejudiciabil (de exemplu furtul şi omorul
calificat, comise ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial). În
al 2-lea rând, capacitatea unei sau altei circumstanţe de a atenua pedeapsa, poate fi neutralizată
datorită prezenţei unor circumstanţe cu acţiune opusă (de exemplu prezenţa copiilor minori la
persoana care a comis o infracţiune împotriva minorilor, care se eschivează de la educaţia şi
întreţinerea acestora, fie au un comportament crud cu minorii). În al 3-lea rând, conţinutul unei şi
aceleiaşi circumstanţe poate influenţa diferit aprecierea caracterului său juridic (de exemplu,
repararea benevolă parţială a pagubei pricinuite sau înlăturarea parţială a daunei cauzate
constituie circumstanţe atenuante, pe când repararea benevolă integrală a pagubei pricinuite sau
înlăturarea integrală a daunei cauzate, deja poate fi temei pentru aplicarea art.79 CP).
În aşa mod, în cazul când anumite circumstanţe atenuante micşorează esenţial gravitatea
faptei şi a consecinţelor ei, fie denotă despre contribuirea activă a participantului unei infracţiuni
săvârşite în grup la descoperirea acesteia, atunci este temei da aplicare a art.79 CP, şi au ca efect
aplicarea pedepsei anume în modul prevăzut de art.79 CP al RM, iar în consecinţă au ca efect
atenuarea pedepsei în sensul acestei norme.
În acelaşi timp, circumstanţele ce stau la baza aplicării art.79 CP, trebuie: a) în primul rând
să influenţeze caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii şi anume gravitatea faptei şi a
consecinţelor ei, cât şi pericolului social al persoanei vinovatului, în sensul micşorării, şi b) să
micşoreze esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, adică să le micşoreze în aşa mod, încât
aplicarea chiar şi a unei pedepse minimale în limitele stabilite de lege, în cazul concret ar fi prea
aspră şi vădit neechitabilă. Totodată, în cazurile când circumstanţele atenuante prezente în cauza
penală concretă nu micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, fie nu denotă
despre contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea
acesteia, iar instanţa de judecată a ajuns la concluzia de a condamna infractorul cu aplicarea
136
pedepsei penale, atunci în asemenea caz, circumstanţele atenuante au ca efect doar atenuarea
pedepsei penale, în limitele prevăzute de sancţiunea normei PS din CP, ce stabileşte pedeapsa
pentru infracţiunea respectivă.
Astfel, suntem de părerea şi propunem să fie exclusă din art.79 alin. (1) Cod penal,
noţiunea de „circumstanţe excepţionale ale cauzei” şi anume adjectivul „excepţională”,
deoarece, la aplicarea pedepsei se ia în consideraţie nu însuşi circumstanţa ca atare, ci trebuie să
fie luată în consideraţie gradul diferit de influenţă a unui sau altui factor asupra gradului
prejudiciabil al infracţiunii concrete. La fel, cum am constatat, nu este excepţională însuşi
circumstanţa ce stă la baza aplicării pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege, ci este
excepţional anume modul de aplicare a pedepsei, în coraport cu regula generală de aplicare a
pedepsei, stabilită la art.75 alin. (1) Cod penal. În acelaşi timp, noţiunea de circumstanţă
excepţională, nu are o definiţie clară şi concretă în legea penală, în practica judiciară cât şi în
teoria dreptului penal, aceasta fiind lăsată la aprecierea judecătorului, ceia ce duce la aplicarea
neuniformă a art.79 CP, iar în consecinţă - la anularea neîntemeiată a sentinţelor judecătoreşti,
anume pe motiv, că instanţa inferioară, incorect a considerat ca fiind excepţională o circumstanţă
sau alta.
Ce ţine de întrebarea, care anume circumstanţe urmează a fi luate în consideraţie la
aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege, atunci în opinia noastră, în afară de
circumstanţele atenuante ce sunt enumerate în lista legală, prevăzută la art.76 alin. (1) CP şi cele
considerate drept circumstanţe atenuante în temeiul art.76 alin. (2) CP, de către instanţa de
judecată, pot fi considerate drept circumstanţe atenuante, orice alte circumstanţe, ce se referă la
infractor şi/sau la infracţiune, la fel şi circumstanţele legate de criteriile generale de
individualizare a pedepsei, care au caracter atenuant şi posedă trăsăturile caracteristice unei
circumstanţe atenuante [57, p.81-82].
Respectiv, nu putem stabili o listă concretă de circumstanţe, ce micşorează esenţial
gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi atestă despre contribuirea activă a participantului
unei infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea acesteia, deoarece, orice circumstanţă, fie ea
atenuantă, prevăzută la art.76 alin. (1), fie este recunoscută ca fiind atenuantă în temeiul art.76
alin. (2) CP, sau una care se referă la alte criterii de individualizare a pedepsei, nu poate avea un
grad prestabilit de influenţă privind reducerea esenţială a pericolului social, deoarece această
influenţă, este apreciată de către instanţa de judecată, în fie care caz concret în parte. În acest
sens, circumstanţele respective nu pot fi comparate cu alte cazuri de comitere a infracţiunilor de
acelaşi gen.
137
Din aceleaşi considerente, nu este necesar de a stabili o listă concretă a astfel de
circumstanţe, deoarece, cum am stabilit, ponderea unora şi aceloraşi circumstanţe de la caz la
caz, este diferită şi respectiv, unele şi aceleaşi circumstanţe într-un caz micşorează esenţial
gravitatea faptei concrete şi a consecinţelor ei, iar în alt caz, deşi atenuează pedeapsa, totuşi nu
micşorează esenţial gravitatea faptei concrete şi a consecinţelor ei. În acelaşi timp, considerăm că
problema dată trebuie cercetată şi prin prisma a aşa instituţii a dreptului penal cum sunt:
institutul liberării de răspundere penală, institutul liberării de pedeapsă penală şi institutul
cauzelor care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării, în coraport cu institutul
individualizării pedepsei penale. Analizând aceste instituţii a dreptului penal, observăm, că
temeiurile ce stau la baza aplicării lor, în mare parte coincid cu circumstanţele atenuante
prevăzute la alin. (1) art.76 CP, fie constituie circumstanţe care pot fi considerate ca atenuante, la
aprecierea instanţei de judecată, în temeiul alin. (2) al art.76 CP. De exemplu, legea penală
stabileşte următoarele temeiuri:
1) Pentru liberarea de răspundere penală: a) pentru liberarea de răspundere penală a
minorilor (art.54 CP): persoana în vârstă de până la 18 ani; a săvârşit pentru prima oară o
infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, ceia ce constituie circumstanţe atenuante prevăzute la
alin. (1) lit. a), b) al art.76 CP; b) pentru liberarea de răspundere penală cu atragere la
răspundere administrativă (art.55 CP): persoana a săvârşit pentru prima oară o infracţiune uşoară
sau mai piţin gravă; şi-a recunoscut vina; a reparat prejudiciul cauzat prin infracţiune, ce
constituie circumstanţe atenuante prevăzute la alin. (1) lit. a), e), f) al art.76 CP; c) la fel,
temeiuri de aplicare a art.57; 58; 59 CP, constituie circumstanţele atenuante prevăzute la alin. (1)
lit. a), e), f) al art.76 CP, iar expirarea, de la momentul comiterii infracţiunii, a cel puţin 2/3 din
termenul de prescripţie pentru tragerea la răspundere penală, prevăzut la art.60 CP, constituie o
circumstanţă atenuantă, prevăzută la alin. (1) lit. l) al art.76 CP.
2) Temeiuri pentru liberarea de pedeapsă penală prevăzute la art.92; 93; 94, constituie
circumstanţe atenuante, menţionate la alin. (1) lit. a), e), f) al art.76 CP.
3) Ce ţine de institutul cauzelor care înlătură răspunderea penală sau consecinţele
condamnării, după părerea noastră, însuşi împăcarea dintre bănuit, învinuit sau inculpat şi
partea vătămată sau victimă, prevăzută la art.109 CP, în cazul în care nu sunt întrunite celelalte
condiţii pentru înlăturarea răspunderii penale şi încetarea cauzei penale prevăzute de această
normă, împăcarea de fiecare dată trebuie să fie luată în consideraţie de către instanţa de judecată
ca circumstanţă atenuantă la stabilirea pedepsei în temeiul alin. (2) al art.76 CP. În acelaşi timp,
considerăm, că împăcarea dintre bănuit, învinuit sau inculpat şi partea vătămată sau victimă, de
fiecare dată constituie o circumstanţă atenuantă care micşorează esenţial gravitatea faptei
138
concrete şi a consecinţelor ei şi prin urmare, este un temei de aplicare a unei pedepse mai blânde
decât cea prevăzută de lege. Or, unul din scopurile tragerii la răspundere penală şi a aplicării
pedepsei penale este restabilirea echităţii sociale, iar un aspect al realizării acestui scop este
satisfacerea plângerii părţii vătămate de a atrage pe vinovat la răspundere penală, precum şi
satisfacerea pretenţiilor înaintate în acţiunea civilă în procesul penal. De aceia, în opinia noastră,
declaraţiile părţii vătămate sau a victimei, vis-a-vis de tragerea la răspundere penală şi aplicarea
pedepsei penală vinovatului, poate constitui o circumstanţă importantă ce influenţează liberarea
vinovatului de răspundere penală, liberarea de pedeapsă penală, cât şi alegerea de către instanţa
de judecată a categoriei şi cuantumului pedepsei penale mai blânde.
Astfel, o dată ce anumite circumstanţe, în genere stau la baza a liberării de răspundere
penală, liberării de pedeapsă penală, fie constituie temeiuri de înlăturare a răspunderii penale sau
a consecinţelor condamnării şi legea penală nu cere ca ele să fie circumstanţe excepţionale, adică
sunt circumstanţe „simple”, cu atât mai mult asemenea circumstanţe pot sta şi la baza aplicării
unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege. Or, altfel, rezultă că circumstanţele
„simple”, ce nu sunt excepţionale, au un efect şi o influenţă mai mare decât careva circumstanţe
excepţionale, deoarece, prezenţa lor, în general liberează persoana de răspundere penală, de
pedeapsă penală, fie stau la baza încetării cauzei penale şi constituie condiţii de prezenţă a
cauzelor ce înlătură consecinţele condamnării sau răspunderea penală.
În conformitate cu p. 1) art.22 CP al Spaniei, circumstanţe atenuante constituie temeiurile
de liberare de răspundere penală prevăzute de capitolul corespunzător, când nu există toate
condiţiile pentru liberarea de răspundere penală. Astfel, în opinia noastră, prezenţa
circumstanţelor ce constituie temei de liberare de răspundere penală, de liberare de pedeapsă
penală, fie stau la baza încetării cauzei penale şi constituie condiţii de prezenţă a cauzelor ce
înlătură răspunderea penală, trebuie să fie temei obligatoriu de aplicare a art.79 CP. De aceea,
propunem completarea art.79 CP al RM cu un alineat nou - alineatul 2, după cum urmează: “În
cazul constatării pe cauza penală a circumstanţelor ce constituie temei de liberare de
răspundere penală, de liberare de pedeapsă penală, fie constituie condiţii de prezenţă a
cauzelor ce înlătură răspunderea penală şi stau la baza încetării cauzei penale, când nu există
toate condiţiile de liberare de răspundere penală, de liberare de pedeapsă penală, fie de
înlăturare a răspunderii penalei, instanţa de judecată aplică o pedeapsă sub limita minimă,
prevăzută de legea penală pentru infracţiunea respectivă, sau una mai blândă, de altă categorie,
ori nu aplică pedeapsa complementară obligatorie”.
139
Cercetând problema categoriilor de circumstanţe concrete, care pot fi considerate
excepţionale în sensul art.79 CP, conchidem, că actuala redacţie a normei date, în lumina
ultimelor modificări ce au avut loc în legislaţia penală, necesită o nouă abordare.
Astfel, datorită faptului că din art.79 CP a fost exclus alineatul (2), conform căruia, era
stabilit, că la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege “poate fi considerată
excepţională atât o circumstanţă atenuantă, cât şi o totalitate de asemenea circumstanţe”, în
opinia noastră, circumstanţele care urmează a fi luate în consideraţie la aplicarea art.79 CP,
urmează a fi interpretate extensiv. În special, ne referim la faptul, că urmează a fi lărgit cercul
categoriilor de circumstanţe de care trebuie să ţină cont instanţa de judecată, aplicând o pedeapsă
mai blândă decât cea prevăzută de lege.
Analizând sistemul legii penale, vedem că norma prevăzută la art.79 CP, se află în
Capitolul VIII al Codului penal – Individualizarea pedepselor. În conformitate cu alin. (1) al
art.75 CP - Criteriile generale de individualizare a pedepsei, observăm că la aplicarea pedepsei
penale, în afară de circumstanţele atenuante şi agravante, instanţa de judecată trebuie să ţină cont
inclusiv şi de un şir de alţi factori care au importanţă pentru aplicarea pedepsei penale.
Comparând criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevăzute la alin. (1) al art.75
CP, cu acei factori de care trebuie să ţină cont instanţa de judecată la aplicarea pedepsei mai
blânde decât cea prevăzută de lege menţionaţi în alin. (1) al art.79 CP, observăm, că ele în mare
parte coincid şi anume, în ambele cazuri este vorba de exemplu de: motivul infracţiunii, sau
persoana celui vinovat. În acelaşi timp, necătând la faptul, că art.79 CP este o normă ce
constituie o excepţie de la regula generală, fiind vorba de aplicarea pedepsei în alte limite decât
cele prevăzute de PS a CP, totuşi această normă, se referă la aplicarea pedepsei penale şi
stabileşte anumite reguli de aplicare a acesteia. De aceia, considerăm, că la baza aplicării
pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege, stau aceleaşi criterii prevăzute la alin. (1) al
art.75 CP, însă care au un caracter special, cât şi circumstanţele legate de aceste criterii, inclusiv
şi circumstanţele atenuante care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei.
Totodată, este de menţionat faptul, că spre deosebire de criteriile prevăzute la alin. (1) al art.75
CP, lista factorilor de care sunt legate circumstanţele cauzei, de care trebuie să ţină cont instanţa
de judecată la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege, este una deschisă,
aceasta având o interpretare extensivă.
Anume reieşind din aceste constatări, ajungem la concluzia, că la circumstanţele cauzei,
care urmează a fi luate în consideraţie de către instanţa de judecată la aplicarea pedepsei mai
blânde decât cea prevăzută de lege, se referă atât circumstanţele atenuante, prevăzute la art.76
140
alin. (1) şi (2) CP, cât şi de circumstanţele legate de celelalte criteriile generale ale
individualizării pedepsei, însă care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei.
Astfel, în opinia noastră, excluderea din art.79 CP a aliniatului (2), conform căruia, era
stabilit, că la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege „poate fi considerată
excepţională atât o circumstanţă atenuantă, cât şi o totalitate de asemenea circumstanţe”,
constituie o modificare binevenită şi ne permite într-un mod mai complet şi mai amplu să
descoperim esenţa şi conţinutul institutului aplicării pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de
lege şi a factorilor ce stau la baza aplicării acestuia.
Totodată, nu suntem de acord cu formularea prevăzută de art.79 CP al RM, în partea
interpretării extensive a normei date, conform căreia, instanţa de judecată trebuie să ţină cont şi
de alte circumstanţe care micşorează esenţial, doar gravitatea faptei şi a consecinţelor ei. Astfel,
norma dată prevede că o pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de lege se aplică ţinându-se
cont de circumstanţele cauzei, legate atât de scopul şi motivele faptei, cât şi de rolul vinovatului
în săvârşirea infracţiunii, de comportarea lui în timpul şi după consumarea infracţiunii. La fel, în
p. 11 al Hot. Plen. CSJ a RM „Cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei
penale” nr. 8 din 11.11.2013 [162], se atrage atenția instanțelor de judecată că „Instanţele de
judecată trebuie să studieze multilateral, în deplină măsură şi obiectiv, toate circumstanţele şi
datele care caracterizează atât negativ, cât şi pozitiv persoana inculpatului şi care au o
importanţă esenţială pentru stabilirea categoriei şi mărimii pedepsei”.
În acelaşi timp, circumstanţele atenuante cât şi cele agravante sunt acele circumstanţe care
se referă la infracţiune şi infractor, fie doar la persoana infractorului. De aceia, este logic, ca
interpretarea extensivă stabilită în art.79 CP al RM, să se refere şi la persoana vinovatului. În
acest context, considerăm că conţinutul alin. (1) al art.79, în ce priveşte interpretarea extensivă,
urmează a fi completat fiind inclusă şi persoana vinovatului.
Până acum am cercetat influenţa şi importanţa circumstanţelor atenuante la aplicarea
pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege, concluzionând, că acestea au o influenţă
nemijlocită şi de fapt, hotărâtoare la aplicarea normei prevăzute de art.79 CP. Însă, apare
întrebarea: în ce mod influenţează şi care este rolul circumstanţelor agravante la aplicarea
pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege?
Analizând prevederile art.79 CP, observăm că norma dată nu face referire la careva
circumstanţe agravante şi în acelaşi timp, nu prevede careva restricţii sau limitări a aplicării
acestei norme în cazul prezenţei a astfel de circumstanţe. Cu alte cuvinte, instanţa de judecată
poate să aplice o pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de lege, chiar şi în acea situaţie, când
în cazul penal concret există circumstanţe agravante. Probabil legislatorul a reieşit din faptul, că
141
în cazul în care pe o cauză penală concretă există circumstanţe care micşorează esenţial
gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, cât şi pericolul social al persoanei vinovatului, sau
participantul unei infracţiuni săvârşite în grup a contribuit activ la descoperirea acesteia, ele
neutralizează influenţa circumstanţelor agravante. Aceste constatări, ne-au determinat să tragem
concluzia, că de jure circumstanţele agravante au un rol pasiv în cazul aplicării pedepsei mai
blânde decât cea prevăzută de lege. Aplicând la situaţia dată cunoscutul proverb, putem spune, că
circumstanţele agravante ajută prin aceia, că nu împiedică la aplicarea pedepsei mai blânde
decât cea prevăzută de lege. În acelaşi timp, considerăm că este inadmisibil de a aplica o
pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de lege, infractorului ce a comis infracţiunea cu aşa
circumstanţe agravante cum sunt de exemplu săvârşirea infracţiunii prin acte de o deosebită
cruzime sau prin batjocorirea victimei (art.77 alin. (1) lit. h) CP ), fie săvârşirea infracţiunii cu
bună ştiinţă împotriva unui minor sau a unei femei gravide ori profitând de starea de neputinţă
cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic
sau psihic ori altui factor (art.77 alin. (1) lit. e) CP).
În aşa mod, în unele cazuri, necătând la rolul său pasiv, prezenţa circumstanţelor agravante
pe cauza penală concretă, totuşi influenţează în aşa mod, încât circumstanţele atenuante, precum
şi alte circumstanţe, îşi pierd capacitatea de a micşora esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor
ei, determinând instanţa de judecată de a nu aplica o pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de
lege. Deaceea, propunem ca redacţia alin. (4) al art.79 CP să fie modificată.
3.4. Concluzii la capitolul 3
Investigaţiile efectuate în prezentul capitol ne permit formularea următoarelor concluzii:
1. Individualizarea pedepsei penale este un act al instanţei de judecată şi constă în
stabilirea pedepsei concrete persoanei recunoscute vinovată de comiterea infracţiunii, pedeapsă
care corespunde caracterului şi gradului prejudiciabil individual al infracţiunii şi al persoanei
infractorului, datelor despre persoana ce comis infracţiunea, gravităţii infracţiunii comise,
circumstanţelor ce atenuează şi agravează răspunderea, luându-se în consideraţie influenţa
pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi condiţiile de viaţă ale
familiei acestuia. Totodată, trebuie de ţinut cont de faptul, că individualizării este supusă nu
numai pedeapsa principală, dar şi cea complementară.
2. Limitele Individualizării pedepsei, se află în cadrul limitelor pedepsei prevăzută în
sancțiunea normei Părții Speciale a CP, fie se află în limitele prevăzute de criteriile speciale de
aplicare a pedepsei (art.79-82; 84, 85 CP al RM). În afară de aceasta, pedeapsa se aplică doar
ţinându-se cont de lista categoriilor de pedepse prevăzute de lege pentru persoanele fizice şi
juridice (art.62; 63 CP), precum şi de limitele minimale şi maximale ale pedepsei prevăzute de
142
lege în PG a CP pentru fiecare pedeapsă în parte.
3. Criteriile generale de individualizare a pedepsei sunt anumite reguli şi temeiuri generale
stabilite de lege, de care instanţa de judecată trebuie să ţină cont în mod obligatoriu, cumulativ,
la determinarea categoriei şi cuantumului pedepsei, fiecărei persoane ce a comis o faptă
prejudiciabilă prevăzută de legea penală.
4. Este necesar de a întroduce în Codul penal al RM o normă aparte, în care să fie
reglementate criteriile speciale de stabilire a pedepsei penale infractorului minor.
5. Activitatea judecătorului privind constatarea circumstanţelor atenuante şi agravante,
stabilirea pedepsei, precum şi de atenuare sau agravarea a acesteia, trebuie să fie efectuată în
conformitate cu anumite reguli stabilite de lege.
6. La stabilirea categoriei şi mărimii pedepsei instanţa de judecată, trebuie să aprecieze
importanţa circumstanţelor atenuante şi agravante ale cauzei, reieşind nu numai din criteriul
cantitativ dar şi din criteriul calitativ. Totodată, individualizarea pedepsei nu poate fi infinită, ea
are limitele sale, care se află în cadrul limitelor diferenţierii acesteia, fie în limitele prevăzute de
criteriile speciale de aplicare a pedepsei (art.79 – 82; 84, 85 CP al RM).
7. Evaluarea influenţei circumstanţelor atenuante şi/sau agravante trebuie să fie efectuată
prin evaluarea şi aprecierea efectelor pe care le produc aceste circumstanţe, precum şi fiecare
circumstanţă în parte asupra răspunderii şi pedepsei penale.
8. Prevederile ce se conţin în norma prevăzută la art.78 CP al RM, în cea mai mare parte a
sa, nu sunt consecvente atât în privinţa stabilirii pedepsei principale, cât şi în privinţa stabilirii
pedepsei complimentare. În alin. (1) al art.78 CP al RM se conţin prevederi contradictorii.
9. În realitate, alin. (1), (3) şi (4) al art.78 CP al RM, dublează prevederile alin. (1) art.75
CP al RM, iar alin. (2) şi (5) al art.78 CP al RM, dublează prevederile art.79 CP al RM. De aceia,
norma dată, în prezenta redacţie din Codul penal al RM, nu poate fi acceptată şi urmează a fi
redactată.
10. Mecanismul aplicării și evaluării circumstanţelor atenuante şi agravante, se realizează
prin aprecierea influenţei lor la individualizarea răspunderii şi pedepsei penale, adică prin
aprecierea influenţei lor asupra gradului prejudiciabil al infracţiunii şi/sau asupra pericolului
social al persoanei vinovatului, precum şi prin efectele pe care aceste circumstanţe le au la
stabilirea categoriei şi cuantumului pedepsei penale.
11. La stabilirea şi aplicarea pedepsei penale, instanţa de judecată trebuie să ţină cont nu
numai de direcţia influenţei circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei (adică
atenuare sau agravare), dar şi de faptul că ele nu sunt echivalente după influenţa sa şi respectiv,
ponderea lor este diferită. La fel, instanţa de judecată, ţinând cont de circumstanţele atenuante
143
şi/sau agravante concrete ale cauzei, poate să atenueze şi să reducă pedeapsa, fie să o agraveze şi
respectiv să o mărească, doar cu condiţia că există un anumit punct de referinţă, adică o
pedeapsă orientativă, în raport cu care se efectuează atenuarea sau agravarea cuantumului
pedepsei penale. În funcţie de circumstanţele atenuante şi/sau agravante concrete ale cauzei,
punctul de referinţă, în raport cu care şi de la care trebuie să se efectueze atenuarea sau
agravarea pedepsei, este situat în intervalul dintre extremităţile minimale şi maximale a pedepsei
relativ determinate prevăzută de sancţiunea normei Părţii Speciale a Codului penal.
12. Dacă într-o cauză penală sunt prezente exclusiv doar circumstanţe agravante sau
acestea prevalează din punct de vedere calitativ faţă de circumstanţele atenuante, atunci mărimea
pedepsei stabilite trebuie să fie mai aproape de limita maximă a pedepsei prevăzute de sancţiunea
normei Părţii Speciale a CP. La fel, dacă într-o cauză penală sunt prezente exclusiv doar
circumstanţe atenuante sau acestea prevalează din punct de vedere calitativ faţă de
circumstanţele agravante, acest fapt conduce la următoarele:
a) mărimea pedepsei stabilite, trebuie să fie mai aproape de limita minimă prevăzută pentru
pedeapsa respectivă de sancţiunea normei Părţii Speciale a CP;
b) la neaplicarea pedepsei sub formă de detenţiune pe viaţă;
c) la posibilitatea înlăturării atât a pedepsei complementare obligatorii, cât și a pedepsei
complementare opționale (care nu este obligatorie - „cu sau fără”);
d) la posibilitatea aplicării pedepsei conform prevederilor art.79 CP al RM, dacă există
circumstanţe atenuante excepţionale.
13. Trebuie să fie făcută deosebire între proprietatea circumstanţelor de a atenua pedeapsa
şi proprietatea circumstanţelor de a micşora esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei. În
acelaşi timp, toate circumstanţele, care constituie temei pentru aplicarea art.79 CP şi micşorează
esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi atestă despre contribuirea activă a
participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea acesteia sunt circumstanţe
atenuante şi nu toate circumstanţele atenuante constituie temei pentru aplicarea art.79 CP.
14. Este imposibil și incorect, în conceptul actualei legi penale, să fie stabilită în lege o listă
a circumstanţelor care micşorează esenţial gravitatea faptei şi consecinţele ei, precum şi atestă
despre contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea
acesteia, deoarece, nici o circumstanţă atenuantă indicată în lista legală prevăzută la art.76
alin. (1), sau recunoscută ca fiind atenuantă în temeiul art.76 alin. (2) CP, nu poate avea un grad
prestabilit, de influenţă şi să micşorează esenţial gravitatea faptei şi consecinţele ei, dat fiind
faptul că această influenţă, trebuie să fie apreciată de către instanţa de judecată, în fiecare caz
concret în parte. În acest sens, circumstanţele respective nu pot fi comparate cu alte cazuri de
144
comitere a infracţiunilor de acelaşi gen.
15. Lista factorilor de care sunt legate circumstanţele cauzei şi de care trebuie să ţină cont
instanţa de judecată la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege, este una
deschisă, aceasta având o interpretare extensivă. La circumstanţele cauzei, care urmează a fi
luate în consideraţie de către instanţa de judecată la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea
prevăzută de lege, se referă atât circumstanţele atenuante, prevăzute la art.76 alin. (1) şi (2) CP,
cât şi circumstanţele legate, de celelalte criterii generale ale individualizării pedepsei, însă care
micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei.
16. La aplicarea pedepsei conform modului prevăzut la alin. (1) art.79 CP, categoria
circumstanţei, inclusiv atenuante, care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei
nu este excepţională, ci este excepţional însuşi modul de aplicare a pedepsei, în coraport cu
regula generală de aplicare a pedepsei, stabilită la alin. (1) art.75 CP.
17. Circumstanţele agravante au un rol pasiv în cazul aplicării pedepsei mai blânde decât
cea prevăzută de lege. Totodată, nu trebuie să fie aplicată o pedeapsă mai blândă decât cea
prevăzută de lege, infractorului ce a comis infracţiunea cu aşa circumstanţe agravante cum sunt:
săvârşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin batjocorirea victimei (art.77
alin. (1) lit. h) CP ), fie săvârşirea infracţiunii cu bună ştiinţă împotriva unui minor sau a unei
femei gravide ori profitând de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se
datorează vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor (art.77 alin. (1)
lit. e) CP).
145
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
Sintetizând cele expuse în prezenta lucrare, formulăm următoarele concluzii generale:
1. Circumstanţele atenuante reprezintă prin sine date, stări, situaţii, împrejurări, calităţi, de
ordin obiectiv şi subiectiv, stabilite de lege, sau recunoscute în calitate de asemenea circumstanţe
de către instanţa de judecată în temei legal, anterioare, concomitente sau subsecvente săvârşirii
infracţiunii, ce relevă gradul prejudiciabil redus al infracţiunii şi/sau al persoanei vinovatului,
care influenţează la realizarea formelor răspunderii penale, inclusiv la stabilirea categoriei şi
cuantumului pedepsei penale, fie nu relevă gradul prejudiciabil redus al infracţiunii şi/sau al
persoanei vinovatului, însă influenţează la stabilirea categoriei şi cuantumului pedepsei penale,
reieşind din principiul umanismului.
2. Circumstanţele agravante,reprezintă prin sine date, stări, situaţii, împrejurări, calităţi, de
ordin obiectiv şi subiectiv, stabilite de lege, anterioare, concomitente sau subsecvente săvârşirii
infracţiunii, care relevă gradul prejudiciabil sporit al infracţiunii şi/sau al persoanei vinovatului,
influenţând la realizarea formelor răspunderii penale, inclusiv la stabilirea categoriei şi
cuantumului pedepsei penale.
3. Nu toate circumstanţele ce se referă la infracţiune şi la persoana celui vinovat, şi care au
importanţă juridico-penală, sunt atenuante sau agravante. Noţiunea de „circumstanţe ale cauzei”
şi „circumstanţe atenuante şi agravante” nu coincid după conţinut, iar ultimele, în aspectul
cercetat, au un conţinut mai larg.
4. Noţiunea de „circumstanţe ce atenuează şi agravează răspunderea” utilizată în legislaţia
penală şi procesual - penală a Republicii Moldova, nu corespunde conţinutului capitolului VIII al
CP al RM deoarece ele influenţează nu numai stabilirea pedepsei, dar şi celelalte forme de
realizare a răspunderii penală: liberarea de răspundere penală şi liberarea de pedeapsă penală.
5. Natura juridică a circumstanţelor atenuante şi agravante generale prevăzute la alin. (1) și
(2) art.76 şi alin. (1) art.77 CP şi a circumstanţelor atenuante şi agravante speciale – semne
calificative sau privelegiate a componenţei infracţiunii, prevăzute de normele Părții Speciale a
CP este diferită. Astfel, circumstanţele atenuante şi agravante generale generale prevăzute la
alin. (1) art.76 şi alin. (1) art.77 CP, nu constituie semne ale componenţei infracţiunii, ele doar
influenţează la realizarea formelor răspunderii penale, precum și asupra stabilirii de către
instanţa de judecată a categoriei concrete de pedeapsă şi a cuantumului ei, în limitele pedepsei
stabilite de sancţiunea normei Părții Speciale a CP. La rândul său, circumstanţele atenuante şi
agravante – semne calificative a componenţei infracţiunii reflectă un grad-tip prejudiciabil al
infracţiunii, schimbat esenţial în comparaţie cu cel al componenţei de bază şi influenţează
calificarea faptei infracţionale comise.
146
6. Circumstanţele atenuante şi agravante, influenţează atât la individualizarea cât şi la
diferenţierea răspunderii şi pedepsei penale.
7. Nici o circumstanţă atenuantă sau agravantă prevăzută la alin. (1) art.76 şi alin. (1) art.77
CP nu poate avea un grad prestabilit, de influenţă asupra răspunderii şi/sau pedepsei penale dat
fiind faptul că gradul influenţei, trebuie să fie apreciat în fiecare caz concret în parte.
8. Evaluarea circumstanţelor atenuante şi/sau agravante se efectuiază prin evaluarea şi
aprecierea efectelor pe care le produc aceste circumstanţe, precum şi fiecare circumstanţă în
parte asupra răspunderii şi/sau pedepsei penale. Fiind un criteriu de individualizare a răspunderii
şi pedepsei penale, ele influenţează fie au un rol pasiv: a) la liberarea de răspundere penală, b) la
liberarea de pedeapsă penală, fie c) la stabilirea categoriei şi cuantumului pedepsei, persoanei
recunoscute vinovate de săvârşirea infracţiunii. În același timp, în cazul sancţiunilor alternative,
circumstanţele atenuante şi agravante influenţează atât la alegerea categoriei pedeapsei penale,
cât și la stabilirea – cuantumului acesteia.
9. Evaluarea circumstanţelor atenuante şi agravante la stabilirea pedepsei penale, umează a
fi efectuată după următoarele reguli:
1) La stabilirea pedepsei instanţa de judecată trebuie să ţină cont de circumstanţele
atenuante şi agravante, în următoarea consecutivitate: a) circumstanţele atenuante şi agravante
legale (alin. (1) art.76 alin. (1); 77 CP RM); b) alte circumstanţe, neprevăzute la alin.(1) art.76
CP considerate drept circumstanţe atenuante de către nstanţa de judecată în temeiul alin. (2)
art.76, CP RM, care influenţează gradul prejudiciabil al infracţiunii şi/sau gradul de pericol
social al persoanei vinovatului, fie sunt recunoscute ca fiind atenuante reieşind din principiul
umanismului.
2) La stabilirea categoriei şi mărimii pedepsei vinovatului, instanţa de judecată, trebuie să
aprecieze gradul de influenţă a circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale,
reieşind atât criteriul cantitativ, cât şi din criteriul calitativ.
3) Mecanismul aplicării și evaluării circumstanţelor atenuante şi agravante, se realizează
prin aprecierea influenţei lor la individualizarea pedepsei penale, adică prin aprecierea influenţei
lor asupra gradului prejudiciabil al infracţiunii şi/sau asupra pericolului social al persoanei
vinovatului, precum şi prin efectele pe care aceste circumstanţe le au la stabilirea pedepsei penale.
4) Ținând cont de circumstanţele atenuante şi/sau agravante concrete ale cauzei, instanţa de
judecată poate să atenueze şi să reducă pedeapsa, fie s-o agraveze şi respectiv s-o mărească,
pornind de la un anumit punct de referinţă - o mărime orientativă a pedepsei, în raport cu care se
efectuează atenuarea sau agravarea (mărirea sau reducerea) cuantumului pedepsei penale.
Punctul de referinţă, în raport cu care şi de la care trebuie să se efectueze atenuarea sau
147
agravarea pedepsei, este situat în intervalul dintre extremităţile minimale şi maximale a pedepsei
relativ determinate prevăzută de sancţiunea normei Părţii Speciale a Codului penal.
5) la stabilirea pedepsei penale efectele circumstanţelor atenuante şi agravante rezidă în
următoarele:
- dacă într-o cauză penală sunt prezente exclusiv doar circumstanţe agravante sau acestea
prevalează din punct de vedere calitativ faţă de circumstanţele atenuante, atunci mărimea
pedepsei stabilite trebuie să fie mai aproape de limita maximă a pedepsei prevăzute de sancţiunea
normei Părţii Speciale a CP;
- dacă într-o cauză penală sunt prezente exclusiv doar circumstanţe atenuante sau acestea
prevalează din punct de vedere calitativ faţă de circumstanţele agravante, acest fapt conduce la
următoarele: a) mărimea pedepsei stabilite trebuie să fie mai aproape de limita minimă prevăzută
pentru pedeapsa respectivă de sancţiunea normei Părţii Speciale a CP; b) la neaplicarea pedepsei
- detenţiune pe viaţă; c) la posibilitatea înlăturării atât a pedepsei complementare obligatorii, cât
și a pedeapsei complementare opționale (care nu este obligatorie - „cu sau fără”); d) la
posibilitatea aplicării pedepsei conform prevederilor art.79 CP al RM, dacă există circumstanţe
atenuante care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi atestă despre
contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea acesteia.
10. La aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege, trebuie să fie luate în
consideraţie atât circumstanţele atenuante legale, prevăzute la alin. (1) art.76 CP, cât și alte
circumstanţe, neprevăzute la alin. (1) art.76 CP, dar considerate drept circumstanţe atenuante de
către instanţa de judecată în temeiul alin. (2) art.76, CP. Totodată, în cazul aplicării pedepsei mai
blânde decât cea prevăzută de lege, circumstanțele agravante au un rol pasiv și, de regulă, nu
împiedică aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege. Toate circumstanţele, care
constituie temei pentru aplicarea art.79 CP şi micşorează esenţial gravitatea faptei şi a
consecinţelor ei, precum şi atestă despre contribuirea activă a participantului unei infracţiuni
săvârşite în grup la descoperirea acesteia sunt circumstanţe atenuante şi nu toate circumstanţele
atenuante constituie temei pentru aplicarea art.79 CP.
11. În cazul normei prevăzute la art.79 CP, însuși categoria circumstanţei, nu este
excepţională, ci este excepţional modul de aplicare a pedepsei, în coraport cu regula generală de
aplicare a pedepsei, stabilită la art.75 CP. În acest sens, putem vorbi doar despre gradul diferit de
influenţă a circumstanţelor atenuante, care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor
ei.
Problema ştiinţifică de importanţă majoră soluţionată constă în determinarea naturii
juridice a circumstanţelor atenuante şi agravante, a influenţei circumstanţelor atenuante şi
148
agravante la stabilirea pedepsei penale, inclusiv prin prisma efectelor sale, a rolului lor la
aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege și elaborarea mecanismului influenţei
circumstanţelor atenuante şi agravante asupra pedepsei penale, ceea ce a contribuit la înaintarea
unor propuneri de lege ferenda, în vederea direcţionării legiuitorului spre perfecţionarea cadrului
legal naţional, pentru a asigura eficiența pedepsei penale și realizarea reală a scopurilor acesteia.
În vederea îmbunătăţirii legii penale naţionale, au fost înaintate următoarele recomandări:
1. La alin.(3) art. 76 CP al RM, după cuvântul „circumstanța” se întroduce cuvântul
„calificativă”; după cuvintele „de lege ca” se întroduce cuvântul „semn”.
2. A modifica alin. (2) art. 77 CP al RM, încât va avea următorul conţinut:
Dacă circumstanţele menţionate la alin.(1) constituie circumstanţe calificative agravante și
sunt prevăzute la normele corespunzătoare din Partea Specială a prezentului cod în calitate de
semne constitutive ale infracţiunii, la stabilirea pedepsei, instanţa de judecată nu poate să le
consideră concomitent drept circumstanţe agravante.
3. A completa art.77 CP al RM cu alineatul (3) cu următorul conţinut:
(3) La aplicarea pedepsei, instanţa de judecată va ţine cont doar de circumstanţele
agravante, care erau conştientizate de cel vinovat în momentul săvârşirii infracţiunii, când cel
vinovat îşi dădea seama, că săvârşeşte infracţiunea în prezenţa circumstanţei sau
circumstanţelor agravante prevăzute de lege. În cazul săvârşirii infracţiunii prin mijloace care
prezintă un pericol social sporit (lit. i) alin. (1) art.77 CP), instanţa de judecată va ţine cont de
prezenta circumstanţă agravantă chiar şi în cazul în care cel vinovat trebuia şi putea să-şi dea
seama că mijloacele prin care se săvârşeşte infracţiunea prezintă un pericol social sporit.
4. A modifica art.78 CP al RM, încât va avea următorul conţinut:
(1) În cazul în care instanţa de judecată constată doar circumstanţe atenuante sau că
acestea prevalează faţă de cele agravante atât cantitativ cât şi din punct de vedere calitativ,
acest fapt conduce: a) la aplicarea unei pedepse mai aproape de limita minimă a pedepsei
prevăzute de sancţiunea normei Părţii Speciale a Codului penal; b) la înlăturarea atât a
pedepsei complementare obligatorii, cât și a pedepsei complementare opționale (care nu este
obligatorie - „cu sau fără”); c) la posibilitatea liberării de pedeapsă penală; e) la la
posibilitatea liberării de răspundere penală.
(2) În cazul în care instanţa de judecată constată doar circumstanţe agravante sau că
acestea prevalează faţă de cele atenuante atât cantitativ cât şi din punct de vedere calitativ,
instanţa de judecată poate să aplice o pedeapsă mai aproape de limita maximă prevăzută de
sancţiunea normei Părţii Speciale a Codului penal.
(3) În cazul prezenţei doar a circumstanţelor atenuante, fie în caz de concurs al
149
circumstanţelor agravante şi a celor atenuante, detenţiune pe viaţă nu se aplică.
(4) În cazul în care instanţa de judecată constată doar circumstanţe atenuante la
săvârşirea infracţiunii, atât a pedeapsa complementară obligatorie, cât și pedeapsa
complementară opțională (care nu este obligatorie - „cu sau fără”), prevăzută de lege pentru
infracţiunea săvârşită, poate fi înlăturată.
(5) În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante care micşorează
esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, cât şi pericolul social al persoanei vinovatului,
pedeapsa poate fi aplicată conform prevederilor art.79 alin. (1) și (3), cu excepția recidivei de
infracţiuni sau al săvârşirii de infracţiuni prevăzute la art.1661 alin. (2)–(4).
4. Propunem următoarea redacţie a alin. (1) art.79 CP:
(1) Ţinând cont de circumstanţele cauzei care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a
consecinţelor ei, cât şi pericolul social al persoanei vinovatului, legate de scopul şi motivele
faptei, de rolul vinovatului în săvârşirea infracţiunii, de comportarea lui în timpul şi după
consumarea infracţiunii, de circumstanţele atenuante, de alte circumstanţe ale cauzei, precum şi
de contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea
acesteia, instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea
penală pentru infracţiunea respectivă, sau una mai blândă, de altă categorie, ori poate să nu
aplice pedeapsa complementară obligatorie.
5. Pentru a nu produce confuzii la interpretarea şi aplicarea legii penale, este necesar a
delimita circumstanţele atenuante şi agravante generale prevăzute la alin. (1) art.76 şi alin. (1)
art.77 CP de circumstanţele atenuante şi agravante - semne calificative a componenţei
infracţiunii. Astfel, ultimele urmează a fi denumite – circumstanţe calificative atenuante şi
circumstanţe calificative agravante. În aces sens, recomandăm a modifica în art.117 CP RM,
încât va avea următoarea redacţie:
Concurenţa dintre două norme speciale are următoarele varietăţi:
a) dintre componenţa de infracţiune cu circumstanţe calificative atenuante şi alta cu
circumstanţe calificative agravante – infracţiunea se califică în baza celei cu circumstanţe
calificative atenuante;
b) dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe calificative atenuante –
infracţiunea se califică în baza normei penale care prevede pedeapsa mai blândă;
c) dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe calificative agravante –
infracţiunea se califică în baza normei penale care prevede o pedeapsă mai aspră.
Avantajele unor asemenea recomandări sunt:
150
a) Eficientizarea procesului de aplicare a legii, prin rentabilizărea practicii judiciare în
materia ce vizează aplicarea prevederilor art.75-79 CP RM, astfel încât cei abilitaţi cu aplicarea
legii penale să nu să se confrunte cu dificultăţi în activitatea de constatare a circumstanţelor
atenuante şi agravante, de evaluare şi apreciere a circumstanţelor atenuante şi agravante prin
evaluarea efectelor pe care le produc aceste circumstanţe, precum şi fiecare circumstanţă în parte
asupra răspunderii şi/sau pedepsei penale. În consecinţă, va fi asigurată eficiența pedepsei penale
şi realizarea scopurilor acesteia, prin aplicarea unei pedepse legale, echitabile şi justificate.
b) Ca rezultat al includerii în normele prevăzute la art. 76, 77, 117 CP al M a termenului de
„circumstanţe calificative atenuante” şi „circumstanţe calificative agravante”, vor fi evitate
confuziile dintre circumstanţele atenuante şi agravante generale prevăzute la alin. (1), (2) art.76
şi alin. (1) art.77 CP și circumstanţele atenuante şi agravante speciale – semne calificative şi
privilegiate constitutive a componenţei infracţiunii prevăzute de normele Părții Speciale a CP. În
așa mod, s-ar uniformiza termenii juridici, fapt dictat de Legea actelor legislative.
c) Prin operarea modificărilor în art.78 CP al RM, va fi înlăturată lipsa de concecvență
existentă în conținutul normei respective, iar cei abilitaţi cu aplicarea legii penale nu se vor
confrunta cu dificultăţi în activitatea de apreciere a efectelor circumstanţelor atenuante şi
agravante, atât în procesul individualizării rsăpunderii penale, cât și cel al individualizării
pedepsei penale.
d) Exculderea termenului de „circumstanțe excepționale” din alin. (1) al art. 79 CP al RM,
va înlătura abordarea formală în în practica judiciară, a constatării și aprecierii circumstanțelor
atenuante precum și a altor circumstanțe ale cauzei care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a
consecinţelor ei, cât şi pericolul social al persoanei vinovatului și ar reduce cazurile de casare de
către instanţele ierarhic superioare a sentinţelor sau deciziilor pronunţate de instanţele ierarhic
inferioare, pe motiv că acestea greșit au individualizat pedeapsa penală și neîntemeiat au aplicat
prevederile art.79 CP al RM.
e) În plan economic, vor fi evitate cheltuielile privind rejudecarea cauzelor în legătură cu
aplicarea pedepselor individualizate greşit, fie contrar prevederilor legale (art.427 alin. (1) p. 10),
art. 444 alin. (1) p. 9) CPP al RM), evitându-se eventuale cheltuieli de la bugetul de stat în contul
reparării prejudiciului moral și material, cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen
rezonabil a cauzei penale.
Planul cercetărilor de perspectivă la tema lucrării este orientat spre:
- Elaborarea proiectului modificărilor propuse pentru Hotărârea Plenului CSJ a RM „Cu
privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale” nr. 8 din 11.11.2013.
151
- Evaluarea oportunităţii sau inoportunităţii includerii în legea penală a circumstanțelor
atenuante și agravante care să influiențeze asupra răspunderii penale și/sau asupra pedepsei
penale aplicate persoanei juridice.
- Elaborarea principiilor şi regulilor stabilirii pedepsei în cazul concursului dintre
circumstanțele atenuante și agravante și criteriile speciale de individualizare a pedepsei.
- Participarea la elaborarea ghidului cu privire la aplicarea pedepsei.
152
BIBLIOGRAFIE
În limba română:
1. Arhiva Judecătoriei Anenii Noi. Cauza penală nr. 1-5/08.
2. Arhiva judecătoriei Anenii Noi. Cauza penală nr. 1a-47/08.
3. Arhiva Judecătoriei Botanica mun. Chişinău. Cauza penală nr. 1-148/10.
4. Arhiva Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău. Cauza penală nr. 1-163/09.
5. Arhiva Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău. Cauza penală nr. 1-49/07.
6. Arhiva Judecătoriei Buiucani. Mun. Chişinău. Cauza penală nr. 1-43/11.
7. Arhiva Judecătoriei Cahul. Cauza penală nr. 1-585/06.
8. Arhiva Judecătoriei Ciocana mun. Chişinău. Cauza penală nr. 1-255/09.
9. Arhiva Judecătoriei Ciocana mun. Chişinău. Cauza penală nr. 1-42/09.
10. Arhiva Judecătoriei Ciocana mun. Chişinău. Cauza penală nr. 1-116/09.
11. Arhiva Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău. Cauza penală nr. 1-254/09.
12. Arhiva Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău. Cauza penală nr. 1-331/09.
13. Arhiva Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău. Cauza penală nr. 1-387/09.
14. Arhiva Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău. Cauza penală nr. 1-399/09.
15. Arhiva Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău. Cauza penală nr. 1-399/09.
16. Arhiva Judecătoriei Sîngerei. Cauza penală nr. 1-229/04.
17. Avornic Gh., Aramă E. şi alţii, Teoria generală a dreptului. Ed. Cartier juridic.
2004. 656 pag.
18. Balcan Vasile,Circumstanţele agravante ale omorului. În: Legea şi viaţa, Nr. 10.
Chişinău, 2010. p. 45-48.
19. Barbăneagră Alexei, Ulianovschi Gheorghe şi alţii Codul penal al Republicii
Moldova: Comentariu. Chişinău: Editura Sarmis, 2009, 860 p..
20. Botnaru S., Grama M. şi alţii. Manualul Drept penal Partea generală. Vol. I, ed.
Cartier juridic. 2005. 624 p..
21. Brînză S., Stati V. şi alţii, Drept penal partea specială. Vol. 2. Ediţia a II-a. Ed.
Cartier juridic, 2005. 804 p..
22. Brînză Sergiu, Stati Vitalie Drept penal Partea Specială. Volumul I. Chişinău,
2011. 1062 p..
23. Bulai C., Bulai B. Manual de Drept penal. Partea Generală. Bucureşti: Universul
Juridic, 2007. 678 p..
24. Bulai Constantin, Mitrache Cristian, Drept penal român. Partea generală. Culegere
de probleme din practica judiciară. Ediţia a V-a, revăzută şi adăugită. Bucureşti: Universul
153
juridic, 2008, 458 p..
25. Carpov T.I., Florea C.N., Noţiuni de infracţiune şi aplicarea pedepsei. Material
didactic. Chişinău. 1976. 67 pag..
26. Ciobanu I. Griminologie. vol. II, Chişinău: Cartdidact, 2004. 298 p..
27. Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24.12.2004,
publicat: 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220 art Nr : 704.
28. Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Legea Parlamentului
Republicii Moldova nr. 122 din 14.03.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 104-
110 art. 447, din 07.06.2003.
29. Codul penal al Republicii Moldova. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
128-129/1012 din 13.09.2002. Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-
74/195 din 14.04.2009.
30. Codul penal al României. Infracţiuni în legi speciale. Bucureşti: Lumina lex.
1998, 327 p..
31. Codul penal. Veştile R.S.S.M. nr. 10, din 24.03.1961.
32. Constituţia RM. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1, din 12.08.1994.
33. Culegere de acte normative naţionale şi internaţionale în domeniul penal. În:
Revista de ştiinţe penale. Supliment 2007. Chişinău: Cartea juridică. 2007, 608 p..
34. Dicţionarul limbii române moderne. Editura Academiei Republicii populare
Române, 1958, 961 p..
35. Dobrinoiu V., Nistoreanu Gh. şi alţii, „Drept penal. Partea Generală. Ediţia a IV-a.
Revizuită şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. 140/1996”. Bucureşti: Editura Europa Nova, 1999.
576 p.
36. Giurgiu N. Elemente de criminologie. Iaşi: Chemarea, 1992. 318 p.
37. Gorea N., Comarniţchi S., Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante asupra
pedepsei, Chişinău:Cartea Moldovenească. 1984. 142 p.
38. Grama M. Diferenţierea pedepsei penale prin sancţiune. În: Studia Universitatis.
Revistă ştiinţifică. nr. 8 (28). Chişinău: CEP USM. 2009. p. 136-141.
39. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Privind
sentinţa judecătoreasca”, nr. 5 din 19.06.2006. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova, nr. 1, 2007. p. 14.
40. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la
aplicarea în practica judiciară a principiului individualizării pedepsei penale”, nr.16 din 31.05.2004. În:
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2004, nr.6. p. 22.
154
41. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Despre
practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei în cadrul examinării cauzelor
privind infracţiunile săvârşite de minori” nr. 37 din 12.11.1997. În: Culegere de hotărâri
explicative. Chişinău, 2000, p. 201-210.
42. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „ Cu privire
la practica judiciară în cauzele penale privind minorii ”, nr. 39 din 22.11.2004. În: Buletinul
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, nr.7, p. 6.
43. Ivan Gh. Individualizarea pedepsei. Bucureşti: C.H. Beck, 2007. 285 p..
44. Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 229 din 01.06.2001. Articol unic.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 78-80 din 12.07. 2001.
45. Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 338 din 15.12.1994 privind
drepturile copilului. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 013, art. 127, din 07.06.2003
46. Legea Parlamentului Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea
Codului penal al Republicii Moldova nr. 277 – XVI, din 18.12.2008. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 41-44. art. 120, din 24.02.2009.
47. Macari I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea Generală. Chişinău, CE
USM, 2002, 398 p..
48. Mitrache Constantin, Mitrache Cristian Drept penal român: Partea generală. Ediţia
a VII-a revăzută şi adăugită. Bucureşti: Universul Juridic, 2009. 454 p..
49. Nistoreanu Gh., Boroi Al. Drept penal român. Partea generală. Bucureşti: ALL Beck,
2002. 344 p.
50. Noul Cod Penal al României. Bucureşti: Universul juridic, 2009. 135 p..
51. Nour V., Odagiu Iu. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova cu privire la aplicarea în practica judiciară a principiului individualizării răspunderii şi
a pedepsei penale, nr. 16 din 31.05.2004. Examen Critic. În: Revista naţională de Drept. Ediţie
specială p. 60-71.
52. Nour Valeriu, Crudu Sergiu Acţiunile de provocare din partea victimei. În:
Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii. Anuar Ştiinţific. Ediţia a VII-a,
Academia „Ştefan cel Mare”. Chişinău, 2006, p. 117-121.
53. Nour Valeriu, Odagiu Iurie, Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante. În:
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al R. Moldova. Ediţia IV-
a,Chişinău, 2003, p. 223-232.
155
54. Nour Valeriu, Osadcii Cornel, Circumstanţele atenuante în legea penală a
Federaţiei Ruse. În: Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii. Anuar Ştiinţific.
Ediţia a VII-a, Academia „ Ştefan cel Mare”. Chişinău, 2006. p. 48-55.
55. Nour,Valeriu, Odagiu Iurie, „Provocarea din partea victimei ca circumstanţă
atenuantă ”, În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii
Moldova, ediţia 4-a, 2003, p.217-223.
56. Odagiu Iurie, Stabilirea şi reţinerea circumstanţelor atenuante – necesitate şi
realitate. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al R. Moldova, ediţia
4-a, 2003, p. 233-236.
57. Pop O. Cauzele care atenuează şi agravează pedeapsa. Bucureşti: Scaiul. 2001. 159
p..
58. Popescu D. Trăsăturile caracteristice ale circumstanţelor atenuante şi agravante în
dreptul penal al Republicii Moldova. În: Rezumatele comunicărilor. Conferinţa corpului
didactico-ştiinţific„ Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002 ” 30 septembrie – 6
octombrie 2003. Ştiinţe socioumanistice Vol. I. Chişinău: USM, 2003, p. 81-82.
59. Popescu D., Unele probleme privind aplicarea circumstanţelor atenuante şi agravante în
dreptul penal al Republicii Moldova. În: Rezumatele comunicărilor conf. corpului didactico-ştiinţifice „
Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002 ” 30 septembrie – 6 octombrie 2003. Ştiinţe
socioumanistice Vol. I. Chişinău: USM, 2003, p. 83-84.
60. Popescu Dorin, Caracterul şi gradul influenţei circumstanţelor atenuante şi a celor
agravante asupra categoriei şi mărimii pedepsei. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat
din Moldova. Seria „ Ştiinţe socioumanistice”. Vol. I. Chişinău. 2001. p. 336-340.
61. Popescu Dorin, Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante – criteriu de
bază al individualizării şi aplicării pedepsei penale. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat
din Moldova. Seria „ Ştiinţe socioumanistice” Chişinău, 2001, vol. I, p. 331-335.
62. Popescu Dorin, Rolul circumstanţelor agravante în prevenirea criminalităţii. În:
Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Criminalitatea în Republica Moldova:
starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi de combatere”. 18-19 aprilie 2003. Chişinău,
2003 p. 166-168
63. Popescu Dorin, Rolul circumstanţelor atenuante şi agravante la aplicarea pedepsei
penale. Locul lor în sistemul legislaţiei penale a Republicii Moldova . În: Pedeapsa ca formă a
răspunderii juridice şi rolul ei în societatea de tranziţie. Conferinţă ştiinţifico-practică
internaţională 14-15 februarie 2002. Chişinău – 2002, p. 292-302.
64. Popescu Dorin. Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante la aplicarea
156
pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege. În: Revista naţională de drept. Ediţie specială:
conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Societatea civilă în realizarea
Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016”. 14 octombrie 2011. Chişinău. 2011. p.
132-137.
65. Popescu Dorin, Coraportul dintre circumstanţele atenuante şi agravante şi
circumstanţele speciale - semne calificative şi semne privilegiate ale componenţei de infracţiune
// Revista națională de drept, publicație științifico-practică, nr. 10, octombrie 2013, p. 54-59.
66. Mariana Grama, Popescu Dorin, Problemele clasificării circumstanțelor atenuante
și agravante // Revista națională de drept, publicație științifico-practică, nr. 2, februarie, 2014, p.
19-23.
67. Popescu Dorin, Noțiunea și natura juridică a circumstanțelor atenuante și a
circumstanțelor agravante // Revista națională de drept, publicație științifico-practică, nr. 3,
martie 2014, p. 33-37,
68. Ulianovschi Gheorghe, Popescu Dorin Noţiunea de individualizare a pedepsei
penale şi rolul circumstanţelor atenuante şi agravante la individualizarea pedepsei penale. În:
Rezumatele comunicărilor. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională
„Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”. USM, 21-22 septembrie
2011. Ştiinţe sociale. Vol. I. Chişinău. 2011. p. 259-262.
În limba rusă:
69. Агаев И. Б., Совокупность преступлений: понятие, виды и наказуемость.
Москва: Проспект, 2003 г., 200 с..
70. Анашкин Г. З. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
În:Советская юстиция. 1980. nr. 16. с. 22-23.
71. Анашкин Г. З., Бородин С. В. Уголовный закон. Опыт теоретического
моделирования. Москва: Наука. 1987. 276 c.
72. Бажанов М. И. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства
при назначении наказания. În: Вопросы государства и права. Москва, 1974. Вып. 2,
с. 246-259.
73. Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву.
Киев, 1980, 216 с..
74. Бакишев Кайрат Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную
ответственность и наказание за неосторожные преступления. În: Уголовное право, 2007,
№ 4, с. 8-19.
157
75. Беляев Н.А. Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 2.
Ленинград: изд-во ЛГУ. 1970. 672 c.
76. Бородин С. В. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации. Москва: Юристъ, 2004, 829 с.
77. Брайнин Я. М. Принципы применения наказания по советскому уголовному
праву. Киев.: Изд-во Киевского государственного университета, 1953, 227 с.
78. Брайнин Я.М. Принципы применения наказания в советском уголовном
праве. În: Научные записки Киевского Государственного университета им. Т.Г. Шевченко.
Т. 12. Вып.1. 1953. с. 75-87.
79. Велиев С. А., Принципы назначения наказания. Санкт-Петербург:
Юридический центр Пресс, 2004. 388 с.
80. Гаверов Г. С. Общие начала назначения наказания по советскому
уголовному праву. Иркутск, 1976. 100 с.
81. Гаверов Г., Моисеенко Г. Применение исправительных работ к
несовершеннолетним. În: Советская юстиция. n 22. 1971. с. 7-8.
82. Галиакбаров Р. Р., Ковалев М. И., Фролов Е. А. Советское уголовное право.
Часть общая: Учебное пособие. Свердловск, 1972, 328 c.
83. Голоднюк М. Н. и др. Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о
наказании. Moscova: Зерцало, 1999, 400 с..
84. Горелик А.С. Наказание по совокупности преступлений и приговоров. -
Красноярск, 1991, 192 c..
85. Горя Н. К. Назначение наказания по делам о насильственных преступлениях
”, Кишинэу: Штиинца, 1991 г. 157 с..
86. Долиненко Л. А. Смягчающие ответственность обстоятельства по
действующему уголовному законодательству и в судебной практике. Учебное пособие.
Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1980, 82 c..
87. Долиненко Л.А. Влияние смягчающих ответственность обстоятельства на
индивидуализацию наказания и на освобождение от уголовной ответственности с
применением мер общественного или административного воздействия Автореф. дис. на
соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Томск, 1980. 17 с..
88. Донец С. П., Смягчающие и отягчающие обстоятельства в уголовном праве
Российской Федерации (правовая природа, классификация, проблемы учета). Вологда:
Русь, 2004.158 c..
89. Дядькин Д. С., Теоретические основы назначения наказания. Санкт-
158
Петербург: Юридический центр Пресс, 2006. 508 с..
90. Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и
практика. Москва: изд-во Норма 2002. 304 с..
91. Игнатов А. Н., Келина С. Г. Курс советского уголовного права: Наказание. В
6-ти томах: Часть общая. Т. 3 Москва: Наука, 1970. 350 c..
92. Исакова Н. Эффективность условного осуждения несовершеннолетних
правонарушителей. În: Социалистическая законность N 10. 1975. с. 25-28.
93. Ищенко А. В. Назначение наказания по Уголовному кодексу Российской
Федерации. Научно-практическое пособие. Москва: Юрлитинформ, 2002. 160 c..
94. Карпец И.И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве.
Москва: Госюриздат, 1961. 152 с..
95. Карпец И.И. Отягчающие и смягчающие обстоятельства в уголовном праве.
Москва: Госюриздат, 1959. 119 с..
96. Качан М.И., Обстоятельства, смягчающие наказание, в российском
уголовном праве. Армавир: ИП Шурыгин В.Е., 2007. 192 c..
97. Козлов А. П. Проблема унификации отягчающих обстоятельств,
предусмотренных Общей и Особенной частями уголовного закона. În: Вестник
Московского университета. Право. 1977. Nr. 3. с. 81-85.
98. Костарева Т. А. Квалифицирующие обстоятельства в уголовном праве.
Понятие, законодательная регламентация, влияние на дифференциацию ответственности.
Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 1993. 234 c..
99. Красиков Ю.А. Назначение наказания: обусловленность и критерии
индивидуализации. Учебное пособие. Москва.: Изд-во МЮИ, 1991. 77 с..
100. Кригер Г. А. Наказание и его применение. Москва: Юридическая литература.
1962. 70 c.
101. Кригер Г. А., Борзенков Г. Н. и др. Советское уголовное право. Общая часть:
Учебник. Москва: изд-во Моск. ун-та. 1981. 517 c.
102. Кругликов Л. Л, Климцева О. Ю. О пробелах и аналогии в уголовном праве. În:
Нормотворческая и правоприменительная техника в уголовном и уголовно -
процессуальном праве. Сборник научных статей. Ярославль: ЯрГУ, 2000. С. 3 – 17.
103. Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в советском
уголовном праве. Ярославль, 1977. 83 с..
104. Кругликов Л. Л., Правовая природа смягчающих и отягчающих наказание
обстоятельств. În: Уголовное право. 1999. № 4. с. 12-20.
159
105. Кругликов Л. Л., Смягчающие и отягчающие обстоятельства в советском
уголовном праве. Часть особенная: Учебное пособие. Ярославль, 1979. 90 с..
106. Кругликов Л. Л., Смягчающие и отягчающие ответственность
обстоятельства в уголовном праве. ( Вопросы теории ). Воронеж, 1985. 164 с..
107. Кругликов Л.Л. Смягчающие, отягчающие обстоятельства и уголовный
закон. În: Информационные материалы по актуальным проблемам применения уголовного
законодательства в деятельности органов внутренних дел. Москва, 1984. c. 35-37.
108. Кругликов Л.Л., Василевский А.В., Дифференциация ответственности в
уголовном праве. Санкт- Петербург: Юридический центр Пресс, 2003, 298 с..
109. Кругликов Л.Л., Особая жестокость как квалифицирующее и как
отягчающее обстоятельство. În: Основания и порядок реализации уголовной
ответственности. Межвузовский сборник научных статей. Куйбышев, 1989. c. 69-78.
110. Кругликов Л.Л., Савинов В.Н., Квалифицирующие обстоятельства: понятие,
виды, влияние на квалификацию преступлений. Ярославль: ЯрГУ 1989. 167 с.
111. Кругликов Л.Л., Смягчающие и отягчающие обстоятельства как
разновидность обстоятельств дела. În: Проблемы совершенствования борьбы с
преступностью. Иркутск, 1985. c. 59-67.
112. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд. Москва:
Юристъ, 2004. 304 с.
113. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. Москва:
Юридическая литература, - 1972, 352 с.;
114. Кузнецова Н.Ф., Куринов Б.А. Смягчающие и отягчающие обстоятельства,
учитываемые при определении меры наказания. În: Применение наказания по советскому
уголовному праву. Москва: изд-во Моск. ун-та. 1958, с. 92-150.
115. Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 2. Ленинград.: Изд-во ЛГУ,
1970. 434 с.
116. Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Под
редакцией Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Москва: Зерцало. 1999. 400 с.
117. Лейкина Н. С. Личность преступника и уголовная ответственность.
Ленинград: изд-во Ленингр. ун-та, 1968. 128 c.
118. Лесниевски-Костарева Т. А. Теоретическое обоснование „двойного учета”
обстоятельств уголовного дела. În: Уголовное право. 1999, nr. 2, с. 50-54.
119. Лесниевски-Костарева Т. А., Дифференциация уголовной ответственности.
Теория и законодательная практика. Москва: Норма, 2000 г., 400 с.
160
120. Лесниченко И.П.Уголовная ответственность: понятие и проблемы
реализации. Дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005. 178 c.
121. Макарь Иван. Уголовное право Республики Молдова. Часть Общая.
Кишинев: изд-во Молд. Гос. Ун-та, 2003. 430 с.
122. Мельникова Ю. Б. Индивидуализация наказания с учѐтом обстоятельств,
характеризующих личность. În: Советская юстиция. 1969. N 5. с 13-14. p.11.
123. Мельникова Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация
наказания. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1989. 120 с..
124. Минская В. С. Роль смягчающих ответственность обстоятельств в
индивидуализации уголовной ответственности. În: Проблемы совершенствования
уголовного законодательства и практики его применения. Москва. 1981. c. 106-116.
125. Миньковский Г. М., Тузов А. П.. Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних. Киев: Политиздат Украины, 1987. 213 с.
126. Мясников О. А., О смягчающих наказание обстоятельствах, не указанных в
законе. În: Российская юстиция. Москва: Юридическая литература, 2001, nr. 4, p. 51-52.
127. Мясников О. А., Обстоятельства, смягчающие наказание по новому
Уголовному Кодексу. În: Социально-правовые вопросы становления правового
государства. Сборник научных статей. Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. аграрн. ун-та.
1999, p. 116-130.
128. Мясников О. А., Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в
теории, законодательстве и судебной практике. Москва: Юрлитинформ, 2002. 240 с.
129. Мясников О. А., Сущность и правовая природа смягчающих и отягчающих
наказание обстоятельств. În: Правоведение. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петербург. ун-та..
2003, nr. 2, p. 117-124.
130. Наумов А. В., Бородин С. В. Комментарий к Уголовному кодексу
Российской Федерации, 3-е изд. Москва: Юристъ. 2004. 829 с..
131. Непомнящая Т. В.Назначение уголовного наказания. Теория, практика,
перспективы. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс. 2006. 781 с.
132. Ной И. С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском
государстве: политико-юридическое исследование. Саратов: СГУ, 1973. 193 с..
133. Прохоров Л.А., Общие начала назначения наказания и предупреждение
рецидивной преступности. Учебное пособие. Омск: ОмГУ, 1980, 78 с..
134. Сахаров А.Б., Бабаев М.М. Особенности применения мер воздействия к
несовершеннолетним преступникам. În: Вопросы борьбы с преступностью. Выпуск 8.
161
Москва: Госюриздат 1968. c. 49-68.
135. Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к
несовершеннолетним. Казань, 1988. 98 с.
136. Советское уголовное право. Часть общая. Под ред. М. А. Гельфера, П, И.
Гришаева, Б. В. Здравомыслова. М. : Юридическая литература, 1972. 584 с.
137. Соловьев А. Д. Вопросы применения наказания по советскому уголовному
праву. Москва: Госюриздат 1958. 204 с.
138. Становский М. Н. Назначение наказания. Санкт-Петербург: Юридический
центр Пресс. 1999. 480 с..
139. Ткаченко В.И. Общие начала назначения наказания. Учебное пособие.
Москва: ВЮЗИ, 1984, 70 с..
140. Трайнин. Н.А., Общее учение о составе преступления. Москва:
Юридическая литература, 1957. 432 с..
141. Уголовное наказание в вопросах и ответах. Под ред. Комисарова М. С., и
Якупрова Р. Х.. Москва: Зерцало. 1998. 416 с..
142. Уголовное право России. Т.1. Общая часть. Отв. ред.А. Н. Игнатов, Ю.А.
Красиков. Москва: Норма:Инфра-М. 624 с..
143. Уголовное право России. Часть Общая. Учебник для вузов. Отв. ред.
КругликовЛ. Л.. Москва: Бек. 1999, 800 с..
144. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. Отв. ред. Козаченко И.
.Я., Незнамова З. А.. Москва: Норма, Инфра-М, 1998. 516 с..
145. Уголовное право: Части Общая и Особенная. Учебник. Под общ. ред.
Гаухмана Г. Г., Колодкина Л. М., Максимова С. В.. Москва: изд-во Юриспруденция, 1999.
784 с..
146. Уголовный кодекс Испании. Москва: изд-во Зерцало, 1998. 218 с..
147. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. Снкт-Петербург: изд-во
Юридический центр Пресс. 2002. 253 с..
148. Уголовный кодекс Российской Федерации. Москва: изд-во ЭКСМО. 2004.
208 с..
149. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. Москва: Юрид. издат. 1980.
156 с..
150. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. Санкт-Петербург:
изд-во Юридический центр Пресс. 2003. 524 с..
151. Уголовный кодекс Швейцарии, Санкт-Петербург: изд-во Юридический
162
центр Пресс. 2002. 350 с..
152. Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. Томск, 1981.
212 с.
153. Чечель Г.И. Смягчающие ответственность обстоятельства и их значение в
индивидуализации наказания. Саратов, 1978. 126 с..
154. Шаргородский М. Д., Беляев Н. А. Курс советского уголовного права. Часть
общая. Т. 2 . Ленинград: изд-во Ленингр. ун-та, 1970. 672 c..
155. Шулепов Н.А. Правовые основания и формы реализации уголовной
ответственности военнослужащих в Российской Федерации. Москва: Изд-во Акад. ФПС России,
2001. 198 с..
156. Юридический энциклопедический словарь. Гл. ред. А.Я. Сухарев, 2-е изд.,
Москва: Сов. энциклопедия, 1987. 528 с..
Surse statistice de date şi documente electronice:
157. Convenţia Europeană Pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale. Adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950. A intrat în vigoare la 3 septembrie 1953.
În vigoare pentru Republica Moldova din 01 februarie 1998. www.justice.md.
158. Decizia 1ra-873/09. www.csj.md (vizitat 15.10.2011).
159. Dicționar explicativ român. www.webdex.ro (vizitat la 15.10.2011).
160. Dosarul nr. 1ra-1055/10. www.csj.md (vizitat 15.10.2011).
161. Dosarul nr. 1ra-60/11. www.csj.md. (vizitat 15.02.2012).
162. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la
unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale” nr. 8 din 11.11.2013,
http://jurisprudenta.csj.md/ (vizitat 15.12.2013).
163. Mureşan M. Aspecte teoretico-normative şi practice ale motivului şi scopului
infracţiunii. Teza de doctor în drept. Chişinău, 2009.202 pag. www.cnaa.md (vizitat la
12.01.2012 ).
164. Notă informativă cu privire la erorile de drept comise de către instanţele de fond
semestrul II anul 2008 – semestrul I anul 2009. www.csj.md (vizitat 15.10.2011).
165. Jurisprudenţa CSJ, www.csj.md (vizitat 15.10.2013).
166. www.irp.md/news (vizitat 15.10.2011).
167. Biroul Naţional de Statistică al RM. Statistici pe domenii, www.statistica.md
(vizitat 15.10.2011).
168. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь „ O
163
судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних ”, N 3 от 28 июня 2002
г.Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, 22
июля 2002 г. N 6/331www.supcourt.by (vizitat la12.01.2012).
169. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от
26.03.2002 N 1 „О назначении судами уголовного наказания”,Зарегистрировано в
Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 9 апреля 2002 г. N 6/320 (в
ред. постановления Пленума Верховного Суда от 25.09.2003 N 11) www.supcourt.by (vizitat
la 15.10.2011 ).
170. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации „О
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания” NR. 2 от
11.01.2007.www.vsrf.ru (vizitat la 15.02.2011).
171. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации Москва
„О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних” N 1, от 1 февраля 2011 г.
În: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, N 4, 2007 г. www.vsrf.ru (vizitat la
15.02.2011).
172. Постановление Пленума Верховного Суда Украины „О практике назначения
судами уголовного наказания” N 7, от 24.10.2003 (С изменениями, внесенными согласно
Постановлениям Верховного Суда Украины N 18 от 10.12.2004 N 8 от 12.06.2009 N 1 от
06.11.2009) www.scourt.gov.ua (vizitat la 15.02.2011).
173. Постановление Пленума Верховного Суда Украины „О практике
применения судами Украины законодательства по делам о преступлениях
несовершеннолетних”. N 5 от 16.04.2004 www.scourt.gov.ua (vizitat la 15.02.2011).
174. Салихов Зявдат Индивидуализация наказания при его назначении судом по
российскому уголовному праву. Диссертация на соискание учѐной степени кандидата
юридических наук. Казань 2002. 212 с. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/101337.html.
(vizitat 05.07.2011 ).
175. Степашин В. М. Смягчение наказания по УК России. Диссертация на
соискание учѐной степени кандидата юридических наук. Омск. 2000. 185 с.
http://www.lib.ua-ru.net/diss/ (vizitat 25.10.2011).
176. www.abaroli.md; Vizitat: 29.06.2014.
164
Anexa 1
Tabelul A 1.1 Tabelul comparativ al circumstanţelor atenuante speciale versus generale
Circumstanţe atenuante speciale–semne
privilegiate
Circumstanţe atenuante generale
Tulburare fizică sau psihică, cu diminuarea
discernământului, cauzată de naştere (art. 147
CP RM)
Săvârşirea faptei de o persoană cu
responsabilitate redusă (art.76, alin.(1), lit. d)
CP RM)
Stare de afect survenită în mod subit, provocată
de: 1) acte de violenţă ale victimei; 2) de
insulte grave din partea victimei; 3) de alte acte
ilegale sau imorale a victimei(art. 146 CP RM )
Ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei,
dacă ele au provocat infracţiunea (art.76,
alin.(1), lit. g) CP RM)
165
Tabelul A 1.2 Tabelul comparativ al a circumstanţelor agravante speciale versus generale
Circumstanţă agravantă specială–semn
calificativ
Circumstanţă agravantă generală (alin. (1)
art. 77 CP)
Omorul Săvârşit de către o persoană care
anterior a mai săvârşit un omor intenţionat
prevăzut la alin. (1) lit. o) alin. (2) al art. 145
CP)
Săvârşirea infracţiunii de către o persoană care
anterior a fost condamnată pentru infracţiune
similară sau pentru alte fapte care au relevanţă
pentru cauză (lit. a))
Furtul, jaful, tâlhăria săvârşită de două sau mai
multe; jaful, furtul, tâlhăria săvârşită de un
grup criminal organizat sau o organizaţie
criminală (lit. b) alin. (2), lit. b) alin. (3) art.
186; lit. b) alin. (2), lit. b) alin. (3) art. 187; lit.
b) alin. (2), lit. b) alin. (3) art. 188 CP)
Săvârşirea infracţiunii prin orice formă de
participaţie (lit. c))
Omorul săvârşit cu o deosebită cruzime,
precum şi din motive sadice (lit. j) alin. (2) art.
145 CP)
Săvârşirea infracţiunii prin acte de o
deosebită cruzime sau prin batjocorirea
victimei (lit. h)
Furtul, jaful, tâlhăria săvârşit în timpul
unei calamităţi (lit. a) alin. (3) art. 186; lit. a)
alin. (3) art. 187; lit. a) alin. (3) 188 CP)
Săvârşirea infracţiunii profitând de starea
excepţională, de calamităţile naturale, precum
şi de dezordini de masă (lit. m))
Omorul săvârşit prin mijloace periculoase
pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane
(lit. m) alin. (2) art. 145 CP)
Săvârşirea infracţiunii prin mijloace care
prezintă un pericol social sporit (lit. i))
166
Anexa 2
167
168
Declaraţie privind asumarea răspunderii
Subsemnatul, declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza de doctorat
sunt rezultatul propriilor cercetări şi realizări ştiinţifice. Conştientizez că, în caz contrar, urmează
să suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Popescu Dorin
Semnătura
20.05.2015
169
CV-ul AUTORULUI
Nume: Popescu
Prenume: Dorin
Născut: 03.06.1971
Cetăţenia: R. Moldova
Tel: 069172710, 079972710
e-mail: [email protected]
STUDII:
1978-1988 şcoala medie or. Sîngerei;
1991-1996 Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova – licenţiat în drept;
1999-2000 masterat ,,Universitatea de Stat din Moldova”, specialitatea drept penal – master
în drept, doctorand (competitor) la Catedra Drept Penal şi Criminologie, specialitatea 12.00.08.
SERVICIUL MILITAR:
1988-1990 serviciul militar (1989 - participant la evenimentele militare pentru stabilirea şi
menţinerea ordinii publice în regiunea Fergana, Republica Uzbekistan şi Abhazia).
EXPERIENŢA DE MUNCĂ:
1996- prezent, lector la Catedra Drept Penal şi Criminologie, Universitatea de Stat din
Moldova;
1996- prezent, avocat al Biroului A.A.”Facultatea de Drept”;
2011- prezent, membru al Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat a Uniunii Avocaţilor
din Republica Moldova.
2012- 2013, prodecan al Baroului de avocaţi Chişinău, circumscripţia Curţii de Apel
Chişinău.
2013-prezent, decan interimar al Baroului de avocaţi Chişinău, circumscripţia Curţii de
Apel Chişinău
PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE ŞI SEMINARE ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE, PUBLICAŢII:
1. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe
anii 1998/1999”, USM, Chişinău, 27 septembrie – 2 octombrie 2000 (tema comunicării:
„Problemele aplicării pedepsei penale în cazul cumulului de infracţiuni”);
2. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Pedeapsa ca formă a răspunderii
juridice şi rolul ei în societatea de tranziţie”, Universitatea de Criminologie, Chişinău 14-15
februarie 2002 (tema comunicării: „Rolul circumstanţelor atenuante şi agravante la aplicarea
pedepsei penale. Locul lor în sistemul legislaţiei penale a Republicii Moldova”);
3. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în
anii 2000-2002”, USM, Chişinău, 30 septembrie – 6 octombrie 2003 (temele comunicărilor:
„Trăsăturile caracteristice ale circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal al
Republicii Moldova”; „Unele probleme privind aplicarea circumstanţelor atenuante şi agravante
în dreptul penal al Republicii Moldova”);
4. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Criminalitatea în Republica
Moldova: starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi de combatere”, Academia „Ştefan
170
cel Mare” a MAI, Chişinău, 18-19 aprilie 2003 (tema comunicării: „Rolul circumstanţelor
agravante în prevenirea criminalităţii”);
5. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Creşterea impactului
cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”, USM, Chişinău, 21-22 septembrie 2011 (tema
comunicării: „Noţiunea individualizării pedepsei penale şi rolul circumstanţelor atenuante şi
agravante la individualizarea pedepsei penale”);
6. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Societatea civilă în
realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016”. Chişinău, 14 octombrie 2011
(tema comunicării: „Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante la aplicarea pedepsei mai
blânde decât cea prevăzută de lege”).
7. Seminarul internaţional „Интеграция правовой науки и образования в
подготовке юристов: опыт стран СНГ и Европы” 29 mai - 1 iunie 2008, or. Harikov, Ucraina
(tema comunicării „Правовая наука и образование: проблемы взаимодействия”).
CUNOAŞTEREA LIMBILOR:
Româna: maternă
Rusa: excelent
Franceza: bine
CUNOAŞTEREA CALCULATORULUI:
MS Word, Excel, Internet.